Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Понятие и основания наследования



 

Правовое регулирование наследственных отношений давно известно практически подавляющему большинству правовых систем. Более того, даже римским наследственным правом был пройден сложный и долгий путь развития. Он был связан развитием римской семьи и собственности. Параллельно с идеей об универсальном преемстве римским правом было выработано и понятие о сингулярном преемстве в случае смерти, включая понятия завещательных отказов (легатов), на основании которых определенными лицами приобретались некоторые права в отношении принадлежавшего завещателю имущества, хотя они и не становились субъектами каких-то обязанностей. Вместе с такими основополагающими понятиями системы наследования как системы правопреемства в правах и обязанностях после смерти, римским правом был разработан ряд положений о порядке приобретения наследства, а также об основаниях наследования и об отношениях наследников друг с другом и с кредиторами наследодателя[19].

Традиционно в России подавляющее большинство норм наследственного права сконцентрировано в ГК РФ, невзирая на то, что п. 2 ст. 1110 ГК дает возможность регулировать некоторые вопросы наследования иными законами, а если это предусмотрено законом, то и другими правовыми актами. Так, можно указать на Основы о нотариате[20], ЖК РФ[21], законы № 214-ФЗ[22], № 101-ФЗ[23], № 66-ФЗ[24] и др., а также на ряд подзаконных актов: постановления Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 350[25], от 27 мая 2002 г. N 351[26], приказы Минюста РФ от 19 марта 1996 г.[27], от 27 декабря 2007 г.[28], от 15 марта 2000 г. N 91[29], от 10 апреля 2002 г. N 99[30] и ряд других.

В действующем ГК впервые была введена легальная дефиниция наследования, ибо ранее она носила лишь доктринальный характер. Так, в соответствии с п. 1 ст. 1110 ГК под наследованием следует понимать отношение перехода имущества умершего к иным лицам в порядке универсального правопреемства, при котором к правопреемнику переходят все гражданские права и обязанности правопредшественника, вся их совокупность. Законом подчеркивается, что такое наследственное имущество переходит к наследнику в неизменном виде, образуя единое целое и, причем, в один и тот же момент, если только из норм ГК не вытекает иное.

Наследственное правопреемство крайне тесно сплетается с правопреемством процессуальным, однако, как справедливо отмечается в юридической литературе, их необходимо отличать[31]. Последнее регулируется п.2 ст.44 Гражданского процессуального кодекса РФ[32] и п.3 ст.48 Арбитражного процессуального кодекса РФ[33] и его наступление возможно лишь на основании определения суда. Возникновение процессуального правопреемства возможно не только по причине смерти гражданина, но и в иных случаях перемены лица в обязательстве, но в отношении смерти процессуальное правопреемство появляется именно на основании перехода к правопреемнику соответствующего имущества.

Рассмотрим следующий пример. Лицо подало в арбитражный суд исковое заявление о возмещении ущерба, который был причинен сошедшим с крыши дома снегом, в результате чего была повреждена световая реклама. Суд вынес решение об удовлетворении исковых требований в заявленной сумме, на основании чего был выдан исполнительный лист. Однако он не был исполнен должником. По причине смерти истца его наследник обратился с заявлением в арбитражный суд о замене взыскателя. Суд вынес определение об отказе в удовлетворении заявления на основании ст. 150 ГК, но апелляционная инстанция своим постановлением это определение отменила. Она руководствовалась нормами статей 1110 и 1112 ГК и пришла к выводу о том, что у истца было право получить присужденную денежную сумму, и это право перешло к наследнику истца, что было подтверждено свидетельством о праве на наследство по закону[34].

На практике имеют место, когда от правильного подхода к сущности наследования зависит исход всего дела. Проиллюстрируем это на следующем примере.

Государственным учреждением сообразно с требованиями нормативных актов каждый месяц обузествлялись страховые выплаты Б. по причине профзаболевания. Они перечислялись на его лицевой счет в одном из банков. Из завещательного распоряжения Б., которое было изложенно в карточке счета, следовал вывод, что вклад завещан гражданину А. 19 июня 2002 г. Б. умерла. Извещение о ее смерти к государственному учреждению поступило лишь в марте 2003 г. За период с июля 2002 г. по январь 2003 г. была ошибочно перечислена некоторая сумма. Вследствие этого учреждение ФСС обратилось с заявлением в Арбитражный суд об обязании банка перечислить со счета умершей Б как клиента банка ошибочно перечисленные ей излишние суммы страховых выплат. Суд в удовлетворении заявленных исковых требований отказал, пояснив, что, так как владелец лицевого счета Б. умерла, то вопрос об отсутствии или наличии права собственности на указанные денежные средства, равно как и их дальнейшей судьбы должен быть решен с учетом правил законодательства, которое регулирует наследственные отношения. Подход банка обосновывался тем, что денежные средства, которые зачислялись на счета вкладчиков, обезличены, то есть не определяются родовыми признаками. Как правило право распоряжения ими имеет их владелец или лицо, на то им уполномоченное. Согласно со ст. 834 ГК денежные средства, колторые находятся на счете в банке, принадлежат не банку, а вкладчику. Поэтому право распоряжаться такими средствами имеет вкладчик, его доверенное лицо, а после его смерти – наследники. Банк не имеет права определять и контролировать денежные потоки клиента. Раз владелец счета умер, то наследство должно перейти к наследникам в порядке универсального правопреемства в неизменном виде. Как и иное имущество, денежный вклад входит в наследственную массу. Суд кассационной инстанции принял данные доводы и оставил решение суда первой инстанции в силе [35]. Следует отметить, что в такой ситуации можно было бы предъявить иск к наследнику о неосновательном обогащении.

В соответствии со ст. 1111 ГК РФ наследование возможно и по завещанию, и по закону. Сами данные основания наследования по сравнению с ранее действовавшим законодательством (см. ст. 416 ГК 1922 г.[36], ст. 527 ГК 1964 г.[37]) не изменились, хотя на сегодняшний день приоритетное основание наследования на взгляд законодателя – завещание[38]. Этим подчеркнуто ведущее значение завещания, где наследодатель имеет возможность наиболее полно выразить свою волю. Свобода завещания воплощает в отношении наследственного законодательства такой общегражданский принцип как диспозитивность правового регулирования[39].

Завещание – сделка и завещание – основание для наследования не могут быть отделены друг от друга, ибо выражают существо завещания как единого правового явления. Более того, завещание нередко рассматривают также как письменный документ, где выражена воля наследодателя в отношении имущества, которое ему принадлежит. Воля наследодателя заключается в его предписании передать после своей смерти то или иное имущество некоему лицу или лицам[40].

Завещание как сделка совершается для того, чтобы в будущем стать основанием для наследования, то есть вызвать определенные правовые последствия – наследование согласно завещанию. Если сделка недействительна по причине противоречия требованиям закона, то завещание как основание наследования отпадает. В то же время каждый аспект завещания обладает некоторой специфической самостоятельностью.

Юридическая природа завещания-сделки определяется в законе через указание на его особые свойства. Они проявляются в следующем: 1. завещание – это сделка имущественного характера. поэтому содержит распоряжение об имуществе, которое принадлежит завещателю; 2. завещание определяет судьбу имущества в случае смерти; 3. завещание – это сделка односторонняя; 4. завещание – это действие строго личного характера; 5. завещание необходимо для создания прав и обязанностей после того, как откроется наследство.

Распоряжение имущественного характера будет признано завещанием, в том случае, когда оно будет иметь имущественное содержание. Вместе с тем, могут быть сделаны и отдельные распоряжения неимущественного свойства. Распоряжения, сделанные только относительно неимущественных отношений, не могут быть признаны завещанием. В частности, указания на предпочтения при назначении того или иного лица опекуном ребенка, который остается сиротой, завещанием не являются. Это было обозначено еще Г.Ф.Шершеневичем, который указал, что завещанием не может признаваться акт, где распоряжения совсем не касаются имущества, ибо закон подходит к завещанию как к способу приобретения имущественных прав[41].

Имущественные завещательные распоряжения призваны определить правопреемников по имуществу наследодателя. Их можно сделать по-разному: через назначение некоторых лиц наследниками, через устранение тех или иных лиц от наследования, посредством распределения имущества среди наследников или по долям, или в натуре, либо иным путем. В рамках свободы завещания содержание завещательных распоряжений урегулировано в ст.1119 ГК РФ.

Завещание – это распоряжение имущественного характера на случай смерти, то есть оно до события смерти наследодателя или до объявления завещателя умершим правовых последствий не вызывает ни для него самого, ни в отношении лиц, которые упомянуты в завещании. Также оно не связывает имущественную свободу завещателя или его волю. Такие черты дифференцируют завещание-сделку на случай смерти. Первоначальное завещание можно изменить или отменить следующим завещанием.

Завещание имеет следующую правовую функцию – быть юридическим фактом на случай смерти наследодателя, однако это не говорит о том, что оно не обладает юридическим характером при жизни его составителя. Более того, оно получает юридический характер сразу после его составления, являясь сделкой, которая вступит в юридическую силу только в случае смерти наследодателя. Завещание-сделка, которая соответствует требованиям закона и своему собственному назначению, заключает в себе потенциальную правовую силу сразу с того момента, как она совершается и может создавать правовые последствия завещательного наследования. Завещание обладает юридической силой, ибо оно не было изменено либо отменено к моменту открытия наследства. Если бы при жизни его составителя завещание не обладало бы юридической силой, то, как отмечено в литературе, и после смерти завещателя оно не смогло бы породить юридические последствия, на которые оно было рассчитано[42].

При жизни потенциального наследодателя правовая сила завещания подтверждается теми требованиями, что предъявляются нормами права к личности завещателя, определяющими законность завещания-сделки именно при его совершении, то есть при жизни наследодателя, а также правилами об изменении или отмене завещания и др. Более того, юридическая сила завещания распространяется и на имущество, которое завещатель еще не имел при совершении завещания, но которое смог приобрести позднее, если иное, конечно, не установлено самим завещанием. Даже в случае, когда психические свойства личности завещателя впоследствии изменятся настолько, что сделают невозможным новый акт завещания или отмену завещания, завещанию, которое составлено ранее, это не помешает сохранить юридическую силу и до, и после момента открытия наследства. Следовательно можно сделать вывод о реальной правовой силе завещания уже при жизни завещателя, несмотря на то, что оно не меняет его имущественную свободу и не ограничивает ее[43].

Принцип свободы завещания лежит в основе нормативного регулирования наследования по завещанию в ст. 1119 ГК. Вместе с тем, наследованию по закону также придается немалое значение.

Основу наследования по закону составляет принцип очередности, согласно которому законодатель исходит из необходимости передачи наследственного имущества лицам, которые наиболее близки умершему. Вместе с тем, наследование по закону может иметь место, тогда и в том случае, когда оно не было изменено завещанием и в иных случаях, предусмотренных ГК РФ. Вместе с тем, при наследовании по закону очень важно подтвердить родство с наследодателем[44], поскольку именно этот принцип лежит в основе наследования по такому основанию. Наследники первой очереди по закону – это дети, супруг и родители наследодателя (см.: Приложение). Внуки, их потомки наследуют по праву представления с учетом того, что под ним понимается право потомков наследовать вместо наследника по закону, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем. Наследники второй очереди – это полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, а также его дедушки и бабушки и со стороны отца, и со стороны матери, и, кроме того, племянники и племянницы наследодателя, как и внуки, наследуют по праву представления. Наследниками третьей очереди являются полнородные и неполнородные дяди и тети наследодателя, а его двоюродные братья и сестры наследуют по праву представления. Наследниками четвертой очереди выступают прадедушки и прабабушки наследодателя, а пятой – двоюродные внуки и внучки и двоюродные дедушки и бабушки наследодателя. Наследники шестой очереди – это двоюродные правнуки и правнучки, а также двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети. Наследниками седьмой очереди признаются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя, а в качестве восьмой очереди самостоятельными наследниками выступают нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, если нет иных наследников по закону. В иных случаях лица, которые относятся к наследникам по закону, являются нетрудоспособными к моменту открытия наследства и не входят в число наследников той очереди, что призывается к наследованию, наследуют по закону совместно и наравне с наследниками призываемой к наследованию очереди, в случае, когда они не менее года до смерти наследодателя были на его иждивении, причем, независимо от того, проживали ли они вместе с наследодателем либо нет. Также к наследникам по закону относятся физические лица, которые, не входя в число наследников, которые указанны в статьях 1142-1145 ГК, но ко дню открытия наследства являясь нетрудоспособными и не менее одного года до смерти наследодателя находясь на его иждивении, проживали вместе с ним. Если есть иные наследники по закону, то они наследуют вместе и наравне с наследниками призываемой к наследованию очереди.

Дополнительно подчеркнем, что в основе очередности наследования родственниками наследодателя лежит принцип степени родства с наследодателем, учитывая и то, что родство определяется по числу рождений, которые отделяют родственников друг от друга. При этом рождение самого наследодателя не учитывается в этом числе.

Наследственные правоотношения возникают только в момент смерти физического лица, когда открывается наследство. Отметим, что речь идет о биологической смерти мозга, а не о клинической смерти при остановке сердца, когда еще возможен возврат к жизни. Согласно Инструкции по констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга[45] смерть мозга наступает при полном и необратимом прекращении всех функций головного мозга, регистрируемом при работающем сердце и искусственной вентиляции легких. Смерть мозга эквивалентна смерти человека. С данного времени наследник вправе принять наследство в предусмотренный срок.

Отсюда, если жив мозг, а жизнь человека обеспечивается лишь за счет медицинской техники, в частности, посредством аппарата искусственного дыхания, то физическое лицо не может признаваться умершим, наследство, следовательно, не открывается.

Такое правило не общепризнано, в частности, в США человек признается живым, если сохранены кровообращение, дыхание или функционирует мозг, то есть, если мозг мертв, но сердце работает при помощи аппаратуры, то человек признается живым. В литературе позиция отечественного законодателя применительно к определению момента смерти расценивается как более предпочтительная как с правовой, так и с медицинской, и с моральной точек зрения[46].

Объявление физического лица судом умершим согласно нормам ст. 45 ГК и статей 276-279 ГПК влечет те же правовые последствия, как и смерть гражданина. При этом днем смерти лица считается день вступления в силу решения суда об объявлении его умершим или день его предполагаемой гибели, если он пропал без вести при обстоятельствах, которые угрожали смертью или давали основание предположить его гибель от некоего несчастного случая.

Сложность в том, что в этих ситуациях человек лишь предполагается умершим, однако не исключено, что он жив и со временем может объявиться. В соответствии со ст. 46 ГК этот гражданин после отмены судом решения об объявлении его умершим вправе потребовать от любого возврата его имущества, которое сохранилось и безвозмездно перешло к этому лицу после того, как гражданина объявили умершим, от наследников, следовательно, тоже. Вместе с тем деньги и ценные бумаги на предъявителя истребованы от наследника при условии его добросовестности быть не могут. Если имущество не сохранилось, например, погибло или было продано, то вернувшийся не сможет потребовать от наследника каких-то компенсаций, однако при том же условии – при добросовестности приобретателя. Лицо, получившее имущество возмездно, обязано возвратить это имущество или возместить его стоимость, если приобрело его, действуя недобросовестно.

Для открытия наследства большое значение принадлежит факторам времени и места. От установления времени открытия наследства зависит решение многих вопросов, например, применимого законодательства[47]. Также от этого зависит установление круга лиц, которые будут призываться к наследованию, а также начало течения срока принятия наследства либо отказа от него и др.

День открытия наследства – это день смерти гражданина или день вступления решения суда об объявлении его умершим, в законную силу, или день его предполагаемой гибели, который указан в решении суда. Видим, что законодатель говорит только о дне, но не о конкретном часе и минуте смерти. Верховным Судом РФ и ранее было отмечено, что для определения времени открытия наследства значение имеет только день смерти наследодателя[48], что связано с тем, что дата смерти обычно точно известна, но часы и минуты – далеко не всегда. Иногда сложно даже установить, кто умер первым, вследствие чего граждане, которые умерли в один день – между нулём часов и двадцатью четырьмя часами текущих суток – считаются умершими одновременно, и они не наследуют друг за другом. В этом случае к наследованию призываются наследники каждого из них. При этом, применяя ст. 1114 ГК, следует учитывать нормы, содержащиеся в п. 1 ст. 1146 ГК, согласно которым смерть этих лиц не препятствует переходу наследственного имущества по праву представления.

От правильного определения места открытия наследства зависит также решение многих вопросов: место открытия наследства обусловливает то, куда подается заявление о принятии наследства или об отказе от нем, где выдается свидетельство о праве на наследство и принимаются меры по охране наследственного имущества и по управлению им. Кроме того, место открытия наследства обладает процессуальные значением: согласно п. 2 ст. 30 ГПК иски кредиторов наследодателя, которые предъявляются до принятия наследства наследниками, подсудны суду по месту открытия наследства.

По общему правилу местом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя, то есть место, где он постоянно или преимущественно проживал, причем закон императивно признает местом жительства несовершеннолетних, которые не достигли 14 лет, или граждан, которые находятся под опекой, место жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов[49].

Необходимо различать место жительства гражданина и его место пребывания. По месту жительства физическое лицо постоянно или преимущественно проживает как собственник, наниматель или на ином законном основании. Это может быть квартира, жилой дом, служебное жилое помещение, специализированный дом или другое жилое помещение, а в месте пребывания он живет временно – в гостинице, доме отдыха, санатории, больнице ином подобном учреждении, а также жилом помещении, которое не является местом жительства физического лица[50]. Если человек умер в месте лишения свободы, то местом открытия наследства признается последнее его место жительства до того, как его взяли под стражу, вне зависимости от длительности срока заключения. Если умирает военнослужащий срочной службы, то наследство открывается по месту его постоянного проживания до того, как он был призван[51].

Обычно физическое лицо зарегистрировано по месту своего жительства. В юридической литературе есть мнение, что регистрация по месту жительства выступает хоть и надежным, но только ориентиром при определении места жительства[52], а нотариальная практика следует из того, что если по какой-то причине наследодатель долгое время проживал вне места регистрации, то при возникновении спора вопрос о месте открытия наследства решается судом.

Если имущество наследодателя находится в разных местах, то местом открытия наследства признается место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества либо более ценной части недвижимого имущества, а если недвижимое имущество отсутствует, то место нахождения движимого имущества либо наиболее ценной его части. Чтобы определить ценность имущества можно привлечь независимого оценщика.

Наследодатель – это всегда физическое лицо, в том числе иностранцы и лица без гражданства, имущество которых после смерти переходит к иным лицам в порядке универсального правопреемства. Наследодателями по завещанию – завещателями – могут выступать лишь граждане, которые обладают в момент совершения завещания дееспособностью в полном объеме: совершеннолетние граждане, которые достигли 18-летнего возраста, граждане, которые вступили в брак до достижения 18-летнего возраста, а также эмансипированные граждане. Следовательно, с учетом положений семейного законодательства, минимальный возраст завещателя может составлять 14 лет (ст. 13 Семейного кодекса РФ[53]).

Наследниками может являться широкий круг субъектов – и граждане, и юридические лица, и публично-правовые образования: Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, а также иностранные государства и международные организации, хотя возможности участия разных субъектов в наследственных отношениях различны.

Так, физические лица могут призываться к наследованию и по завещанию, и по закону. Наследники – это граждане, которые находятся в живых на день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя, но родившиеся живыми после открытия наследства. Согласно п. 3 ст. 1163 ГК если есть зачатый, но еще не родившийся наследник, выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается, а раздел наследства может быть осуществлен лишь после его рождения (ст. 1166 ГК).

Организации – юридические лица могут быть призваны к наследованию лишь по завещанию. Обязательным условием выступает их существование на день открытия наследства. Наследниками могут быть юридические лица разных организационно-правовых форм, в т.ч. несобственники: унитарные предприятия, учреждения. Они собственниками завещанного имущества не станут. Имущество поступит, согласно п. 2 ст. 299 ГК, в хозяйственное ведение или оперативное управление предприятия или учреждения, а собственником станет учредитель организации.

В частности, пансионату ветеранов войны и труда, являющемуся муниципальном учреждением отказали в государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, которое было ему завещано. Учитывая статус данной организации, суд кассационной инстанции указал, что право оперативного управления, которое принадлежит учреждению как субъекту ограниченного вещного права, не может по своей сути совмещаться у нее с правом собственности в какой-то доле[54].

Россия, ее субъекты, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации могут быть призваны к наследованию по завещанию, а Российская Федерация, города федерального значения и муниципальные образования могут также призываться к наследованию по закону при наследовании выморочного имущества.

Некоторые физические лица в силу своего противоправного поведения могут признаваться недостойными наследниками. Различают две группы таких наследников: к первой относятся лица, которые не имеют права наследовать на основании прямого указания закона – это лица, которые совершали умышленные противоправные действия, которые были направлены против наследодателя, кого-то из его наследников или которые совершали действия против осуществления последней воли наследодателя, которая выражена в завещании либо способствовали или пытались способствовать призванию их самих или иных лиц к наследованию или способствовали либо пытались способствовать увеличению причитающейся им или иным лицам доли наследства. Общим правилом является лишение недостойных наследников права наследовать и по закону, и по завещанию. Но не исключено, что наследодатель после утраты таким наследником права наследования простит такого наследника и составит новое завещание. В этом случае бывший недостойный наследник сможет наследовать имущество согласно завещанию, однако по закону наследовать он не сможет, так как с позиции закона останется недостойным. В первую группу недостойных наследников включаются также родители, которые лишены родительских прав. Они не вправе наследовать по закону, однако могут по завещанию, которое составлено их уже дееспособным ребенком.

Вторая группа недостойных наследников состоит из лиц, которые отстранены судом от наследования по закону по причине злостного уклонения от выполнения обязанностей по содержанию наследодателя, которые лежали на них в силу закона. Эта норма не касается наследников по завещанию. Положения ст. 1117 ГК распространяются и на наследников, которые имеют право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК), а также на отказополучателей (ст. 1137 ГК).

Все полученное недостойным наследником или отказополучателем, признается неосновательным обогащением и должно быть возвращено по правилам гл. 60 ГК.

 

Понятие и состав наследства

 

Основная статья ГК РФ, которая устанавливает современное понимание понятия и состава наследства, это ст. 1112, в соответствии с нормами которой в состав наследства включается различное имущество, которое принадлежало наследодателю на день открытия наследства: вещи, другое имущество, включая имущественные права и обязанности. Вместе с тем не все права и обязанности, которые принадлежали наследодателю, могут подвергаться правопреемству. В частности, не передаваемы иным лицам, в том числе в порядке универсального правопреемства, неразрывно связанные с личностью наследодателя права и обязанности, например, личные неимущественные права, право на алименты, право на возмещение вреда, который причинен жизни или здоровью, нематериальные блага, и ряд иных прав и обязанностей, переход которых в порядке наследования законом запрещен.

Отсюда, наследство выступает как один из видов объектов гражданских прав, имеющий локальный характер, ибо присутствует лишь в области наследственного права, в то время как а общие положения ГК РФ, которые посвящены объектам гражданских прав, не говорят о наследстве. Локальный характер наследства выражен в том, что, являясь объектом разных отношений, односторонних сделок, соглашений, судебных и административных актов, оно тем не менее способно функционировать только в пределах, которые установлены нормами, которые регулируют наследственные правоотношения, а объектом соглашений, о которых не упоминается в правилах, регулирующих указанные отношения, быть не может[55].

Такой характер наследство как объект гражданских прав имеет по той причине, что соответствующие правоотношения, односторонние сделки, судебные и административные акты цель имеют ограниченную, направлены на обеспечение перехода имущества умерших к иным лицам в порядке универсального правопреемства.

Наследству, которое функционирует в механизме универсального правопреемства как объект гражданских прав, присуще особое свойство: эластичность содержания. В его состав могут входить самые разные вещи, имущественные права, имущественные обязанности, в любом количестве. Более этого, в состав наследства могут входить с целые имущественные комплексы, например, единый недвижимый комплекс, предприятие. Количество различных имущественных комплексов также не ограничено.

В частном праве имущество понимается по-разному, что зависит от того, о каких именно гражданско-правовых отношениях идет речь. В частности, имущество может подразумевать вещи; вещи и имущественные права; вещи, имущественные права и обязанности.

Закон может предусматривать случаи, когда в наследство входят не только права и обязанности, но даже правовые образования, которые занимают промежуточное положение между правоспособностью и субъективным правом (обязанностью)[56]. Например, в п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. N 8[57] сказано, что если физическое лицо, которое подало заявление о приватизации и необходимые для этого документы, умерло до оформления соглашения о передаче жилого помещения в собственность или до регистрации этого договора, то при возникновении спора по поводу включения такого жилья или его части в наследственную массу следует иметь в виду, что названное обстоятельство само по себе не должно служить основанием для отказа в удовлетворении требования наследника, если наследодатель, при жизни выразил волю на приватизацию жилого помещения, им занимаемого, и не отозвал свое заявление, ибо по не зависящим от него причинам не имел возможность соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могли отказать.

Похожая ситуация имеет место в отношении приобретательной давности: в соответствии с п. 3 ст. 234 ГК лицо, которое ссылается на давность владения, имеет право присоединить ко времени своего владения то время, в течение которого соответствующим имуществом владело лицо, чьим правопреемником является лицо, ссылающееся на давность. Отсюда, наследник вправе присоединить ко времени своего владения и время, когда соответствующим имуществом владел наследодатель. Как подчеркнул Ю.К.Толстой, в порядке наследственного правопреемства наследник получает не само право, которого еще нет, а элементы юридического состава, накопление которых требуется для приобретения права собственности по давности владения[58].

В состав наследства может быть включено имущество, которое находится за границей, а принадлежало наследодателю. Например, он, будучи гражданином России, иностранцем или лицом без гражданства, к моменту смерти владел недвижимостью или движимым имуществом, правами, вытекающими из разнообразных договоров – банковскими счетами в иностранных банках, правами на получение страхового возмещения от иностранной страховой компании и т.п. – за границей. ГК РФ предусматривает, что при некоторых условиях к данному наследованию применяется отечественное наследственное право.

Статьей 1224 ГК закреплено правило, в соответствии с которым отношения по наследованию определяются по праву страны, в которой наследодатель имел последнее место жительства, а наследование недвижимого имущества – по праву страны, оно находится, а если недвижимость внесена в российский государственный реестр, то по российскому праву.

Гибкость содержания понятия наследства – это один из гражданско-правовых способов, направленных на обеспечение конституционной свободы наследования. В Постановлении Конституционного Суда РФ № 1-П[59] закреплено, что Конституцией РФ гарантируется переход имущества, которое принадлежало умершему, к иным лицам, как и право завещателя распоряжаться своим имуществом, а также и право наследников получение такого имущества.

Отсюда, в состав наследства могут входить вещи разного рода и в любом количестве, которые принадлежали наследодателю на различных правовых основаниях. Более того, ст. 1112, как и ст. 128 ГК говорят об " ином имуществе", к числу которого относятся имущественные права, включая исключительные права на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности – интеллектуальную собственность, причем анализ наследования интеллектуальных прав становится все более востребованным в настоящее время[60].

Законодатель, включив в состав наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, перечислил большую часть того, что отнесено к объектам гражданских прав ст. 128 ГК. Более того – в наследственную массу включены имущественные обязанности, о которых, к сожалению, ст. 128 ГК не говорит. Возможно, именно в этом заключается существенное отличие, которое выражает характер наследства как особого объекта гражданских прав.

Иное отличие ч. 1 ст. 1112 ГК от ст. 128 ГК заключается в том, что первая не включает указание на нематериальные блага, работы и услуги.

В части 1 ст. 1112 ГК РФ не только содержится список объектов, которые способны входить в наследство, но и закрепляет ряд требований, которым должны отвечать те или иные объекты, дабы включаться в состав наследства. Так, выделяется правило о том, что в состав наследства входят «принадлежавшие наследодателю вещи». Отсюда, необходимо, чтобы вещи принадлежали наследодателю. Это выступает продолжением более общего правила которое предусмотрено п. 2 ст. 218 ГК. Согласно ему в случае смерти физического лица право собственности на имущество, принадлежавшее ему, переходит по наследству.

Ст. 1112 охватывает и недвижимые, и движимые вещи. В то же время, следует учитывать, то что согласно Закону о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним[61], право собственности на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации.

Так как в состав наследства могут включаться вещи, которые ограниченны в обороте, следует обратить внимание на то, что Закон от 8 декабря 2003 о внесении изменений в Федеральный закон " Об оружии" [62] предусматривает, что не допускается наследование боевого короткоствольного ручного стрелкового наградного оружия.

Согласно п. 1 ст. 1185 ГК государственные награды, коих удостоили наследодателя и на которые распространяются положения о государственных наградах РФ, в состав наследства не входят. Передача таких наград после смерти награжденного иным лицам происходит в порядке, который установлен законодательством о государственных наградах РФ. В частности, в п. 47 Положения о государственных наградах Российской Федерации[63] закреплено, что государственные награды и документы к ним лиц, награжденных посмертно, передаются (вручаются) для хранения супруге (супругу), отцу, матери, сыну или дочери награжденного лица (наследникам). Отсюда, речь идет не о наследовании как таковом, а только о хранении таких вещей.

Согласно части 1 ст. 1112 ГК устанавливается момент, на который вещи должны принадлежать наследодателю, чтобы включаться в состав наследства – день открытия наследства. Если на этот момент вещь не принадлежит наследодателю, то она и не включается в состав наследства, даже если при жизни наследодатель когда-либо имел на нее право собственности.

Два иных элемента, которые образуют состав наследства, – это имущественные права и обязанности, также входящие в состав наследства с условием, что наследодатель был их субъектом на день открытия наследства, то есть на день своей смерти.

Так как наследник становится правопреемником наследодателя во всем комплексе имущественных отношений, то возможна ситуация, когда пассив наследства, то есть имущественные обязанности перекроют актив наследства, то есть вещи и имущественные права. Вместе с тем, наследник, который принял такое наследство, отвечаем по долгам наследодателя лишь в пределах стоимости наследственного имущества, перешедшего к нему.


Поделиться:



Популярное:

  1. I. Основания и фундаменты зданий и сооружений
  2. I. Понятие как форма мышления
  3. Административно-правовые нормы: понятие, структура, виды. Дискуссионность по понятию структуры правовой нормы.
  4. АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ПОНЯТИЕ, ЧЕРТЫ, ВИДЫ.
  5. Административные запреты и ограничения в структуре правового статуса государственных гражданских служащих в Российской Федерации: понятие и содержательная характеристика.
  6. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР: ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ, МЕТОДЫ, СУБЪЕКТЫ, ПОЛНОМОЧИЯ.
  7. Акты применения права:понятие,признаки,виды.Н,П,А.и акты примен.права:сходство,различия.
  8. Аминоспирты 2-аминоэтанол(коламин), холин, ацетилхолин. Аминофенолы: дофамин, норадреналин,адренлин.Аминотиолы ( 2 аминоэтантиол). Понятие о биологич-ой роли
  9. Амнистия и помилования. Понятие. Их правовое значение. (Статьи 84 —85).
  10. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов: понятие и основания проведения. Субъекты проведения антикоррупционной экспертизы.
  11. Более подробно о теоретических основаниях курса сказано в разделе «Теория и методика изучения разделов науки о языке и развития речи».
  12. Бюджетная классификация (понятие, принципы, виды). Бюджетный кодекс РФ.


Последнее изменение этой страницы: 2017-03-03; Просмотров: 649; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.047 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь