Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Иск о признании права собственности или иного вещного права



Право на заявление виндикационного и негаторного исков (ст.ст.301-304 ГК) принадлежит не только собственнику, но и иному лицу, владеющему имуществом по основанию, предусмотренному законом или договором (на праве хозяйственного ведения, оперативного управления и т.д.); причем это лицо имеет право на защиту его владения также против собственника (ст.305 ГК).

Таким образом, ГК предоставляет возможность защищать свои права с помощью вещно-правовых исков не только собственникам, но и:

а) субъектам вещных прав, не являющимся собственниками;

б) законным (титульным) владельцам, не являющимся носителями вещных прав (арендаторам, хранителям и т.д.).

Следует при этом учитывать, что правила о расчетах при возврате вещи из чужого незаконного владения полностью применимы только к требованиям тех титульных владельцев, которые имеют самостоятельное право на доходы от использования вещи (иначе – только собственник).

Закон при определенных условиях также защищает и добросовестное незаконное владение имуществом (см. п.2 ст.234, ст.302 ГК).

 

3.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИНДИКАЦИОННОГО И НЕГАТОРНОГО ИСКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОГРАНИЧЕННЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ. ВЕЩНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ВЛАДЕНИЯ

Правом защиты своих интересов наделяются не только собственники, но и иные лица, на законном основании владеющие имуществом. Действия таких лиц (владельцев и пользователей) ориентированы на охрану своего вещного права, а опосредованно на защиту прав собственника на переданное имущество. Обеспечение защиты прав и законных интересов со стороны владельца или пользователя носит двоякий характер: обеспечивает его интересы в отношениях с третьими лицами и собственником, необоснованным притязаниям которого препятствует правообладатель.

Права, предусмотренные статьями 301 - 304 ГК РФ, принадлежат также лицу, хотя и не являющемуся собственником, но владеющему имуществом на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному законом или договором. Это лицо имеет право на защиту его владения также против собственника.

Согласно ст. 305 ГК РФ право на защиту, в том числе на защиту от собственника, принадлежит обладателям вещных прав, а также обладателям некоторых обязательственных прав, например арендаторам или нанимателям жилого помещения.

 

4.ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННО-ПРАВОВОЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

Для обязательственно-правовых средств характерно то, что при осуществлении притязания истец находится с ответчиком в относительном правоотношении (так, иск о возврате переданного в аренду имущества, используемого не по назначению, носит обязательственно-, а не вещно-правовой характер). В отличие от вещно-правовых способов обязательственно-правовые непосредственно не вытекают из вещных прав, они охраняют вещные права не прямо, а косвенно (в конечном счете).

Конкуренция вещно-правовых и обязательственных исков при наличии между спорящими сторонами договорных или внедоговорных обязательственных правоотношений исключается. Поэтому:

Ö спор о возврате имущества, вытекающий из договорных отношений или отношений, связанных с применением последствий недействительности сделки, подлежит разрешению в соответствии с законодательством, регулирующим данные отношения;

Ö если между лицами отсутствуют указанные отношения, спор о возврате имущества подлежит разрешению по правилам о виндикации (ст.301, 302 ГК);

Ö если собственник требует возврата своего имущества из владения лица, которое незаконно им завладело, такое исковое требование подлежит рассмотрению по правилам о виндикации, а не по правилам гл.59 ГК (см. п.34 постановления Пленумов № 10/22).

 

ЛЕКЦИЯ 14. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

 

1. Понятие обязательственного права.

2.Понятие обязательства. Содержание обязательства. Основания возникновения обязательств.

3.Система обязательств, ее понятие и значение. Классификация обязательств.

4.Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве.

 

1. ПОНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА

Обязательственное право представляет собой подотрасль гражданского права; систему гражданско-правовых норм, регулирующих гражданско-правовым методом общественные отношения, складывающиеся в связи с переходом материальных благ между субъектами гражданского права.

ГК прямо не указывает на исключительно имущественный характер обязательственных отношений. Несмотря на это, в литературе превалирует мнение, отрицающее существование неимущественных обязательств (Н.Д. Егоров, В.Ф. Яковлева, Д.А. Ломакин и др.); иной позиции, в частности, придерживаются И.Б. Новицкий, Л.А. Лунц, А.И. Масляев.

Вся совокупность гражданско-правовых норм, относящихся к обязательственному праву, подразделяется на две части - общую и особенную. Нормы Общей части сосредоточены в разделе III ГК (гл.21-29: понятие и стороны обязательства, исполнение обязательств, способы обеспечения обязательств, перемена лиц в обязательстве, ответственность, прекращение обязательств, общие положения о договоре); нормы Особенной части - в разделе IV ГК «Отдельные виды обязательств» (гл.30-60).

 

2.ПОНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гражданско-правовое обязательство - это гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (п. 1 ст. 307 ГК РФ).

Названным определением охватывается простаясвязь должника и кредитора (право-обязанность). Вместе с тем, следует учитывать, что термин «обязательство» употребляется и в иных смыслах - для обозначения: а) единого сложного обязательственного правоотношения (много прав и обязанностей) (см. п.2 ст.308 ГК) – некоторые авторы, например, В.А. Белов, против такого подхода; б) отдельной обязанности должника.

Характерные черты обязательственного правоотношения:

а) определенность субъектного состава: обязательственные правоотношения являются относительными; нет кредитора без должника и наоборот;

б) динамичность: обязательства носят преимущественно срочный характер, поскольку в значительной своей массе выступают правовой формой отношений экономического оборота (исключение – договор социального найма);

в) повелительность и конкретизированность содержания: основной акцент делается на возможности требования кредитором строго определенного поведения от должника;

г) целенаправленность: обязательство выступает в качестве правого средства обеспечения удовлетворения определенных интересов кредитора.

Согласно п.2 ст.307 ГК обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения и из иных оснований, указанных в ГК. Основаниями возникновения обязательств, например, могут быть:

· односторонние сделки (например, публичное обещание награды - гл.56 ГК);

· договоры (КП, аренды и т.д.) - самое распространенное основание;

· юрисдикционные акты (например, принятие ОМСУ решения о предоставлении жилого помещения по ДСН);

· неправомерные действия: причинение вреда и неосновательное обогащение (гл.59 и 60 ГК);

· иные действия граждан и юридических лиц (например, действия в чужом интересе без поручения - гл.50 ГК);

· события (например, при страховании наступление страхового случая).

Содержание обязательства – субъективные права и обязанности сторон.

Вопрос об объекте – дискуссионный:

а) действия (а не их результаты) есть объекты всех обязательственных юридических отношений (В.Г. Вердников, М.Г. Масевич, Д. Степанов);

б) действия (а не их результаты) - одни из возможных объектов обязательственных отношений (Ф.И. Гавзе, Т.А. Моровская, А.И. Шумских);

в) результат действий (а не сами действия) является объектом всех обязательственных правовых отношений (И.Л. Брауде);

г) результаты действий (а не сами действия) - одни из возможных объектов обязательственных правоотношений (наряду, например, с вещами в отношениях купли-продажи) (С.С. Алексеев, С.И. Вильнянский);

д) объектами юридических отношений могут быть как действия, так и их результаты (А.П. Дудин и др.).

 

3. СИСТЕМА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ЕЕ ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Обязательства разделяются по различным группам (видам), т.е. систематизируются. Посредством разграничения обязательств на виды возможно выделить те или иные их признаки.

1. В зависимости от основания возникновения:

1) договорные обязательства (купля-продажа, аренда, заем и т.п.);

2) внедоговорные обязательства:

- вследствие причинения вреда (деликтные),

- вследствие неосновательного обогащения (кондикционные),

- из односторонних действий.

2. В зависимости от характера требуемого поведения должника:

1) обязательства с положительным содержанием – если должник обязан совершить определенное положительное действие (передать вещь и т.п.);

2) обязательства с отрицательным (негативным) содержанием – если должник обязан воздержаться от совершения определенного действия.

Вопрос о существовании обязательств (в широком смысле) исключительно с негативным содержанием является спорным. Основные подходы:

а) обязательства могут включать обязанности как активного, так и пассивного типа:

обязанности пассивного типа могут быть основными в обязательстве, составлять его ядро (Д.И. Мейер, Г.Ф. Шершеневич, Л.А. Лунц, И.Б. Новицкий, М.М. Агарков, Е.А. Суханов и др.);

обязанности пассивного типа могут лишь сопутствовать активным обязанностям (О.С. Иоффе, В.С. Ем, Н.Д. Егоров, А.И. Масляев, О.Н. Садиков и др.);

б) существование обязательств с отрицательным содержанием невозможно (В.А. Белов);

3. В зависимости от структурного распределения прав и обязанностей:

1) односторонние (односторонне обязывающие) обязательства – если одной стороне обязательства принадлежит только право, другой - только обязанность (например, заемное обязательство);

2) взаимные обязательства – если каждая из сторон имеет и права, и обязанности.

4. В зависимости от предмета исполнения:

1) « однообъектные »обязательства – когда должник обязан совершить строго определенное действие (действия);

2) альтернативные обязательства – когда должник обязан совершить одно из двух или нескольких действий (воздержаться от совершения действий).

Право выбора в этом случае принадлежит должнику, если правовыми актами или договором данное право не предоставлено кредитору или третьему лицу; следует учитывать, что с момента осуществления выбора обязательство перестает быть альтернативным (см. ст. 308.1 и 320 ГК);

3) факультативные обязательства – когда должник имеет право заменить основное исполнение другим (факультативным) исполнением, предусмотренным условиями обязательства; причем кредитор обязан принять факультативное исполнение, но требовать он может только основного исполнения (см. ст. 308.2 и 320.1 ГК).

Если обязательство предусматривает совершение одного из двух или нескольких действий, то в случае сомнения работает презумпция возникновения альтернативного, а не факультативного обязательства.

5. В зависимости от влияния личности субъектов обязательства на его возникновение, изменение и прекращение особо выделяют обязательства личного характера, в рамках которых, в свою очередь, обособляются обязательства:

а) неразрывно связанные с личностью;

б) в которых личность имеет существенное значение.

В первых обязательствах смерть лица, с личностью которого они связаны, приводит к их прекращению (см. ст.418, 977 ГК); не допускается в них и замена такого лица (см. ст.383 ГК). Для вторых обязательств вводятся лишь ограничения (но не запрет! ) перемены лиц в обязательстве (см. п.2 ст.388 ГК).

6. С учетом связи обязательства с иными обязательственными правоотношениями принято особо выделять акцессорные (дополнительные) обязательства, которые могут существовать только при наличии другого (основного) обязательства, в неразрывной связи с ним (поручительство, залог и др.).

7. Особо выделяют регрессные обязательства, в силу которых кредитор вправе требовать от должника уплаты денег (передачи иного имущества), уплаченной (переданной) третьему лицу за или по вине должника; по объему регрессное требование не может превышать суммы, уплаченной по основному обязательству. См., например, ст.325 ГК.

Регрессное обязательство не является акцессорным (дополнительным, придаточным): последнее существует постольку, поскольку существует основное; регрессное же, напротив, возникает только после прекращения основного.

8. Особо выделяют натуральные обязательства – обязательства, по которым требования кредиторов не пользуются судебной защитой; однако, должник, исполнивший обязательство, не праве требовать возврата исполненного (например, некоторые обязательства из игр и пари, см. ст.1062 ГК).

В литературе предлагается систематизация обязательств на основе многоступенчатой классификации: типы (договорные и внедоговорные), группы (договорные - обязательства по реализации имущества, по предоставлению имущества в пользование, по выполнению работ, по оказанию услуг и т.д.; внедоговорные - из односторонних сделок и охранительные), виды (например, обязательства по выполнению работ включают обязательства бытового, строительного и т.п. подряда), подвиды и формы (розничная купля-продажа может быть продажей в кредит, по образцам и т.п.) (Н.Д. Егоров).

Важную роль играет деление договорных обязательств в зависимости от особенностей гражданско-правового статуса участвующих в них лиц. С этой точки зрения обособляются обязательства, связанные с осуществлением их сторонами предпринимательской деятельности. Речь идет об обязательствах, субъектами которых являются предприниматели - профессиональные участники имущественного оборота. Учитывая их профессионализм, закон устанавливает для них некоторые особые правила (в том числе допускающие максимальную свободу в формировании и изменении договорных обязательств, предусматривающие повышенные требования в вопросах ответственности и т.д.).

Серьезную специфику имеет исполнение денежных обязательств, под которыми понимаются обязательства, связанные с использованием денег в качестве средства платежа, средства погашения долга. Денежным может быть как обязательство в целом (из договора займа и пр.), так и обязанность одной из сторон в обязательстве (по оплате товаров, работ, услуг).

4.СУБЪЕКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА С МНОЖЕСТВЕННОСТЬЮ ЛИЦ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА С УЧАСТИЕМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. ПЕРЕМЕНА ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ

Субъектами обязательства являются стороны обязательства - кредитор (управомоченная сторона) и должник (обязанная сторона). Если обязательство возникает из одно- или двусторонней сделки, имеются две стороны, в многосторонних сделках число сторон более двух. Следует учитывать, что каждая из сторон по договору может быть одновременно и кредитором (в том, что имеет право требовать от другой стороны), и должником (в том, что обязана сделать в пользу другой стороны) (см. п.2 ст.308 ГК).

Необходимо отличать понятие стороны в обязательстве от понятия участника обязательства. Например, в купле-продаже на стороне продавца может быть несколько участников.

Обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон, т.е. для третьих лиц. Вместе с тем, в случаях, предусмотренных правовыми актами или соглашением сторон, обязательство может создавать для третьих лиц права в отношении одной или обеих сторон обязательства (п.3 ст.308 ГК), например, при заключении договора в пользу третьего лица (см. ст.430 ГК), договора финансовой аренды (лизинга) (ст.670 ГК).

В обязательстве в качестве каждой из его сторон могут участвовать как одно, так и одновременно несколько лиц. В последнем случае имеет место множественность лиц в обязательстве, которая может быть:

Ö активной (несколько кредиторов),

Ö пассивной (несколько должников),

Ö смешанной (несколько кредиторов и должников).

Недействительность требований кредитора к одному из лиц, участвующих в обязательстве на стороне должника, равно как и истечение срока исковой давности по требованию к такому лицу, сами по себе не затрагивают его требований к остальным этим лицам (п.1 ст.308 ГК).

Обязательства со множественностью лиц подразделяются на долевые и солидарные (от лат. solidus – крепкий, целый). ГК устанавливает презумпцию долевого характера множественности: солидарность должна быть прямо предусмотрена договором или законом (ст.321, п.1 ст.322 ГК). Например, в силу закона солидарными являются обязательства:

→ при неделимости предмета обязательства (п.1 ст.322, п.1 ст.707 ГК);

→ связанные с предпринимательской деятельностью, если правовыми актами или условиями обязательства не предусмотрено иное (п.2 ст.322 ГК);

→ лиц, совместно причинивших вред (ст.1080 ГК).

При долевом обязательстве каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения, а каждый из должников обязан исполнить обязательство лишь в определенной доле. Обязательство предполагается долевым, а доли - равными, если из правовых актов или условий обязательства не вытекает иное (ст.321 ГК).

Солидарные обязательства, с учетом видов множественности лиц, бывают трех видов:

= солидарная обязанность (ответственность) → один кредитор и несколько должников;

= солидарное требование→ несколько кредиторов и один должник;

= смешанная солидарность → несколько кредиторов и несколько должников.

При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения, во-первых, как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, во-вторых, как полностью, так и в части долга; кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников, которые остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью (ст.323 ГК).

Исполнение солидарной обязанности полностью одним из должников освобождает остальных должников от исполнения кредитору. Исполнивший же обязанность должник, в свою очередь, приобретает по общему правилу право регрессного требования к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого; при этом неуплаченное одним из солидарных должников падает в равной доле на этого должника и на остальных должников (ст.325 ГК).

При солидарности требования любой из кредиторов вправе предъявить к должнику требование в полном объеме; в свою очередь, до предъявления требования одним из кредиторов должник вправе исполнять обязательство любому из них по своему усмотрению. Солидарный кредитор, получивший исполнение от должника, обязан возместить причитающееся другим кредиторам в равных долях, если иное не вытекает из отношений между ними (см. ст.326 ГК).

В случае смешанной солидарности одновременно применяются правила о солидарной обязанности и солидарном требовании.

Иногда в литературе в качестве самостоятельного вида множественности выделяют субсидиарные (дополнительные) обязательства, суть которых состоит в возложении на дополнительного должника исполнения обязательства вместо должника по основному обязательству в случае, если последний не совершил в срок надлежащих действий (ст.399 ГК). Примеры таких обязательств – см. ст.ст.75, 1074 ГК.

Вместе с тем, субъекты здесь являются сторонами хотя и взаимосвязанных, но самостоятельных обязательств, вследствие чего субсидиарное обязательство нельзя рассматривать как разновидность множественности лиц в обязательстве (наряду с долевой и солидарной).

Закон предусматривает два вида перемены лиц в обязательстве:

Ö смену активной стороны - кредитора (переход прав кредитора к другому лицу);

Ö смену пассивной стороны - должника (перевод долга).

Допускается и одновременная смена активной и пассивной стороны.

Необходимо различать институты перемены лиц в обязательстве и регрессного обязательства: при перемене лиц происходит изменение субъектного состава существующего правоотношения; регрессное же обязательство выступает новым обязательством, возникшим в связи с прекращением другого обязательства.

 

ЛЕКЦИЯ 15. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ

1.Понятие и значение гражданско-правового договора. Свобода договора.

2.Виды договоров в гражданском праве.

3.Содержание гражданско-правового договора.

4.Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Оферта. Акцент. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. Форма договора. Момент заключения договора.

5.Расторжение и изменение договора

 

1.ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА. СВОБОДА ДОГОВОРА

Договор – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п.1 ст.420 ГК). В соответствии с этим договор есть юридический факт, а именно: двух- или многосторонняя сделка, вследствие чего к договору применяются правила о таких сделках, предусмотренные гл.9 ГК, если иное не установлено ГК (п.2 ст.420 ГК).

Договор, как правило, порождает обязательственное правоотношение. Из этого правила есть исключение, связанное с существованием т.н. «вещных» договоров, на основании которых имеет место переход права собственности между сторонами без возникновения обязательств (реальный договор дарения – см. ст.572 ГК).

Следует учитывать, что в теории и на практике термину «договор» придаются и иные значения (т.е. он рассматривается не только в качестве юридического факта), а именно:

Ö договор как средство индивидуальной поднормативной регламентации отношений сторон. Многие авторы не выделяют данное значение договора в качестве самостоятельного, считая, что регулятивная функция договора выступает специфической характеристикой договора как юридического факта (Р.О. Халфина, О.С. Иоффе и др.), иного подхода придерживаются, в частности, Б.И. Пугинский, М.В. Батянов (по мнению которых договор как юридический факт и средство регулирования – две разные «ипостаси» договора);

Ö договор как обязательственное правоотношение, возникшее из договора как юридического факта. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах, если иное не предусмотрено: а) гл.27 ГК и б) правилами ГК об отдельных видах договоров (п.3 ст.420 ГК);

Ö договор как письменный документ;

Ö договор как интегрированное (комплексное) понятие, объединяющее названные значения.

Основополагающим принципом современного гражданского права является принцип свободы договора, заключающийся в следующем (см. ст.421 ГК):

1) граждане и юридические лица свободны в заключении договора и выборе контрагента ;

2) стороны свободны в выборе договор; .

3) стороны свободны в определении условий договор .

Возможна ситуация, когда после заключения договора принимается закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора. По общему правилу, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе прямо установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров (ст.422 ГК).

2.ВИДЫ ДОГОВОРОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

Договоры дифференцируются как по общим для всех сделок классификационным основаниям, так и по своим собственным. Основные классификации договоров:

1) в зависимости от момента заключения:

а) реальные;

б) консенсуальные;

в) формальные (повторить ст.433 ГК! );

2) по критерию распределения прав и обязанностей между сторонами:

а) односторонне обязывающие;

б) взаимные;

3) в зависимости от наличия встречного предоставления за исполнение обязанностей:

а) возмездные;

б) безвозмездные (повторить ст.423 ГК, вводящую презумпцию возмездности! );

4) по критерию обязательности заключения договора:

а) свободные договоры, заключение которых зависит исключительно от усмотрения сторон;

б) обязательные договоры, заключение которых носит обязательный характер для одной или обеих сторон (см., например, ст.527 ГК).

Разновидностью обязательного договора является публичный договор. Признаки публичного договора:

- его участником является лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность;

- он устанавливает обязанности данного лица по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг;

- перечисленные обязанности лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).

Публичный характер, прежде всего, проявляется в том, что указанный субъект не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных правовыми актами.

5) в зависимости от возможности участия всех сторон в определении условий договора:

а) взаимосогласованные договоры, условия которых устанавливаются всеми сторонами;

б) договоры присоединения – соглашения, условия которых определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом (п.1 ст.428 ГК).

6) в зависимости от юридической направленности договора:

а) основные договоры, непосредственно порождающие права и обязанности, связанные с передачей вещей, выполнением работ или оказанием услуг;

б) «организационные» договоры, к числу которых можно отнести предварительный договор, рамочный договор (с некоторыми оговорками), опцион на заключение договора.

Предварительный договор – это соглашение, в силу которого стороны обязуются заключить в будущем основной договор (договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг), но на условиях, предусмотренных предварительным договором (п.1 ст.429 ГК).

Под рамочным договором (договором с открытыми условиями) (см. ст.429.1 ГК) Имеется в виду договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного договора. К не урегулированным отдельными договорами отношениям подлежат применению общие условия рамочного договора, если иное не вытекает из отдельных договоров или существа обязательства. Таким образом, рамочный договор имеет ограниченный регулятивный эффект (приоритетными оказываются положения отдельных договоров).

Соглашение о предоставлении опциона на заключение договора (опцион на заключение договора) (см. ст. 429.2 ГК) есть соглашение, по которому:

· одна сторона посредством безотзывной оферты

· предоставляет другой стороне право заключить один или несколько договоров ( путем акцепта оферты в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных опционом) …

· на условиях, предусмотренных опционом (в числе прочего, может быть предусмотрено, что акцепт допускается при наступлении определенного условия, в том числе зависящего от воли одной из сторон! ).

Как и предварительный договор, опцион предполагает заключение в будущем договора; однако, при опционе происходит обязывание только одной стороны.

Срок акцепта определяется опционом, иначе действует общее правило о годичном сроке.

Опцион является возмездным (предоставляется за плату или иное встречное предоставление), если иное не предусмотрено соглашением (в том числе между коммерческими организациями! ).

По общему правилу, платеж по опциону не засчитывается в счет платежей по договору, заключаемому на основании безотзывной оферты, и не возвращается при отсутствии акцепта (иное – в опционе).

Требования к опциону:

= к форме соглашения – оно заключается в форме, установленной для договора, подлежащего заключению;

= к содержанию соглашения – оно должно содержать условия, позволяющие определить предмет (в том числе способом, позволяющим идентифицировать предмет на момент акцепта) и другие существенные условия договора, подлежащего заключению (в предварительном же договоре, напомним, в обязательном порядке согласуются не все существенные условия! ).

Опцион на заключение договора следует отграничивать от опционного договора (см. ст. 429.3 ГК). Опционный договор – это договор, по которому:

· на условиях, предусмотренных данным договором, …

· одна сторона вправе потребовать от другой стороны совершения предусмотренных договором действий (уплатить денежные средства, передать или принять имущество и пр.) …

· в установленный договором срок или при наступлении определенных договором обстоятельств, …

· и при этом, если управомоченная сторона не заявит требование, договор прекращается.

Договор является возмездным, кроме случаев, когда:

= договором (в том числе между коммерческими организациями! ) предусмотрена его безвозмездность; либо

= заключение договора обусловлено иным обязательством или иным охраняемым законом интересом, которые вытекают из отношений сторон.

По общему правилу (иное – в договоре), внесенный за право заявить требование платеж при прекращении договора не возвращается.

7) особая правовая конструкция – договор с исполнением по требованию (абонентский договор) (см. ст. 429.4 ГК).

Речь в данном случае идет о договоре, предусматривающим внесение абонентом определенных, в том числе периодических, платежей или иного предоставления заправо требовать от исполнителя предоставления предусмотренного договором исполнения в затребованных количестве или объеме либо на иных условиях, определяемых абонентом (например, договор на доступ к телефонной связи).

По общему правилу (иное – закон или договор), абонент обязан предоставлять исполнение независимо от того, было ли затребовано им исполнение от исполнителя.

3. СОДЕРЖАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА.

Содержание договора как соглашения (! ) образуют его условия. В гражданско-правовой науке принято подразделять договорные условия на существенные, обычные и случайные.

Существенными являются условия, необходимые и достаточные для того, чтобы договор считался заключенным, т.е. способным породить права и обязанности у его сторон. К существенным относятся:

а) условия о предмете договора;

б) условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (см., например, ст.ст.942, 1016 ГК);

в) условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (п.1 ст.432 ГК).

Под обычными условиями, как правило, понимают условия, вступающие в действие автоматически, независимо от того, были ли они указаны в договоре; это – условия, предусмотренные нормативными актами, а также вытекающие из обычаев.

К числу обычных можно отнести и примерные условия, разработанные для договоров соответствующего вида и опубликованные в печати. Договор может содержать прямую отсылку к примерным условиям; в ином случае они могут применяться к отношениям сторон в качестве обычаев (см. ст.427 ГК).

Как случайные условия принято рассматривать условия, отличные от условий, установленных диспозитивными нормами, а также условия, вообще не предусмотренные нормативными актами и не являющиеся существенными.

В отличие от существенных, выделение обычных и случайных проводится исключительно в литературе и во многом носит дискуссионный характер. В частности, спорным является вопрос о том, относятся ли к условиям договора (и если да – то к каким) условия, закрепленные императивными нормами:

Ö М.М. Брагинский, В.В. Витрянский, Р.О. Халфина и др. – не относятся;

Ö Н.Д. Егоров, О.С. Иоффе и др. – это обычные условия;

Ö В.И. Кофман и др. – это существенные условия.

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК И СТАДИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА. ОФЕРТА. АКЦЕНТ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ТОРГАХ. ФОРМА ДОГОВОРА. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (п.1 ст.432 ГК).

Тем самым, при недостижении сторонами соглашения по всем существенным условиям договор признается незаключенным. Незаключенность договораследует отличать от его недействительности. При этом договор, являющийся незаключенным вследствие несогласования существенных условий, не может быть признан недействительным, так как он не только не порождает последствий, на которые был направлен, но и является отсутствующим фактически (п.1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2014 г. № 165 «Обзор практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными»).

Договор заключается посредством направления оферты одной из сторон и ее акцепта другой стороной (п.2 ст.432 ГК). Именно в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцептаконсенсуальный договор признается заключенным. По-иному определяется момент заключения реального и формального договора:

Ö реальный договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества;

Ö формальный договор считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом, но только для третьих лиц (а не для сторон! ) (ст.433 ГК).

Оферта – это предложение заключить договор, которое:

- адресовано одному или нескольким конкретным лицам;

- достаточно определенно;

- выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение;


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2017-04-12; Просмотров: 811; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.155 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь