Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Предмет гражданского права. Метод гражданского права. Функции и принципы гражданского права.



Правоспособность граждан. Дееспособность граждан. Категории граждан в зависимости от дееспособности.

 

 

Гражданская правоспособность- способность иметь граж­данские права и нести обязанности. Однако правоспособность граждан имеет определенные особенности:

1 Гражданская правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами.

2. Правоспособность согласно закону возникает с момента рождения гра­жданина и прекращается его смертью.

3. право­способность граждан носит общий характер.

5. Правоспособность граждан является неотчуждаемой. В соответствии с ГК РФ никто не может быть ограничен в правоспособности. Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности и другие сделки, направленные на ограничение правоспособности, являются ничтожными.

Однако в особых случаях и только на основании закона правоспособность граждан все же может ограничиваться. На­пример, в соответствии с Законом " О милиции" ограничивается правоспособность сотрудников милиции. Они, в частности, не вправе заниматься предприниматель­ской деятельностью и иной оплачиваемой деятельностью.

Аналогичные ограничения установлены также для судей, сотрудников проку­ратуры, депутатов. Ограничена также правоспособность лиц, отбывающих наказа­ние в виде лишения свободы по приговору суда за совершенное уголовное престу­пление. Эти лица лишены возможности избирать место жительства, заниматься предпринимательской деятельностью, совершать многие виды сделок, создавать юридические лица до тех пор, пока в установленном законом порядке не будут освобождены. Но во всех указанных случаях речь идет лишь о запрете иметь от­дельные права, а не правоспособность в целом.

Итак, гражданская правоспособность — это предусмотренная законом, неотчуждаемая, присущая каждому человеку с рождения и до смерти возмож­ность иметь гражданские права и обязанности.

Закон определяет дееспособность как способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.

Дееспособность включает в себя, во-первых, способность самостоятельно заключать и совершать сделки (сделкоспособность) и, во-вторых, способность нести самостоятельную имущественную ответственность за непра­вомерные действия (деликтоспособность).

В отношении дееспособности, так же как и правоспособности, закон устанав­ливает ее неотчуждаемость и невозможность ограничения по воле гражданина.

Ограничение дееспособности возможно только в случаях и в порядке, установленных законом.

В отличие от правоспособности, которая в равной степени признается за всеми гражданами с рождения, дееспособность не может быть одинаковой, таю как связана с совершением физическим лицом волевых действий. Это требует достижения определенного уровня психологической зрелости, приобретения жиз­ненного опыта, способности понимать значение своих действий, осознавать последствия их совершения и т. д. На наличие указанных качеств существенно влия­ет, прежде всего, возраст гражданина и его психического здоровья.

Учитывая указанные факторы, закон различает несколько разновидностей дееспособности:

полная недееспособность малолетних в возрасте до 6 лет;

частичная дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет;

неполная дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;

полная дееспособность.

Предусматривается также признание гражданина недееспособным и ограни­чение дееспособности граждан по определенным законом основаниям.

Полная дееспособность - способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять любые допускаемые законом имущественные и личные неимущественные права, принимать на себя и исполнять любые обязанности, т.е реализовать принадлежащую ему правоспособность в полном объеме.

Такая дееспособность возникает с возрастом, причем границу этого возраста определяет закон. Согласно ГК гражданская дееспособность возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении 18-летнего возраста. Закон знает следующие изъятия из указанного правила.

Во-первых, лицо, вступившее в порядке исключения в брак до достижения 18 лет, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак.

Во-вторых, несовершеннолетний, достигший 16 лет может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому догово­ру, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечи­телей занимается предпринимательской деятельностью и зарегистрирован в каче­стве предпринимателя,

 

 

Понятие и виды объектов гражданских прав.

 

Объектом гражданских прав называют те материальные и нематериальные (идеальные) блага, по поводу которых взаимодействуют субъекты гражданского права, тот предмет, на который направлена деятельность участников гражданского правоотношения.

ГК РФ содержит перечень видов объектов, которые можно сгруппировать следующим образом:

1) материальные (имущественные) блага:

- вещи (в том числе наличные деньги, бездокументарные ценные бумаги);

- иное имущество (в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права);

- результаты работ (деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей лица);

2) оказание услуг (деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности);

3) охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (имеющие сложную природу, но возникающие как благо идеальное) и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность);

4) нематериальные блага.

 

Классификация вещей.

 

Нематериальные блага и их защита.

 

Нематериальные блага как объекты гражданско-правовых отношений регулируются ГК РФ.

К ним относятся жизнь, здоровье, достоинст­во личности, личная неприкосновенность, честь, доброе имя, деловая репутация, другие нематериальные блага, а также личные неимущественные права (право ав­торства, право на имя и т.п.). Специфическими особенностями названных объек­тов гражданского права является: а) то, что они неотделимы от личности, приоб­ретаются либо от рождения, например жизнь или здоровье, либо в процессе жиз­ни, например честь, достоинство, деловая репутация, право авторства и др.; б) то, что нематериальные блага не могут быть оценены в денежной или иной стои­мостной форме.

Граж­данское право защищает нематериальные блага от нарушений присущи­ми именно этой отрасли способами — путем применения мер восстановительного и компенсационного характера. В связи с этим можно выделить два основных гра­жданско-правовых способа защиты нематериальных благ:

-восстановление прежнего положения, существовавшего до нарушения;

-компенсация морального вреда.

Восстановление прежнего положения, существовавшего до нарушения, может осуществляться прежде всего путем пресечения неправомерных действий (например, использования чужого товарного знака без согласия правообладателя, выступления под именем другого лица и т.п.). Другим способом восстановления прежнего положения является опровержение не соответствующих действительно­сти и порочащих честь, достоинство или деловую репутацию лица сведений.

Нарушение личных неимущественных прав или иных нематериальных благ может причинять лицу физические или нравственные страдания, обозн понятием " моральный вред".

Компенсация морального вреда как способ защиты нематериальных благ имеет своей целью сгла­живание физических или нравственных страданий потерпевшего, возникших в ре­зультате нарушения принадлежащих ему нематериальных благ.

 

 

Понятие, значение, виды сроков исковой давности. Применение сроков исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется.

 

Под сроком исковой давности понимается - период времени, в течение которого можно требовать защиты своего нарушенного или оспоренного права. Истечение срока исковой давности не влечет за собой потерю права обращения к суду и к другому органу, осуществляющему защиту.

Общий срок исковой давности, распространяющийся на большинство требований субъектов гражданского права, установлен в три года. Для отдельных требований закон может установить специальные сроки исковой давности - как сокращенные, так и более длительные по сравнению с общим сроком.

Исковая давность применяется судом по заявлению стороны в споре, при­чем сделанному до момента вынесения судебного решения.

Общее правило таково, что исковая давность распространяется на все граж­данско-правовые отношения. Тем не менее ГК дает перечень требований, на которые исковая давность не распространяется:

требования, связанные с защитой личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, установленных законом;

требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;

требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровья граж­данина. Однако последние требования удовлетворяются за прошлое время не бо­лее чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска;

требования собственника или иного владельца об устранении всяких на­рушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединяемы с лишением вла­дения (негаторный иск).

ГК четко устанавливает критерии, условия, когда начинается течение срока исковой давности. Он начинается со дня, когда лицо узнало или должно бы­ло узнать о нарушении своего права, а когда в обязательстве установлен срок ис­полнения, то срок давности начинается по окончании срока исполнения. Срок ис­полнения может быть определен моментом востребования, тогда у кредитора срок давности начнет идти с момента требования об исполнении.

Срок исковой давности может быть приостановлен, прерван и восста­новлен. Обычно срок течет непрерывно, но нередко возникают обстоятельства, ко­торые нарушают нормальный ход событий и препятствуют лицу обратиться в суд с иском в установленный срок. И если подобные обстоятельства наступили, то закон полагает вполне справедливым в интересах обеспечения защиты права допустить приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности.

Приостановление течения срока исковой давности заключается в том, что в период действия какого-либо из указанных в законе обстоятельств исковая давность не течет.

Течение срока исковой давности возобновляется с прекращением об­стоятельств, послуживших основанием для его приостановления, а срок, который истек до момента приостановления срока исковой давности, засчитывается в срок текущей давности.

ГК называет основания приостановления течения срока дав­ности:

-чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство(закон называет это непреодолимой силой);

-нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных Сил, переве­денных на военное положение;

-установление на основании закона Правительством РФ моратория, т. е. отсрочки исполнения обязательств;

-приостановление действия закона или иного нормативного акта, регули­рующего соответствующее отношение.

Однако следует подчеркнуть, что закон придает этим обстоятельствам юри­дическое значение, если они наступили в последние шесть месяцев срока давно­сти, а если срок давности сокращенный, т. е. шесть месяцев, то в течение срока давности.

Необходимо указать, что если остающийся срок после возобновления тече­ния исковой давности меньше шести месяцев, то он удлиняется до шести месяцев. А в тех случаях, когда срок исковой давности равен шести месяцам или меньше шести месяцев, то срок удлиняется до срока давности.

Перерыв течения срока исковой давности заключается в том, что с пере­рывом течения срока исковой давности он начинается снова, а время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.

Этим положением перерыв срока исковой давности отличается от ее приос­тановления.

ГК предоставляет право суду восстанавливать пропущенный срок давности. В то же время закон подчеркивает, что это возможно только в ис­ключительных случаях, когда суд признает причину пропуска срока давности ува­жительной. Суд может признать причину уважительной только для кредитора-гражданина и чтобы причина была связана с личностью истца. Сам закон разъяс­няет эти возможные причины — тяжелая болезнь, беспомощное состояние, негра­мотность и т. п. — и уточняет: они должны иметь место в последние шесть месяцев срока исковой давности, а если срок сокращенный — шесть месяцев, то в течение срока давности.

 

Виды обязательств

Обязательства классифицируются на определенные виды:

1) по степени сложности:

а) простые (односторонние) — те, в которых у одной стороны есть только право, а у другой — только обязанность, соответственно, каждая из сторон являет­ся только должником или только кредитором (например, обязательство займа, в котором заимодавец является кредитором, поскольку у него есть только право тре­бовать от заемщика возврата долга, а обязанностей нет, заемщик же является должником, так как в обязательстве у него имеется только обязанность возвратить долг, а прав не имеется). Простые обязательства встречаются редко, большинство обязательств являются сложными;

б) сложные (взаимные) — те, в которых права и обязанности имеются у
обеих сторон, а поэтому каждая из сторон является и кредитором, и должником.
Сложным, например, является обязательство купли-продажи, где и продавец, и по­купатель являются одновременно и кредитором, и должником. Продавец как кре­дитор имеет право потребовать уплаты денег, а как должник обязан передать вещь. Покупатель как кредитор имеет право потребовать передачи ему вещи, но как должник обязан заплатить за нее деньги. Выделение сложных обязательств как вида необходимо для того, чтобы правильно определять требования надлежащего исполнения такого обязательства, например при решении вопроса о месте испол­нения (ст. 316 ГК РФ) и в ряде других случаев;

2) по основанию возникновения:

а) договорные обязательства — те, которые возникают в результате заклю­чения договора. Их особенностью является максимально диспозитивный характер регулирования;

б) внедоговорные — те, которые возникают из других юридических фактов, в частности из причинения вреда (деликтные обязательства), из неосновательного обогащения и др. Такие обязательства регулируются в основном нормами импера­тивного характера;

3) обязательства со множественностью лиц, классифицируемые по
способу исполнения на долевые и солидарные.

а) долевые обязательства (ст. 321 ГК РФ), то есть такие, в которых каж­дый из кредиторов имеет право требовать исполнения обязательства только в своей доле, а каждый из должников обязан исполнить обязательство также только в своей доле;

б) солидарные обязательства (ст. ст. 322—326 ГК РФ), в которых каждый из кредиторов вправе принять исполнение обязательства в целом (за себя и за других кредиторов) и из полученного передать причитающееся другим кредиторам (каждому — его долю), а каждый из должников обязан исполнять обязательство перед кредитором по принципу " один за всех и в.се за одного". Это означает, что кредитор имеет право требовать исполнения обязательства в целом как ото всех должников сразу, так и от одного из них. Должник, исполнивший обязательство в целом (за себя и за других должников — " один за всех" ), становится кредитором по отношению к своим бывшим содолжникам и имеет право взыскать с них в регресс­ном порядке выплаченное в равных долях за вычетом доли, падающей на него са­мого. Может возникнуть и обратная ситуация: каждый из нескольких солидарных должников исполнил какую-либо часть обязательства перед кредитором, а один из них ничего не исполнил. Однако все содолжники, как исполнявшие, так и не испол­нявшие обязательство, будут в равной степени обязаны перед кредитором (то есть все исполняют за одного).

4) субсидиарные обязательства — такие, которые дополняют основное обязательство. Кредитором основного и субсидиарного обязательства является одно и то же лицо, должники основного и субсидиарного обязательства — разные лица. Сущность субсидиарного обязательства состоит в том, что должник этого обязательства (запасной, субсидиарный должник) обязан произвести исполнение кредитору только в том случае, если должник основного обязательства (основной должник) этого не сделает или сделает не полностью. Как уже говорилось выше, субсидиарным является обязательство полных товарищей платить по обязатель­ствам товарищества перед его кредиторами; обязательство родителей возмещать вред, причиненный их несовершеннолетними детьми в возрасте от 14 до 18 лет; в случаях, предусмотренных договором, обязательство поручителя перед кредито­ром лица, за которое он ручался и др.;

5) регрессные обязательства — такие, в которых лицо, исполнившее обяза­тельство за другое лицо (должника) перед его кредитором, имеет право требовать с должника возврата того, что было исполнено за него его кредитору. Регрессные обязательства очень распространены. В частности, поручитель имеет право взы­скать с должника то, что он уплатил за него кредитору (например, банку по кредит­ному договору), солидарный должник, исполнивший обязательство в целом, имеет право взыскать со своих содолжников исполненное за них и т.п.

Неустойка.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или до­говором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Преимущество неустойки состоит в возможности ее взыскания за сам факт нарушения обязательства независимо от того, повлекло ли оно причинение креди­тору убытков. Вместе с тем в последнее время эффективность неустойки как сред­ства обеспечения надлежащего исполнения обязательства снижается. Это связано с нестабильным экономическим положением в стране, при котором должник может оказаться неспособным уплатить кредитору основную сумму долга, и уж тем более проблематичным станет взыскание с него неустойки.

Особенность неустойки состоит в том, что, являясь способом обеспечения обязательства, она одновременно представляет собой и форму имущественной ответственности за его нарушение. Поэтому требование об уплате неустойки мо­жет быть предъявлено только при наличии необходимых условий для привлечения должника к гражданско-правовой ответственности. При этом в исключение из об­щих правил ст. 401 ГК для взыскания неустойки достаточно доказать факт неис­полнения или ненадлежащего исполнения должником обязательства. Наличие его вины в совершении правонарушения имеет значение лишь в случае, когда законом или договором не предусмотрена ответственность независимо от вины. Причине­ние кредитору убытков вследствие неисполнения обязательства, а также их раз­мер не являются необходимым основанием ответственности и не должны доказы­ваться кредитором (п. 1 ст. 330 ГК).

Неустойка может быть установлена соглашением сторон (договорная) или предусмотрена законом (законная).

Законной признается неустойка, размер и условия взыскания которой опре­деляются законом (п. 1 ст. 330, п. 1 ст 332 ГК). Однако данное правило принято толковать расширительно: под законной понимается неустойка, которая установ­лена не только законом, но и иными правовыми актами - постановлениями Прави­тельства РФ, указами Президента РФ, изданными на их основе нормативными ак­тами федеральных органов исполнительной власти (ст. 3 ГК). Кредитор вправе требовать уплаты законной неустойки независимо от того, предусмотрена ли обя­занность ее уплаты соглашением сторон (п. 1 ст. 332 ГК).

Когда норма закона, устанавливающая неустойку, имеет императивный ха­рактер, стороны не вправе по своему соглашению исключить применение к их от­ношениям законной неустойки либо уменьшить ее размер. Если такая договорен­ность и будет достигнута, то она в силу ст. 168 ГК является ничтожной. Размер за­конной неустойки может быть изменен соглашением сторон только в сторону его увеличения, когда это не запрещено законом (п. 2 ст. 332 ГК).

Соглашение об установлении неустойки или об увеличении законной неус­тойки должно быть совершено в письменной форме, если даже основное обяза­тельство возникает на основе устной сделки. При несоблюдении данного требова­ния соглашение о неустойке недействительно (ст. 331 ГК).

В зависимости от способа исчисления традиционно выделяют три разно­видности неустойки: собственно неустойку, штраф и пеню. Данная классификация юридического значения не имеет, поскольку все указанные виды неустойки имеют единую сущность и правовую регламентацию. Неустойка в собственном смысле и штраф представляют собой однократно взыскиваемые за нарушение обязательст­ва денежные суммы. Но если неустойка обычно выражается в процентном отноше­нии от какой-либо заранее установленной величины, то штраф определяется в твердой денежной сумме. Пеней признается денежная сумма, которая исчисляется непрерывно за каждый день или иной период просрочки исполнения обязательства и определяется в виде процентов по отношению к сумме обязательства.

В зависимости от того, как неустойка соотносится с убытками, если они причинены кредитору, различают четыре вида неустойки: зачетную, исключи­тельную, штрафную, альтернативную. По общему правилу, если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства предусмотрена неустойка, то она предполагается зачетной, т.е. убытки возмещаются в части, не покрытой неустой­кой. Вместе с тем законом или договором могут быть предусмотрены исключитель­ная неустойка - когда взысканию подлежит только неустойка, а убытки не возме­щаются; штрафная неустойка - когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки; альтернативная неустойка - когда кредитор по своему выбору может взыскать с должника либо неустойку, либо убытки.

Презумпция зачетной неустойки обусловлена тем, что и взыскание неустой­ки, и возмещение убытков относятся к числу мер гражданско-правовой ответствен­ности. По общему правилу за одно правонарушение может быть применена только одна мера ответственности, а потому сумма неустойки засчитывается при возме­щении убытков, если иное не предусмотрено законом или договором.

3.Залог представляет собой гражданское правоотношение, в силу которого кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя).

Залог возникает в силу договора или на основании юридических фактов, указанных в законе (например, в силу п. 5 ст. 488 ГК РФ с момента передачи покупателю и до момента оплаты товар, проданный в кредит, считается находящимся в залоге у продавца). Залогодателем может выступать как сам должник, так и третье лицо, залогодержателем - только кредитор.

Предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи, ценные бумаги, имущественные права (требования), оборот которых не ограничен и не запрещен. Нельзя, например, заложить имущество, на которое не допускается обращение взыскания; вещи, изъятые из оборота; требования, неразрывно связанные с личностью кредитора (об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью). Законом может быть предусмотрен залог имущества, которое залогодатель приобретет в будущем.

Различают залог без передачи и с передачей заложенного имущества залогодержателю. Как правило, предмет залога не передается залогодержателю. Во владении залогодателя всегда остаются недвижимые вещи. Оставленным у залогодателя считается также имущество, переданное им на время во владение или пользование третьему лицу. Если движимые вещи переданы залогодержателю, то такой вид залога именуют закладом. Закладом считается также нахождение имущества у залогодателя под замком и печатью залогодержателя. Предмет залога может быть оставлен у залогодателя с наложением знаков, свидетельствующих о залоге (твердый залог).

Права залогодержателя в отношениях с залогодателем по общему правилу возникают с момента заключения договора залога (ст. 339 ГК РФ). Такой договор должен содержать сведения о предмете залога, его существе, размере и сроке исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. Стоимость предмета залога, как правило, устанавливается соглашением сторон. Условия, относящиеся к основному обязательству, считаются согласованными, если в договоре залога имеется отсылка к договору, из которого возникло или возникнет в будущем обеспечиваемое обязательство. Стороны могут предусмотреть в договоре залога условие о порядке реализации заложенного имущества, взыскание на которое обращено по решению суда, или условие о возможности обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке.

Договор залога заключается в простой письменной форме, если законом или договором не установлена нотариальная форма. В частности, нотариальному удостоверению подлежит договор залога в обеспечение исполнения обязательств по договору, который должен быть нотариально удостоверен. Залог подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации в случаях, если в соответствии с законом права, закрепляющие принадлежность имущества определенному лицу, подлежат государственной регистрации, а также если предметом залога являются права участника (учредителя) общества с ограниченной ответственностью. Залог движимого имущества может быть учтен в реестре уведомлений о залоге движимого имущества путем регистрации уведомлений о залоге, поступивших от залогодателя, залогодержателя или иного лица (в случаях, установленных законодательством о нотариате). Операторами реестра залогов являются нотариусы.

Залогодатель вправе, если иное не предусмотрено договором и не вытекает из существа залога, пользоваться оставленным у него предметом залога в соответствии с его назначением, в том числе извлекать из него плоды и доходы. Он может без согласия залогодержателя передавать заложенное имущество во временное владение или пользование другим лицам, что не освобождает его от исполнения обязанностей по договору залога. Вместе с тем отчуждать предмет залога залогодатель вправе только с согласия залогодержателя.

Залогодержатель вправе пользоваться переданным ему предметом залога лишь в случаях, предусмотренных договором, регулярно представляя залогодателю отчет о пользовании. По договору на залогодержателя может быть возложена обязанность извлекать из предмета залога плоды и доходы в целях погашения основного обязательства или в интересах залогодателя.

Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований залогодержателя может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства по обстоятельствам, за которые он несет ответственность. Такие требования удовлетворяются из стоимости заложенного имущества, как правило, на основании решения суда. Реализация (продажа) заложенного недвижимого имущества в случае обращения на него взыскания производится путем продажи с публичных торгов. Имущество продается лицу, назвавшему наивысшую цену. Если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, превышает размер обеспеченного залогом требования залогодержателя, разница возвращается залогодателю. Если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, недостаточна для покрытия требования залогодержателя, он имеет право (при отсутствии иного указания в законе или договоре) получить недостающую сумму из прочего имущества должника, не пользуясь преимуществом, основанным на залоге.

Обращение взыскания не допускается, если совершенное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного имущества.

Специальные правила предусмотрены для залога товаров в обороте (ст. 357 ГК РФ), залога вещей в ломбарде (ст. 358 ГК РФ), залога обязательственных прав (ст. 358.1 - 358.8 ГК РФ), залога прав по договору банковского счета - безналичных денежных средств (ст. 358.9 - 358.14 ГК РФ), залога корпоративных прав - акций, принадлежащих акционеру, и долей в уставном капитале участника общества с ограниченной ответственностью (ст. 358.15 - 358.17 ГК РФ).

4. Удержание — способ обеспечения исполнения обязательств, при кото­ром кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, удерживает ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено.

Удержанием вещи могут обеспечиваться также требования, хотя и не свя­занные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков, но возникшие из обязательств, стороны которого действуют как предприниматели (п. 1 ст. 359 ГК).

Например, при неисполнении заказчиком обязанности уплатить установлен­ную цену либо иную сумму, причитающуюся подрядчику в связи с выполнением до­говора подряда, подрядчик имеет право на удержание результата работ, а также принадлежащих заказчику оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него иму­щества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм (ст. 712 ГК).

По договору перевозки, если иное не установлено законом, иными правовы­ми актами или соглашением сторон, перевозчик имеет право удерживать передан­ные ему для перевозки грузы и багаж в обеспечение причитающихся ему провоз­ной платы и других платежей по перевозке (п. 4 ст. 790 ГК).

Право кредитора удерживать вещь сохраняется и в отношении третьих лиц, к которым вещь может перейти на основании закона или договора (п. 2 ст. 359 ГК).

Следует иметь в виду, что удержание как способ обеспечения исполнения обязательств применяется постольку, поскольку законом, иным правовым актом или договором не установлено иное.

Требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из его стои­мости в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом (ст. 360 ГК). Законом могут быть установлены ограничения, касающиеся возможности реализации удерживаемого имущества, исходя из его назначения или особых качественных характеристик.

Поручительство

По договору поручительства поручитель обязывается перед кредито­ром другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полно­стью или в части. Обеспечительный характер поручительства прояв­ляется в том, что при нарушении обязательства кредитор имеет возможность предъявить свои требования не только к должнику, но и к поручителю, что значи­тельно повышает вероятность надлежащего исполнения обязательства.

Обычно посредством поручительства обеспечиваются денежные обязатель­ства, поскольку исполнение поручителем иных обязательств за должника в боль­шинстве случаев затруднительно или вообще невозможно в силу объективных причин. Например, если основное обязательство заключается в передаче индиви­дуально-определенных вещей или когда исполнение обязательства тесно связано с личностью должника.

С помощью поручительства могут обеспечиваться как существующие обяза­тельства, так и те, которые возникнут в будущем (ст. 361 ГК). При обеспечении бу­дущего обязательства права и обязанности у субъектов договора поручительства возникают не с момента его заключения, а с момента возникновения обеспечивае­мого обязательства.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченно­го поручительством обязательства поручитель и должник, по общему правилу, не­сут перед кредитором солидарную ответственность (п. 1 ст. 363 ГК). Это значит, что кредитор вправе требовать исполнения обязательства от должника и поручи­теля совместно, причем как полностью, так и в части долга (ст. 323 ГК). Вместе с тем законом или договором поручительства может предусматриваться и субсиди­арная ответственность поручителя. В этом случае обращение к поручителю воз­можно, только если основной должник отказался удовлетворить требования креди­тора или кредитор не получил от него в разумный срок ответа на предъявленное требование (п. 1 ст. 399 ГК).

Исполнение поручителем обязательства вместо должника влечет переход к нему всех прав кредитора по обязательству, в том числе прав, принадлежавших кредитору как залогодержателю, в том объеме, в каком сам поручитель удовлетво­рил требование кредитора (п. 1 ст. 365 ГК). Таким образом, поручителю предостав­ляется право регресса к должнику, обязательство которого он исполнил. Поручительство прекращается, если кредитор по истечении срока обяза­тельства не предъявит иска к поручителю в течение одного года. Поручительство прекращается также исполнением основного обязательства.

6. Банковской гарантией признается письменное обязательство банка, иного кредитного учреждения или страховой организации (гаранта), принятое на себя по просьбе другого лица (принципала), по которому гарант должен уп­латить кредитору принципала (бенефициару) определенную денежную сумму при наличии предусмотренных данным обязательством условий и при предос­тавлении бенефициаром письменного требования об ее уплате.

Банковская гарантия обладает специфическими чертами, что позволяет рас­сматривать ее как особый, отличный от иных, способ обеспечения исполнения обя­зательств. Во-первых, она не зависит от обеспечиваемого ею основного обяза­тельства, даже если в гарантии на это обязательство имеется ссылка (ст. 370 ГК). Эта самостоятельность банковской гарантии проявляется в том, что она сохраняет силу, а гарант не освобождается от исполнения своих обязанностей и в случаях, когда основное обязательство прекратилось либо признано недействительным (п. 2 ст. 376 ГК). Кроме того, независимость гарантии проявляется и в том, что обяза­тельство гаранта подлежит исполнению по требованию бенефициара без предва­рительного предъявления требования к принципалу об исполнении основного обя­зательства, если иное не определено в гарантии. Во-вторых, права требования к гаранту, принадлежащие бенефициару по банковской гарантии, непередаваемы. Они могут быть уступлены другому лицу лишь в том случае, когда такая возмож­ность прямо предусмотрена в самой гарантии (ст. 372 ГК). В-третьих, банковская гарантия характеризуется безотзывностью, поскольку она не может быть отозва­на гарантом, если только в самой гарантии не предусмотрено иное (ст. 371 ГК). В-четвертых, банковская гарантия по общему правилу носит возмездный характер, поскольку за ее выдачу принципал уплачивает гаранту вознаграждение (п. 2 ст. 369 ГК).

Банк-гарант несет субсидиарную (дополнительную) ответственность перед кредиторов в случае неисполнения должником своего обязательства. Действую­щее законодательство предусматривает только два случая, когда гарант правомо­чен отказаться от удовлетворения требований бенефициара. Во-первых, если само требование и приложенные к нему документы не соответствуют условиям гаран­тии, а во-вторых, если они представлены гаранту по окончании определенного в гарантии срока (п. 1 ст. 376 ГК).

 

Содержание договора. Заключение договора.

 


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-05; Просмотров: 595; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.054 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь