Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Тема: Субъекты патентного права.



АВТОРСКОЕ ПРАВО.

Тема№5: «Понятие и предмет».

Авторское право – правовой институт, регулирующий имущественные и личные неимущественные отношения, связанные с созданием, распространением и использованием объектов литературы, науки и искусства.

Отношения, на которые распространяется авторское право:

1. на отношения по созданию, распространению и использованию объектов российскими гражданами на территории России, либо иностранными гражданами на территории России;

2. отношения, возникающие у российских авторов при создании ими произведений за рубежом;

3. отношения по созданию авторами произведений, возникающие у иностранных авторов за пределами России.

Авторское право понимается в объективном и субъективном смыслах. В объективном – правовой институт; в субъективном – право автора или правообладателя на создание, распространение и использование объекта авторского права.

Любое произведение, созданное в России, считается российским произведением. Любое иностранное произведение считается российским, если оно опубликовано в течении 30 дней с момента первого обнародования на территории России, остальные произведения считаются зарубежными.

Автор произведения определяется по законодательству государства, на территории которого имел место юридический факт о признании субъекта обладателем авторскими правами.

Произведением признаются:

1. произведения науки;

2. фотографические произведения;

3. объекты декоративно-прикладного искусства;

4. произведения архитектуры;

5. произведения скульптуры;

6. произведения дизайна;

7. произведения живописи;

8. графические рассказы;

9. аудиовизуальные и музыкальные произведения;

10. произведения хореографии и пантомимы;

11. литературные произведения;

12. компьютерные программы и базы данных.


 

Тема №6: «Нормы и принципы авторского права».

1) свобода творчества. Автор может сам выбрать любую тему, форму и метод создания произведения, пользоваться любыми законными способами;

2) принцип сочетания личных интересов с интересами общества;

3) принцип материальной заинтересованности в создании произведения;

4) принцип всемирной охраны авторских прав.


 

Тема №7: «Субъекты авторского права».

Субъектом авторского права признается лицо, обладающее субъективным правом авторства на произведение.

Авторами могут быть как российские граждане, так и иностранные, и лица без гражданства, а так же их наследники и иные правопреемники.

Права на произведение, а следовательно и авторское право, возникают по следующим основанием:

1. по праву создания произведения;

2. по переходу прав в соответствии с договорами;

3. по завещанию;

4. по иным основаниям.

Субъектами признаются и авторы и правообладатели. Правообладателями являются:

1. наследники;

2. правопреемники;

3. правообладатели по договору.

У автора, впервые создавшего произведение, право возникает в тот момент, как только творческий результат приводится в объективную форму, обеспечивающую его восприятие другими лицами. Не имеет значения, обнародовано произведение или нет, является полностью законченным или представляет собой эскиз/набросок. Не влияет на признание лица автором форма, назначение и достоинство произведения, а так же не требуется соблюдение каких-либо формальностей.

Авторами признаются не только творцы оригинальных произведений, но и создатели производных и зависимых произведений, в частности, переводов, переработок или копий. При этом не имеет значения – охраняется ли авторским правом первоначальное произведение.

Если первоначальное произведение охраняется авторским правом, то необходимо получение согласие на создание производного произведения. Но получение такого согласия на создание производного произведения не обязательно, поскольку в противном случае это будет препятствовать распространению произведения, но не его созданию и использованию.

Для признания лица автором не требуется наступление его совершеннолетия или признания его дееспособным. Потому что авторское право является не частью дееспособного лица, а частью его правоспособности.

В авторском праве, в отличии от других институтов частного права, несовершеннолетние лица могут самостоятельно распоряжаться своими авторскими правами по договору:

ü с 14 лет – полностью самостоятельны;

ü до 14 лет осуществляют права через законных представителей.

при условии, что они сами являются стороной договора.

Законный представитель лишен права препятствовать автору произведений в их создании. Попечитель, если он назначен лицу, признанному судом ограниченно дееспособным, не устраняет действия самого подопечного по осуществлению авторских прав, а действует одновременно с ним в его интересах.

Юридические лица не могут быть авторами. Юридическое лицо может быть только правообладателем, то есть лицом распространяющим и использующим произведение в соответствии с договором.

Автор создает, распространяет и использует произведение, а правообладатель лишь распространяет и использует.

Существенные отличия в охране прав российских авторов и иностранных.

 Российские произведения российских авторов охраняются независимо от их обнародования и места нахождения в любой объективной форме. Если произведение иностранного автора обнародовано в России или не обнародовано, но находится в России в объективной форме, то его охрана осуществляется российским законодательством. На все остальные случаи авторства иностранных граждан распространяются только условия ратифицированных Россией международных договоров.

Соавторы – это лица, создавшие произведение совместным авторским трудом, независимо от того, образует ли такое произведение данное целое или состоит из отдельных авторских частей.

1. создание единого коллективного произведения, при этом это может быть однородное авторское произведение или произведение, состоящее из разных по характеру частей (книга с иллюстрациями);

2. создание признается совместным творческим трудом, при этом важен не сам совместный труд, а совместное достижение результата;

3. наличия соглашения о соавторстве;

4. работа соавторов должна носить творческий характер. Не признается соавторством содействие, сбор материалов, финансирование, а так же редактирование текста. Если редактор меняет сюжетную линию, то произведение становится самостоятельным.

Сюжеты, идеи и образы не охраняются авторским правом.

Вопрос об использовании коллективного произведения во всех случаях решается всеми авторами сообща. Принцип большинства голосов не действует.

Презюмируется, что все авторы имеют равное право на вознаграждение, имена всех соавторов указываются в алфавитном порядке.

Без наличия достойных оснований, ни один из соавторов не вправе запретить использовать произведение в целом.

Существует 2 вида соавторства:

1. раздельное. Произведение  является единым, но состоит из частей, имеющих самостоятельное значение: музыкально-драмматические произведения, коллективная монография. От раздельного соавторства следует отличать коллективные произведения: сборники и антологии;

2. нераздельное. Создается единое целое произведение, в котором невозможно выделить труд отдельных авторов.

Наследники и иные правопреемники.

Наследование может осуществляться как по закону, так и по завещанию. Однако, в отличии от общих норм наследственного права, имеет определенные особенности. Например, в том случае, если у автора нет наследников, совокупность авторских прав не признается выморочным наследством, государство не может наследовать авторские права.

В течении 70 лет, после смерти автора авторские права могут передаваться по наследству в оставшейся части и охраняться наследниками. По истечении 70 лет авторское право прекращается, а произведение становится общенародным и может использоваться любым гражданином Российской Федерации.

Семидесятилетний срок начинает течь с 1 января года следующего за годом смерти.

Все авторские права наследуются только в бездолевом порядке (при наличии нескольких наследников распоряжаться авторским правом они могут только сообща).

Кроме наследников, авторские права могут переходить к правопреемникам. Например, к издательству, в котором печатался автор, либо театром, в котором была осуществлена первая постановка произведения.


Тема №8: «Авторские произведения».

Законодательство содержит в себе необходимые критерии для признания произведения авторским правом.

Под произведением можно понимать объект, представляющий собой комплекс идей и образов, получивших свое объективное выражение в готовом труде, являющееся индивидуальным и неповторимым, созданное интеллектуальным трудом человека.

Произведение всегда выражается на материальном носителе, а в некоторых случаях неразрывно связаны с ним (картинка).

Авторские право на любое произведение не связано с правом собственности на материальный объект, однако, в случае с изобразительным искусством, это правило не действует.

Одним из критериев охраноспособности объекта авторского права является творческий характер произведения. Показателем творческого характера является новизна произведения. Новизна может выражаться в новой идее, форме или научной концепции.

Любое творческое произведение должно характеризоваться оригинальностью, новизной, неповторимостью и уникальностью. Однако, новизна как самостоятельный признак в авторском праве, отсутствует.

Любое произведение созданное авторами впервые признается новым, пока не будет доказано иное.

Объективная форма произведения:

ü письменная;

ü устная;

ü аудио-;

ü видео-;

ü изобразительная;

ü объемно-пространственная.

Для признание произведения объектом авторского права не требуется завершить работы. Эскизы, а так же промежуточный результат охраняется в равной степени с законченным произведением.

Назначение и достоинство произведения.

Впервые такой критерий появился до принятия закона об авторском праве и смежных правах, он был аналогичен критерию полезности в патентном праве и означал, что только то авторское произведение может охраняться законом, которое полезно для общества.

Некоторые ученые толкуют этот критерий следующим образом: охраняются авторским правом может только высокохудожественное произведение.

Нормы 4 части Гражданского Кодекса фактически устраняют данный критерий из признаков охраноспособности. Этот критерий является условным.

Отсутствие формальностей.

Если выражение авторского произведения не требует соблюдения формальностей – это безусловно авторское произведение. Критерий отличает его от объектов авторского права.

Отсутствие формальностей означает, что авторское произведение не должно нигде регистрироваться, а на его создание не требуется специального разрешения.

Единственной условной формальностью является проставление знака охраны авторского права. В России данный знак признается с 1973 года после ратификации Всемирной Конвенции об авторском праве 1952 г.. Проставления данного знака является добровольным.

Знак состоит из 3 частей:

1. имя автора;

2. копирайт ©;

3. год первого опубликования.

Данный знак означает, что автор подтверждает свое бесспорное право на свое произведение, а так же указывает под каким именем и в каком году оно было опубликовано.

Отсутствие знака не означает, что объект не охраняется авторским правом.


 

Тема №9: «Плагиат и его правовые последствия».

Плагиат – умышленное присвоение авторства чужого произведения литературы, науки и искусства.

Плагиат следует отличать от незаконного использования авторских прав.

Плагиат возможен как в авторском, так и в патентном праве, но условия признание нарушения плагиатом являются различными.

В теории, плагиат делится на 2 подвида:

1. технический;

2. литературный.

Первый вид представляет собой копирование части текста произведения без ссылки на автора. При втором же виде копируется сюжет, персонажи и форма изложения.

Наиболее часто плагиат выражается в публикации под своим именем чужого произведения или чужих идей, а так же заимствование идей чужого произведения без указания источника заимствования. Право на цитирование не требуется.

Обязательным признаком плагиата является присвоение авторства. Неправомерное использование, опубликование и копирование произведения плагиатом не является. Если в произведении, несмотря на его неправомерность указывается действительный автор.

Понятие плагиата в правоприменительном значении невозможно отделить от таких понятий как подражание, заимствование и соавторство.

Объектом плагиата является внешняя оболочка произведения.

Допустимо заимствование фабулы произведения, персонажа и художественного приема.

Компилирование произведений не признается плагиатом. Под компилированием понимается собрание чужих идей и мыслей в едином произведении к общей идеи без собственной интеллектуальной обработки.

В Российской Федерации для борьбы с плагиатом введена система «антиплагиат». Она представляет собой интернет-ресурс, в рамках которого посетителям сайта предлагается проверить любое текстовое произведение на наличие заимствований из общедоступных сетевых ресурсов. Система предназначена для учебных заведений для проверки издаваемых студентами работ. Система проводить индексацию всех текстовых документов, включая документы, загруженные для проверки.


 

Тема №10: «GNU/FDL1 и GNU/GPL2».

Лицензия GNU/FDL – лицензия свободной документации и является дополнением лицензии GNU/GPL.

Основная лицензия дает лицензиату право на воспроизведение, распространение и изменение исходной работы. Однако, требуется, чтобы все копии и производные произведения распространялись на таких же правах.

Изначально лицензия предназначалась для учебной и справочной документации, но впоследствии стала применяться и к другим текстам.

Принципы лицензии:

1. автор, публикующий произведение под данной лицензией, предлагает любому права на использование своего произведения (воспроизведение, распространение и изменение);

2. лицензиат, использующий чужое произведение соглашается соблюдать условия лицензии и распространять исходное произведение на таких же правах;

3. лицензиат обязан указывать имя автора предыдущего произведения;

4. каждая копия должна сопровождаться исходным текстом лицензии;

5. при публикации свыше 100 экземплярах исходного произведения, каждая копия должна сопровождаться исходным текстом документа;

6. лицензиат, нарушающий условия лицензии, автоматически теряет все предоставленные права.

В данной лицензии предусматривается возможность неизменяемых разделов, которые должны сохраняться во всех копиях, их удаление так же не допустимо. Данное условие создает коллизию между двумя лицензиями.

Недостатки лицензии:

1. несовместимость лицензии с лицензией GPL;

2. ограничивает свободу в использовании лицензии;

3. ограничивает использование лицензий печатной продукции.


 

Тема №11: «Права авторов и их защита».

Автору произведения принадлежат следующие права:

1. право на авторство;

2. право на имя;

3. право на опубликование и использование произведения;

4. право на вознаграждение.

Основным правом автора является право авторства. Содержание данного права: не только право лица считаться создателем произведения, но и требовать ссылки при цитировании своего произведения.

С целью индивидуализации произведения, автору дается право на имя, что предполагает, что автор может выбирать себе любое имя для публикации своих произведений, в том числе псевдонима. В выборе псевдонима автор абсолютно свободен. Данное имя может повторять иные, уже существующие имена, однако, автор не должен выдавать себя за человека, чье имя он использует в качестве псевдонима.

Закон допускает обнародование произведения любыми доступными способами. Право на воспроизведение означает создание копий оригинального произведения в коммерческих/некоммерческих целях любым доступным способом. Любое воспроизведение любого произведения требует согласия автора. Автор может внести запрет на изменение или редактирование своего произведения. Закон запрещает без согласия автора снабжать произведение иллюстрациями, предисловиями и комментариями. Однако, на основании договора, автор может разрешить издателю или постановщику редактировать свое произведение, вплоть до его сокращения в объеме. Редактирование не должна изменять замысла автора и особенности его стиля.

Автор обладает правом на вознаграждение. Ставки авторского вознаграждения за исполнение произведений учитывают вид и характер произведений, его объем и сложность, количественный критерий. Вознаграждение выплачивается исходя из ставки за один авторский лист (16 листов А4), поэтичность произведения оплачивается по ставке за одну строку. Отдельные произведения, например, рассказ или стихотворение до 30 строк, оплачивается аккордно (за произведение в целом). При издании произведения авторы получают 100% авторского вознаграждения, за второе издание – 60%, третье – 60%, четвертое – 40%, пятое – 30%, шестое – 20%. При издании переработанного произведения, новый материал оплачивается в размере 100%, а ранее опубликованный в процентном исчислении с учетом номера издания.

За произведение, выполненное по заказу, либо за право первой постановки опубликованного произведения, автору выплачивается единовременное вознаграждение, а если обнародование было публичны, то автор получает определенный процент от кассового сбора.

Авторские права делятся на имущественные и неимущественные.

Личные неимущественные права – бессрочны и охраняются в большей мере, чем имущественные.

Имущественные авторские права зависимы от неимущественных и могут передаваться по договору.

При нарушении авторских прав, автор может требовать публичного признания его автором произведения. Во многих случаях, общие положения об обязательствах гражданского права не применяются к авторским правоотношениям. Например, невозможно заставить автора создать произведение по договору авторского заказа, можно всего лишь взыскать неустойку.

Защита авторских прав осуществляется как в судебном, так и в несудебном порядке. Основной формой защиты признается исковое производство.

В случае нарушения права, автор требует возмещения убытков и выплаты компенсации в размере от 10.000 до 5.000.000 рублей, а так же двукратный размер стоимости каждого экземпляра произведения.

Суд может запретить ответчику, в отношении которого есть основания полагать, что он нарушает авторские права, совершать действия по распространению произведения. Суд может наложить арест на все экземпляры произведений, в отношении которых предполагается, что они являются контрафактными, а так же на материалы и оборудование, которые используются для изготовления копий произведения.


 

Тема №12: «Охрана авторских прав на компьютерные программы и базы данных».

Компьютерные программы и базы данных являются специализированным, уникальным объектом авторского права.

Компьютерные программы не являются произведениями литературы, науки или искусства. Однако, охраняются нормами авторского права, поскольку наиболее близки по своей форме художественному произведению.

Не существует четкого объекта охраны, поскольку под компьютерной программой можно понимать как конечный исполняемый файл, так и исходный код.

Объектом охраны является исходный код программы, поскольку интеллектуальный труд автора выражается в написании исходного кода.

При создании исходного кода, автор программы сам выбирает язык программирования (языки программирования авторским правом не охраняются).

Впервые компьютерные программы как объект авторского права были упомянуты в законодательстве США в 1961 г..

Выделяются следующие объективные формы существования программы:

1) исходный (машинный) код;

2) изложение содержания программы на понятном человеку языке;

3) программа, временно введенная в память компьютера (ОЗУ);

4) программа, постоянно хранящаяся в памяти компьютера.

Под программой понимается объективная форма, представленная совокупностью данных и команд, предназначенных для функционирования компьютера с целью получения определенного результата.

В широком смысле, программа включает в себя, кроме конечного исполняемого файла, все сопутствующие материалы.

Впервые компьютерные программы стали охраняться законом «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» 1992 г..

У каждой компьютерной программы есть особенности её распространения. Лицензионное соглашение в программе указывает условия распространения и включается в саму программу. Без согласия с условиями лицензии невозможна установка программ.

Условия распространения программ:

1. trial – условно-бесплатная программа. Под такой лицензией распространяется большинство коммерческих объектов. Программу получают бесплатно, но для доступа к функциям программы необходимо оплатить использование программы, оплатить ключевой файл, либо оплатить код доступа к программе;

2. shareware – программа функционально-ограниченная. Получают доступ к основным функциям, а к дополнительным только за отдельную плату;

3. demo – временный доступ к функциям программы, либо получают доступ к большинству основных функций только за дополнительную плату;

4. free – программа полностью бесплатна. Конечный пользователь не может продать программу, он может только ей пользоваться;

5. abandon ware – программа не бесплатна и может охраняться авторским правом, но юридическая судьба программы автору безразлична (распространяется на устаревшее программное обеспечение).

Свободно распространяемое программное обеспечение.

Никакие условия распространение не действуют. Все свободное программное обеспечение распространяется под лицензией GNU/GPL. К любой программе под лицензией GPL прилагается её исходный код.

Достоинства лицензии GPL:

1. возможность совершенствования программы;

2. бесплатная программа;

3. неограниченность распространения программы.

Недостатки лицензии GPL:

1. низкое качество продукта;

2. отсутствует отлаженная система исправления ошибок.

Лицензия GPL не дает понятие конечного пользователя. Любой пользователь свободного программного обеспечения автоматически принимает на себя права автора и распространителя.

Компьютерные организации вправе продавать продукт, но не могут запретить видоизменять свою разработку.

Во всех программах, распространяемых как свободное программное обеспечение, отсутствует лицензионное соглашение. Программа может быть установлена любым количеством пользователей на любое количество компьютеров.

Не допускается внедрение в программу запроса лицензионного ключа или файла.

Существует 4 редакции лицензии GPL.

Правовые способы защиты прав на компьютерные программы:

1. признание права: необходимо для установления автора лицензионного соглашения и определения последующего статуса конечных пользователей;

2. восстановление положения, существовавшего до нарушения права: данный способ может быть самостоятельным, либо составной частью другого способы защиты;

3. прекращение действий, нарушающих права автора программы;

4. возмещение убытков: при нарушении авторских прав на компьютерные программы взыскивается как реальный ущерб, так и упущенная выгода.

Самым распространенным способом нарушения авторских прав на программу является распространение и создание контрафакта.

Базы данных – объективная форма представления и организации совокупности данных, систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли обрабатываться компьютером.

Базы данных отличаются от каталогов и сборников только электронной формой (справочно-правовая система «Консультант»).

Базы данных охраняются независимо от того, является ли объектом авторского права, составляющие их, данные. Авторское право на базу данных, состоящую из данных, не охраняемых авторским правом, принадлежит лицу, создавшему базу данных. Если же охраняется, то вся база данных будет являться объектом авторского права только при признании прав всех авторов. Если хотя бы один объект не охраняется авторским права, то вся база не будет охраняться авторским правом.

Каждый из материалов, включенных в базу данных, охраняется авторским правом и может распространяться независимо от самой базы данных. Одни и те же материалы могут использоваться в различных базах данных. Материалы одной базы данных могут использоваться в другой.

База данных, как объект авторского права, признается таковой, поскольку автор вкладывает интеллектуальный труд в подборку и компоновку материала. Фактически, база данных не обладает признаком новизны, поскольку не может включать в себя новые материалы.

Таким образом, базы данных относятся законом к объектам авторского права исключительно по прямому указанию закона.


 

Тема №13: «Охрана авторских прав в сети интернет».

Интернет как всемирная сеть общения и обмена данными не имеет никакого правового статуса. Если признать интернет средством массовой информации, его функциональность резко сократится.

Впервые интернет возник в США в Пентагоне. Основной его целью было сохранение данных при выходе из строя части компьютерной системы.

Впервые проблемы охраны авторского права в интернет возникла в тот момент, когда интернет стал использоваться в коммерческих целях.

Проблемы:

1. защиты прав на доменное имя: http//www.yandex.ru, где ru – домен первого уровня, не охраняется законом, yandex – домен второго уровня. Данная проблема решается в судебном порядке, при рассмотрении дела суд проводит аналогию с фирменным наименованием;

2. охраны охраноспособных объектов от незаконного копирования: невозможно выработать механизм защиты, поскольку интернет не является субъектом или объектом права, а также он интернационален. Основная проблема правовой защиты произведений в сети интернет заключается в том, что ст. 1259 ГК РФ не определяет, является ли электронная форма документа его объективным выражением. ГК называет виды пользования произведением, но не дает понятия использования произведения;

3. охраны автора сайта (сайт является самостоятельным объектом авторского права): существуют нарушения в виде предоставления информации с другого сайта на своем собственном. Охрана осуществляется в судебной практике исключительно на основе аналогии норм и аналогии права;

4. прав на ссылку: одной из латентных форм нарушения авторских прав является использование гиперссылок (закон разрешает на собственном сайте размещать любые сведения, но только для личного пользования).


 

Тема №14: «Авторский договор».

В новом российском законодательстве авторский договор называется лицензионным договором. Это договор, по которому автор произведения передает все или часть своих имущественных прав на произведение, обязуется создать произведение, либо обязуется переработать произведение. Авторский договор является: консенсуальным, взаимным и возмездным.

Выделяют 2 формы авторского договора:

1. договор на передачу исключительных прав (исключительная лицензия): передача имущественных прав по данному договору предполагает использование произведения предусмотренным образом и в установленных договором пределах только тому лицу, которому эти права передаются (например, имущественное соглашение к программе для ЭВМ – данный договор означает наличие конечного пользователя). В исключительных случаях допускается коммерческое использование произведений, переданных по исключительной лицензии (в данных случаях договор должен указывать пределы распоряжения произведения (тираж));

2. договор о передаче неисключительных прав (простая лицензия): данный договор дает право использовать произведение на условиях, обговоренных в соглашениях, а так же передать права по лицензии третьим лицам.

По правовой природе авторский договор в разных его разновидностях имеет общие черты с договором подряда и договором купли-продажи. От подряда отличается только предметом, при этом, если по договору подряда подрядчик может обязать выполнить работу, то по авторскому договору это запрещено.

Классификация авторских договоров:

1. авторские договоры могут разделяться на виды в зависимости от характера произведения:

ü музыкальные;

ü литературные;

ü архитектурные;

ü иные;

2. в зависимости от того, является ли предметом готовое произведение, либо еще не созданное:

ü авторский договор заказа: может регламентировать требования, предъявляемые к будущему произведению, устанавливать объем произведения, его жанр и т.д.. В данном случае, автор имеет право на получение аванса и несет ответственность за нарушение сроков создания и передачи произведения;

ü авторский договор на готовое произведение: если предметом является готовое произведение, то все условия по нему сначала одобряются пользователем и только потом заключается договор. Если заключается договор на ранее не опубликованное произведение, то в этом случае обязательно включается условие о дополнительном авторском вознаграждении;

3. в зависимости от способа использования:

ü издательский договор: в рамках данного договора осуществляется издание, а так же переиздание любых произведений, которые могут быть зафиксированы на бумаге. Предметом могут быть литературные, драматические, музыкальные произведения или произведения изобразительного искусства. Стороны по договору: автор и издательская компания;

ü постановочный договор: заключается в отношении произведения, основным способом использования которого является публичное исполнение. Стороны: автор и постановщик. Предмет – музыкальное или драматическое произведение;

ü сценарный договор: регламентирует отношения, связанные с использованием текста, по которому снимается кинофильм или делается иная передача. Этот договор ранее являлся разновидностью постановочного. Основное отличие от иных видов авторских договоров заключается в том, что авторское произведение не используется в неизменном виде, адаптируется в сценарий;

ü договор художественного показа: регламентирует отношения, связанные с созданием произведения изобразительного искусства в целях их публичной демонстрации;

ü договор депонирования рукописи: данный договор регламентирует условия и порядок опубликования и последующего использования произведения, которое помещается на хранение в специальный информационный банк. Путем депонирования публикуются научные произведения, которые представляют интерес для ограниченного круга специалистов. По запросу заинтересованных лиц им предоставляются копии депонированных произведений или их частей.

Прекращение авторского договора.

Большинство авторских договоров прекращаются истечением срока их действия. Договор прекращает свое действие даже в том случае, если заказчик не использует произведение.

По истечении срока, авторский договор может быть продлен только в виде дополнительного соглашения, которое обговаривает юридическую судьбу договора, но не устанавливает новых условий.

По договору невозможно заставить автора создать произведение. Автор может вернуть выплаченное ему вознаграждение или неустойку.

Одной из разновидностей изменения договора является нововведение. По предложению автора и с согласия заказчика, автор может изменить предмет договора.

Автор не несет ответственности за гибель уникального произведения, созданного по договору.

Невозможность исполнения договора как основание его расторжения, должно носить постоянный, а не временный характер.

Авторский договор всегда прекращается со смертью автора, поскольку создание произведения связано с конкретным именем. Если незаконченное произведение можно признать охраноспособным объектом, то нет оснований для расторжения договора. Если автор перед смертью дал разрешение на продолжение произведения, произведение может быть законченно, но с согласия заказчика. Если согласия нет, то произведение не будет являться предметом договора.

Авторский договор может быть расторгнут по одностороннему заявлению заказчика, либо автора в связи с нарушением контрагентом существенных условий договора.


 

Тема №15: «Смежные права».

Представляют собой часть института авторского и смежных прав. Регулируют отношения в отношении объектов, связанных с авторским правом, но не являющихся таковыми.

Право на исполнение, распространение и использование произведения.

Субъектами в смежном праве являются не авторы, а исполнители, создатели фонограмм, организаторы эфирного и кабельного вещания.

Впервые институт смежных прав появился в российском законодательстве в 1992 г.. Основы предусматривают 2 статьи, регулирующие смежное право. После был принят закон «Об авторском и смежных правах», который более подробно урегулировал институт смежных правоотношений, но не расширил круг субъектов и территорию действия законов. Поэтому до 2002 г. Россия отказывалась ратифицировать Римскую Конвенцию.

4 часть ГК РФ распространила действие смежных прав на неограниченную территорию и круг лиц. Таким образом, с 2002 г. исполнители могут пользоваться законом охраны смежных прав, а так же имя исполнителя и год первого исполнения.

Смежные права действуют в отношении исполнителей музыкальных произведений, производителей фонограмм, организаций, которые распространяют радио или телевизионные передачи в эфир или по кабелю.

Срок действия смежного права составляет 50 лет, с 1 января года следующего за голом исполнения или передачи в эфир. Данный срок может быть продлен на 4 года в отношении участников Великой Отечественной Войны.

Существенной особенностью смежных прав является их зависимость от авторства. Только в том случае, если записывается на фонограмму, передается в эфир или по кабелю неохраняемое авторским правом произведение, смежное право носит самостоятельный характер.

Для охраны смежных прав на исполнение, основным критерием охраноспособности выступает манера исполнения, а так же образ создаваемый исполнителем.

Воспроизведение в отдельности манеры исполнители, либо образа, называется пародией.













ПАТЕНТНОЕ ПРАВО

Тема №16: «Понятие и объекты патентного права».

Патентное право – институт права интеллектуальной собственности, представляющий собой систему норм, регулирующих отношения по созданию, распространению использованию изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Данные объекты объединяются в единую группу – объекты промышленной собственности по следующим основаниям:

1. данная группа объектов существенно отличается от других объектов ПИС, однако между собой эти объекты имеют много сходных черт;

2. все данные объекты являются результатами творческой деятельности и имеют конкретных создателей (авторов);

3. охрана объектов промышленной собственности осуществляется с помощью единой установленной формы – путем выдачи патента;

4. охрана объектов промышленной собственности осуществляется единым кодифицированным актом – частью 4 ГК РФ.

До принятия в России патентного закона, объекты промышленной собственности признавались объектами авторского права. Изобретатель признавался автором, и ему выдавалось на руки авторское свидетельство. Каждый автор изобретения, созданного до принятия патентного закона, признавался в России патентообладателем. Закон не признавал, что отдельное лицо может создать изобретение. Любое авторское изобретение признавалось заслугой всего советского народа, автор не мог извлекать прибыль.

Принципы патентного права:

1. признание за патентообладателями исключительных прав на использование объекта;

2. предоставление охраны только тем разработкам, которые признаются патентоспособными (патентное право требует соблюдения формальностей);

3. закон допускает частичную охрану прав действительных создателей изобретения.

Данными принципами регулируются все патентные отношения; они изложены в Парижской конвенции «об охране промышленной собственности».

Субъекты патентного права: авторы и патентообладатели.

Объекты: изобретения, промышленные образцы, полезные модели, следовательно, промышленная собственность.

Изобретение – устройство, способ, вещество, штамм, культура, а так же применение известного устройства по новому назначению.

В теории изобретение понимается несколько уже – как решение конкретной технической задачи.

Существует круг объектов, не признающихся изобретением:

  1. научные теории и математические методы;
  2. метод управления хозяйством;
  3. условные обозначения (являющиеся международными);
  4. проекты и схемы планирования;
  5. решения, касающиеся внешнего облика изделия, удовлетворяющие эстетические потребности;
  6. топология интегральных микросхем;
  7. решение конкретных задач, противоречащих общественным интересам и принципам морали.

Критерии охраноспособности объектов промышленной собственности:

Новизна. Основное условие патентоспособности означает: изобретение должно быть неизвестно из сведений об уровнях техники.

Источниками сведений признаются:

- опубликованные заявки

- российские периодические издания

- депонированные рукописи

- отчеты о научно-исследовательской работе

- научно-техническая нормативная документация

- диссертации и авторефераты

- принятые на конкурс работы

- оповещение по средствам связи

- научные доклады

По общему правилу приоритет изобретения устанавливается на момент подачи заявки в Роспатент. При этом необязательно предоставление всего пакета документов. Заявитель может подать заявление в Роспатент, который определяет дату приоритетности, а все остальные документы предоставляются позже. Дата приоритета изобретения - это день, на который изобретение признается общедоступным и заявленным.

Льгота по новизне – означает, что информация о патентуемом изобретении может быть обнародована и раньше подачи заявления в патентное ведомство, либо самим изобретателем, либо третьим лицом. Однако после обнародования информации о характере изобретения и до подачи заявки в патентное ведомство не должно пройти более 6 месяцев.

 

2. Изобретательский уровень. Данный критерий позволяет отграничить патентноспособные изобретения от обычных инженерных разработок.

Изобретательский уровень означает, что изобретение не должно быть логическим продолжением существующих научных разработок, оно должно являться революционным.

Проверка изобретательского уровня включает в себя: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, по которым изобретение отличается от аналога; выявление техники решения по конкретно поставленной задаче.

Изобретение признается соответствующим изобретательскому уровню, если не подтверждена известность влияния его отличительных признаков на указанный технический результат.

Правовая проблема определения изобретательского уровня – неопределимость понятий очевидность и специальность.

При определении изобретательского уровня патентное ведомство проверяет только осведомленность в том круге знаний, которыми обладает специалист.

Очевидность – изобретение не должно выходить за пределы нормального прогресса технологий, но естественное развитие технологий не должно предполагать появление изобретения, т.е. все, что прямо и логически вытекает из уровня техники, признается очевидным.

Изобретение не рассматривается как несоответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты.

 

3. Промышленная применимость – предполагает, что изобретение не может быть запатентовано, если оно бесполезно для народного хозяйства.

В отличии от признаков новизны и изобретальского уровня критерий промышленной применимости прямо не связывается с уровнем техники и датой приоритета, то есть закон не устанавливает на какой момент оценивается промышленная применимость. Следовательно Роспатент может принять заявку, если признает, что изобретение может быть использовано в хозяйстве в будущем.

Оценка соответствия заявленного изобретения требованиям промышленной применимости включает следующие условия: необходимость изобретения в хозяйстве; возможная применимость в хозяйстве; выгодность получения результата.

 

4. Не противоречие изобретения фундаментальной науке. Означает, что если изобретение противоречит научным догмам или законом физики, заявка на него не принимается.

 

Полезная модель – пространственно-геометрическое расположение составляющих частей изобретения.

 

Промышленный образец – окончательное выражение конкретного изобретения, выпущенного в серийное производство.

 

Различные объекты патентного права могут совпадать в одном объекте.

В некоторых случаях в независимости от прав на объект в целом, полезная модель может охраняться абсолютно отдельно (плоский экран).

 

Для полезной модели достаточно 2х критериев охраноспособности: новизны и промышленной применимости.

 

Не признаются промышленными образцами:

- изделия, внешний вид которых обусловлен их технической функцией

- объекты архитектуры

- объекты неустойчивой формы, которая может изменяться под воздействием

- изделия, противоречащие общественным интересам, внешний вид которых нарушает принципы морали и нравственности.

 

 

Соавторы.

 

Если в создании объекта промышленной собственности участвовало несколько физических лиц, все они признаются соавторами изобретения.

 

Особенности соавторства:

1. Основанием для возникновения соавторства является совместный творческий труд.

Не обязательно, что бы все соавторы вносили равный вклад.

Не обязательна работа соавторов в одном определенном месте.

Работа может быть начата одним автором, а закончена другим.

Техническое содействие не порождает соавторства.

2. Участие в совместной работе само по себе не является основанием для возникновения соавторства.

Любое получение промежуточных результатов не порождает соавторства, так же как и достижение результата, не являющегося целью.

3. Для признания соавторства не требуется заключение договора о соавторстве, но договор может быть заключен.

Форма патентного договора отсутствует и заключается в соответствии с общими принципами ГП.

 

Патентообладатель.

Патентообладатель – это лицо, владеющее специальным документом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, который дают своему обладателю исключительные права на использование объекта промышленной собственности.

Патентообладателем может быть сам автор, а так же любое лицо по патентному договору.

Таким образом, патентообладателем может стать любой человек, вписанный в патент или в заявку на патент как реальный патентообладатель.

 

Наследник.

 

1. Государство является универсальным наследником в отношении патентных прав, но не государство в целом, а в лице Федерального фонда изобретений. Таким образом, все создаваемое передается в Федеральный фонд изобретений.

2. Наследник может наследовать не само изобретение, а право на подачу патентной заявки, право на получение патента, либо право на получение вознаграждения по патенту.

 

Личные неимущественные права автора изобретения никогда не переходят по наследству, а погашаются смертью автора.

Для патентного права не свойственно понятие народного достояния, патентный права защищаются бессрочно прокурором.

Но все имущественные права по патенту так же принадлежат патентообладателю бессрочно или на срок действия патента и могут постоянно переходить от одного патентообладателя к другому.

 

Оформление наследственного права на патент имеет следующие особенности:

1. До момента выдачи патента Роспатентом нотариус не вправе выдавать свидетельство о переходе прав на патент, однако после выдачи патента нотариус выдает специальное свидетельство о праве наследования патента.

2. В свидетельстве указывается, кто и в какой доле наследует патентные права.

 

Право преждепользования.

Установлено Парижской конвенцией «Об Охране объектов промышленной собственности». В российском праве появилось в 1924 г.

Возникает при одновременном наличии следующих условий:

- независимо от автора, запатентовавшего свое изобретение первоначальный автор должен добросовестно создать аналогичное решение технической задачи;

- предыдущий изобретатель должен реально применять свое изобретение в хозяйстве или готовиться к его применению; если оно существовало только в чертежах, то не охраняется правом преждепользования;

- использование технической разработки должно быть осуществлено исключительно на территории РФ;

- действия по созданию и применению разработки должны быть совершены до даты приоритета.

Право преждепользования носит только безвозмездный характер и ограничивается тем объемом применения, который был достигнут на дату приоритета.

Право преждепользования является индивидуальным и не может переходить к другим лицам, за исключением, если от одного лица к другому передается какое-либо техническое средство, которое включает в себя объект, охраняемый правом преждепользования, то автоматически передается и само право.

 

Обязанности патентообладателя:

 

1. Применение запатентованного изобретения, при этом данная обязанность должна быть исполнена не только фактически, но и номинально.

Есть несколько возможностей использовать изобретение:

- начать фактически использовать в соответствии с патентом;

- продать патент лицу, которое намерено использовать изобретение (простая лицензия);

- подать заявку на передачу прав по патенту неограниченному кругу лиц (открытая лицензия);

- если патентообладатель не использует свое изобретение, Роспатент сам передает право по лицензии любому заинтересованному лицу, подавшему заявку (принудительная лицензия).

2. Обязанность по уплате патентных пошлин.

- пошлина за выдачу патента

- ежегодная пошлина за поддержание патента

- пошлина за продление патента.

Иностранные юридические лица, а так же физические лица, проживающие за пределами РФ, уплачивают госпошлину в иностранной валюте.

Для некоторых категорий лиц установлены льготы, например:

- со 2 года пошлина составляет 50%

- для участников ВОВ установлена льгота в виде полного освобождения от госпошлины за поддержание патента с 3 – 5 год

- для учащихся, студентов, инвалидов размер госпошлины снижен на 70%

Неуплата госпошлины за поддержание патента является основанием для прекращения патента.

 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

  1. Товарные знаки.
  2. Знаки обслуживания.
  3. Наименование места происхождения товара.
  4. Фирменное наименование.

 

Средства индивидуализации позволяют отграничить субъектов права интеллектуальной собственности и создаваемый ими объект от аналогии субъектов и объектов.

 

Товарные знаки.

 

Товарный знак – обозначение, способное отличать товары одних юридических или физических лиц от аналогичных товаров других лиц.

 

Право на товарные знаки является условным, что означает: товарный знак подлежит регистрации и может охраняться знаком охраны товарных знаков и знаков обслуживания.

 

Данный знак проставляется в конце текста, обозначающего товарный знак, внедрен в сам текст либо символ, означающий товарный знак.

 

Товарный знак – текст, символ или графическая композиция.

 

Основным критерием охраноспособности товарного знака является новизна.

Новыми считаются такие знаки, которые по своему содержанию и форме не совпадают:

- с чужими товарными знаками;

- с незарегистрированными товарными знаками, которые охраняются международными договорами;

- с фирменными наименованиями;

- с наименованиями места происхождения товаров.

Новизна определяется датой приоритета, который считается – поступление заявления на получение товарного знака в Роспатент.

Так же дата приоритета может устанавливаться международными договорами или Парижской конвенцией «Об охране промышленной собственности».

 

Существуют следующие виды товарных знаков:

1. Словесные товарные знаки

При его регистрации принимается во внимание само словосочетание или слово, а так же шрифт и цвет.

2. Изобразительные товарные знаки.

Знаки в виде символов, изображений, значков и орнаментов (70% всех товарных знаков).

3. Объемные товарные знаки.

Предметом может быть оригинальная форма изделия или упаковки.

4. Комбинированные товарные знаки.

Сочетают в себе элементы объемных, изобразительных и словесных знаков.

 

В зависимости от числа субъектов различают:

1. Индивидуальные – на одно лицо.

2. Коллективные – регистрируются на ассоциации.

К коллективным знакам применяются особенности:

- товарный знак может принадлежать только объединению, предприятию, выпускающему один и тот же товар;

- может использоваться наряду с индивидуальным;

- наличие однородных товаров – необходимое условие;

- по поводу использования товарного знака должно быть заключено соглашение – устав коллективного товарного знака.

 

По степени известности товарные знаки:

  1. Обычные.
  2. Общеизвестные.

ð данный вопрос решает Роспатент.

 

При регистрации производится экспертиза: в словесных товарных знаках учитываются начало и окончание, число слогов, последовательность гласных и согласных букв. При определении охраноспособности графических или комбинированных товарных знаков во внимание принимается цвет, гамма, непосредственно изображение, сходность с аналогией, пространственное расположение элементов товарного знака и его форма.

 

Товарный знак признается таковым только в том случае, если он надлежащим образом зарегистрирован.

 

Знаки обслуживания идентичны товарным знакам, но служат индивидуализации услуг.

 

Наименование места происхождения товара (НМПТ) – название страны, населенного пункта, местности или географического объекта, который используется для обозначения товара, особые свойства которого определяются характерно для данного объекта природными условиями или человеческим фактором.

 

Не предъявляются требования новизны, так как географические названия не являются новыми и их количество ограничено.

Подлежит обязательной регистрации в Роспатенте.

 

Виды НМПТ:

- название страны (российский)

- наименование пункта (московский)

- наименование местности (балтийский)

- географического объекта (алтайский)

- официальные (санкт-петербургский)

- неофициальные (питерский)

- полный

- сокращенный

- современный (корельский)

- исторический (ленинградский)


 

 

Объекты, не признаваемые товарными знаками и знаками обслуживания:

1. обозначения, не обладающие различительной способностью, то есть не содержащие признаков оригинальности и уникальности;

2. обозначения, представляющие собой государственные гербы, эмблемы, официальные названия государств, название международных организаций, гарантийные знаки, печати, награды и знаки отличия;

3. обозначения, вошедшие во всеобщее употребление как название товаров определенного вида;

4. обозначения, являющиеся общепризнанными символами и терминами;

5. обозначения, указывающие на вид, качество, свойства, назначение и ценность товара.

Объекты, не отвечающие требованиям публичного порядка и общественной нравственности:

1. обозначения, способные ввести в заблуждение потребителей товара. Например, содержащие сведения о вымышленной дате основания фирмы, создателей фирмы или о ложных свойствах товара;

2. обозначения, противоречащие принципам гуманности и морали (порнография, расистские призывы и лозунги).

Объекты, применение которых нарушает чужие законные интересы:

1. знаки аналогичные, до степени смешения, другим товарным знакам;

2. обозначения, воспроизводящие известные в России форменные наименования и их части;

3. обозначения, в которых воспроизводятся названия известных в России произведений литературы и искусства, которые охраняются законом;

4. обозначения, воспроизводящие фамилии, имена и псевдонимы известных в России лиц без согласия этих лиц.

Товарный знак может быть зарегистрирован на юридическое лицо, а так же на индивидуального предпринимателя.

Иностранные юридические лица и физические лица приобретают права на товарные знаки на том же основании и в том же порядке, что и российские граждане.

Право на товарный знак не может быть закреплено за фактическим разработчиком товарного знака. Поэтому между обладателем права на продукцию и создателем товарного знака заключается договор, либо товарный знак создается на основании служебного задания.

Право на использование наименования места происхождения товара может быть предоставлено любым лицам вне зависимости от их гражданства. Однако существует обязательное условие: данное лицо (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) должны постоянно находится и проживать на территории, название которой они используют в качестве наименования места происхождения товара.

Использование товарного знака.

Лицо, получившее товарный знак может использовать его для обозначения своих товаров на всей территории Российской Федерации.

Патент на товарный знак действует в течении 10 лет с момента подачи заявки в Роспатент. Данный срок признается начальным сроком защиты права. Впоследствии патент продлевается каждый раз на 10 лет.

Заявка на продление патента должна быть подана в течении последнего года действия патента. Однако, патентодержателю должен быть предоставлен льготный срок – 6 месяцев после окончания действия патента. За это время он должен продлить патент, но это 6 месяцев оплачиваются дополнительной государственной пошлиной.

Заявление о регистрации или продлении патента рассматриваются в течении трех месяцев с момента поступления в Роспатент.

Право на товарный знак и знак обслуживания является абсолютно исключительным правом. Это означает, что правообладатель обладает полной монополией на товар, а наименование места происхождение товара является достоянием государства.

Прекращение права на товарный знак может быть досрочным по решению Роспатента. Основанием к этому является неиспользование товарного знака в течении 5 лет. Но правообладатель может обжаловать такое решение, если докажет, что товарный знак не использовался им по форс-мажорным обстоятельствам.

Товарный знак используется в том объеме, который указывался при регистрации товарного знака. Если товарный знак использовался для более узкого перечня объектов, то сфера его действия искусственно сужается.

При использовании товарного знака или наименования места происхождения может проставляться предупредительная маркировка, указывающая каким средством индивидуализации, является данное обозначение. Данная маркировка выполняет рекламную и правовую функцию.

Передача прав на товарный знак.

Распоряжение товарным знаком включает в себя два основных юридических действия:

1. уступка товарного знака: передача прав на товарный знак от одного лица к другому в отношении всех или части товара, на который он зарегистрирован, осуществляется на договорной основе взаимно или безвозмездно. Передача не может быть осуществлена, если данное юридическое действие повлечет за собой введение в заблуждение потребителя;

2. предоставление лицензии на испытание товарного знака: предполагает предоставление лицензиату права на использование товарного знака на предусмотренный договором срок. Условия лицензионного договора определяются сторонами, но лицензия обязательно должна предусматривать, что качество товара должно быть не хуже. Лицензионный договор обязательно закрепляется в письменной форме и регистрируется в Роспатенте.

Коллективные товарные знаки и наименования места происхождения товара не могут передаваться другим лицам.

Право на товарный знак прекращается путем отмены лицензии. Основаниями являются следующие обстоятельства:

1. если истек срок действия патента и не был продлен правообладателем;

2. на основании решения суда в отношении коллективных товарных знаков, если выпускаемая продукция не является однородной;

3. на основании решения суда, если товарный знак не используется более 5 лет;

4. в случае ликвидации юридического лица;

5. если товарный знак входит во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида;

6. в случае отказа владельца от охраны своего товарного знака.

При аннулировании регистрации товарного знака он вычеркивается из реестра товарных знаков.


 

Тема № : «Фирменное наименование».

До 1 января 2008 г. правовую основу фирменных наименований составляло Положение «О фирме» 1927 г. Совета Народных Комиссаров. В настоящее время нормы данного положения включены в часть 4 ГК РФ.

Закон не дает понятия фирменного наименования, даются только его признаки. Совокупность данных признаков называется принципами фирмы:

1. принцип истинности: означает, что наименование должно правдиво отражать правовое положение и не вводить в заблуждение других участников гражданского оборота, должны соответствовать действительности – организационно-правовая форма предприятия, тип предприятия и профиль деятельности, наименование не должно включать в себя такие обозначения, которые ассоциируются у потребителя с государственной властью;

2. принцип исключительности: означает, что фирменное наименование должно быть новым, не допускается использование тождественных наименований. На основании письма Высшего Арбитражного Суда от 29 мая 1992 г. допускаются тождественные фирменные наименования, если предприятия используют разную организационно-правовую форму. Так же фирменное наименование не должно совпадать с чужими товарными знаками и знаками обслуживания;

3. принцип постоянства: означает, что фирменное наименование должно использоваться организацией в течении достаточно длительного срока, чтобы фирма могла быть ликвидирована.

Фирменное наименование имеет структуру и состоит из:

1. корпуса: это организационно-правовая форма, тип и предмет деятельности;

2. добавления: вымышленное название может быть любым, но должно быть выражено только на современном русском языке (33 буквы).

Если на территории Российской Федерации регистрируется иностранная фирма, то фирменное наименование должно быть переведено на русский язык дословно, либо записано русскими буквами по правилам транскрипции.

Существуют ограничения, связанные с добавлениями к фирменным наименованиям:

1. Постановление 14 февраля 1992 г. «О порядке использования наименования Россия и РФ»;

2. Закон «О банках и банковской деятельности» - запрет на использование слова банк, если юридическое лицо не является банком;

3. Закон «О товарных биржах и биржах торговли» - запрещает использовать в фирменном наименовании слов «биржа» и «товарная биржа».

Только юридическое лицо вправе обладать фирменным наименованием.

Содержание права на фирменное наименование:

1. гарантия возможности выступать в гражданском обороте под собственным наименованием и быть индивидуальным потребителем;

2. позволяет защищать интересы юридического лица в гражданском обороте;

3. представляет собой рекламу.

Одна фирма вправе обладать только одним фирменным наименованием.

Фирменное наименование является личным неимущественным благом, оно тесно связано с деловой репутацией юридического лица и с нематериальными благами учредителей юридического лица.

Право на фирменное наименование может передаваться от одного субъекта к другому на основе договора коммерческой концессии.


 




НЕТРАДИЦИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ

Тема № : «Право на открытие».

Под открытием подразумевается обнаружение или установление того, что объективно существует, но ранее не было известно.

Открытием признается установление определенных научных фактов, выполняет задачу по решению проблем познания.

Как решение задачи, открытие представляет собой обнаружение существенных, необходимых и повторяющихся связей в материальном мире, а не в установлении каких-либо материальных объектов. В связи с этим, закон не охраняет геологические, археологические, палеонтологические или географические объекты.

В отличии от изобретения, открытый результат познания обладает ценностью сам по себе и не предполагает его внедрения в народное хозяйство.

В качестве открытия регистрируется не любой научный результат, а только тот, который может быть признан новой закономерностью, свойством, явлением. Не может быть признан открытием любой случайно установленный научный факт.

Открытие является таковым только тогда, когда доказывается чем явление обусловлено, что за собой влечет и при каких условиях проявляется.

Таким образом, обнаружение нового свойства объекта означает установление, существующей вне зависимости от воли человека, зависимости данного объекта от других объектов.

Признаком открытия является его новизна. Под новизной понимается абсолютная мировая новизна научного положения. Новизна устанавливается на дату приоритета, который определяется моментом публикации статьи, моментом доклада на конференции, моментом защиты научного исследования.

Круг источников, по которым открытие может быть определено как очевидное – любые печатные издания, вне зависимости от их доступности.

Важным критерием охраноспособности является то, что открытие не должно быть рядовым научным положением, а таким, которое вносит коренные изменения в уровень познания. Показателем фундаментальности открытия является то, что стало возможным объяснение таких научных фактов, которые не могли быть доказаны ранее.

Следующим критерием охраноспособности является достоверность открытия, то есть требуется, чтобы любое открытие соответствовало действительности. Доказательства должны включать в себя обоснования научных положений и методику проведенных экспериментов.

Свойства объекта могут регистрироваться как научными приборами, так и органами чувств человека.

Существует круг объектов, которые не могут быть отнесены к открытиям:

1. факты, не вносящие коренных изменений в уровень познания;

2. гипотезы, дающие предположительное представление о свойствах материи;

3. решение математических задач и доказательства математических теорий;

4. результаты, уточняющие уже известные положения;

5. обнаружение небесных объектов;

6. утверждения, противоречащие фундаментальной науке;

7. конструкции новых машин и приборов, штаммы микроорганизмов;

8. обнаружение новых видов растений, животных и микроорганизмов.


 

Тема № : «Субъекты права на открытие».

Авторами могут быть только физические лица, независимо от их возраста и дееспособности. Российские граждане признаются авторами во всех случаях, даже если открытие создано за границей. Авторы, иностранные граждане, признаются законом только тогда, когда открытие сделано в соавторстве с российскими учеными или если иностранный гражданин работал в российском научном институте.

После смерти автора, право переходит к его наследникам.

Обязательным условием соавторства является внесение творческого вклада, дополнительных формальностей не требуется. Оказание технической помощи автору, соавторством не является.

Раньше право на открытие регистрировалось в патентном ведомстве. Сейчас не только не требуется соблюдение формальностей, но и само право открытие исключено из законодательства по праву интеллектуальной собственности.

Права автора открытия:

1. право претендовать на признание и поощрение научных заслуг: лицу, сделавшему открытие, гарантируется возможность считаться его автором, а данное право имеет исключительный характер;

2. право авторства: является личным, не может наследоваться после смерти или отчуждаться при жизни автора;

3. право на имя и право на присвоение открытию собственного имени: предполагает требование указания собственного имени при упоминании открытия;

4. имеет право на вознаграждение: ранее размер вознаграждения определялся патентным ведомством, сейчас оно зависит от гранта. Вознаграждение может устанавливаться специальными научными фондами.


 

Тема № : «Охрана селекционных достижений».

Объектом правовой охраны являются сорта растений и породы животных.

Сорт – группа растений, отличающихся от других групп одним или несколькими признаками.

Порода – группа животных, обладающая генетически обусловленными биологическими признаками и свойствами.

Закон охраняет только те сорта и породы, которые зарегистрированы в государственном реестре охраняемых селекционных достижений. Реестр веден Роспатент.

Право на селекционное достижение подтверждается патентом.

Патент действует в течении 30 лет, а на некоторые сорта – в течении 35 лет.

Патент выдается только на селекционные достижения, которые отвечают критериям охраноспособности:

1. новизна;

2. отличимость;

3. однородность;

4. стабильность.

Право на селекционное достижение оформляется путем подачи патентной заявки, по которой производится предварительная экспертиза. Если новизна предполагается, то селекционное достижение испытывается на отличимость, однородность и стабильность.

Патент выдается автору (селекционеру), его правопреемнику или работодателю.

Патентообладатель сам вправе использовать селекционное достижение или выдавать лицензию другим лицам. Если автор не использует собственное селекционное достижение, то ему выдается авторское свидетельство.

Автором может быть только физическое лицо.

Лицо, незаконно использующее селекционное достижение обязано возместить селекционеру убытки.

Селекционному достижению дается имя его автора.


 

Тема № : «Топология интегральных микросхем (ТИМ)».

Топология интегральных микросхем – зафиксированное на материальном носителе, пространственное геометрическое расположение совокупности элементов и связей между ними.

Материальным носителем является кристалл.

Ранее отношения по охране тополи интегральных микросхем регулировались законом 1992 г., а сейчас 4 частью ГК РФ.

Правовая охрана представляется только оригинальной топологии, которой признается любая созданная творческим трудом человека.

Действует презумпция оригинальности, то есть топология признается оригинальной до тех пор, пока не будет доказано иное.

Правовой охране не подлежат идеи и способы создания топологии интегральных микросхем. Сама микросхема охраняется вещным правом, а её топология – правом интеллектуальной собственности.

Любое коммерческое использование топологии, осуществляемое до 21 октября 1992 г., не налагает на пользователей никаких обязанностей.

Отношения по использованию топологии интегральных микросхем регулируются вашингтонским договором «Об охране топологии интегральных микросхем» 1989 г..


Тема № : «Секрет производства (ноу-хау).

В отличии от информации, секрет производства относится к объектам права, не подлежащим регламентации и охраняется путем установления запрета другим лицам получать к нему доступ.

Секрет производства – это результат интеллектуальной научно-технической деятельности.

В ст. 139 ГК РФ под ноу-хау понимается информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие того, что о ней неизвестно третьим лицам. К ней нет свободного доступа. Обладатель ноу-хау принимает меры для охраны её конфиденциальности.

Информация, составляющая ноу-хау охраняется законом до тех пор, пока она защищается самим владельцем.

Перечень сведений, относящихся к секрету производства, закрепляется приказом руководителя организации. В том же приказе должны быть определены правила работы сотрудников с подобной информацией. Данные правила создают:

1. ограничения доступа;

2. запрет на распространение информации

3. ограничение оборота предметов, содержащих ноу-хау на территории организации.

Информация, составляющая ноу-хау, может передаваться другим лицам только на основании специального договора.

Отношения по ноу-хау регулируются:

1. Парижской Конвенцией «Об охране промышленной собственности»;

2. Соглашением по торговым аспектам прав на иностранную собственность – TRIP’S было принято Всемирной Торговой организацией в 1995 г.

Под ноу-хау понимается – являющиеся секретными, незапатентованные технологические знания и процессы, а так же методы и способы, необходимые для проектирования, расчетов, строительств, производства изделий и НИОКР. Ноу-хау также могут создаваться в медицине и в организации управления.

Сотрудник организации для получения права работы с информацией, создающей ноу-хау, обязан дать письменное обязательство о соблюдении режима коммерческой тайны. Данное обязательство должно быть зафиксировано в трудовом договоре, так же может быть заключено специальное коллективное соглашение о соблюдении режима коммерческой тайны. За несанкционированное разглашение секретов производства, нарушитель обязан возместить ущерб в полном объеме.

По договору о передаче секрета производства передается само ноу-хау, а не право на использование. При передаче, ноу-хау должно существовать на материальном носителе в форме документа. В дополнение возможна передача опытных образцов изделий.

В договоре о передаче ноу-хау согласуются:

1. условия о предмете;

2. о сроках передачи;

3. о вознаграждении;

4. о праве на дальнейшую передачу;

5. о сохранении конфиденциальности;

6. меры ответственности.

Самым важным условием договора является соглашение о том, вправе ли стороны заключать договоры о передаче ноу-хау другим лицам.

Стороны договора принимают на себя обязательства по сохранению секретов производства в тайне.

Передача ноу-хау может быть предметом самостоятельного договора или включаться как условие в некоторые другие договоры. Например, в патентном лицензионном соглашении, в большинстве случаев передача ноу-хау является условием передачи коммерческой концессии.


 

Тема № : «Электронно-цифровая подпись (ЭЦП)».

Правовое регулирование применения электронно-цифровой подписи осуществляется на основе ГК РФ и ФЗ «об электронно-цифровой подписи». До вступления в силу ФЗ, нормы об электронно-цифровой подписи содержались в 50 нормативных актах.

Основное назначение электронно-цифровой подписи состоит в том, чтобы гарантировать подлинность информации, содержащейся в электронном документе, а так же в возможности предоставить третьей стороне право доказать, что электронный документ был подписан отправителем или по его поручению.

Действие закона распространяется на отношения, возникающие при совершении гражданско-правовых сделок, но он не применяется при возможности собственноручно подписать документ или применить иные, аналогичные собственноручной, подписи.

В соответствии с законом достаточно подтвердить подлинность электронно-цифровой подписи (в соответствии с закрытым и открытым ключами, чтобы признать сделку юридически обязательной).

Подтверждение подлинности – положительный результат проверки с помощью специального средства с использованием сертификата ключа. Электронно-цифровая подпись в электронном документе должна соответствовать подписи владельца сертификата ключа. Так же в электронном документе не должно быть искажений.

Закрытый ключ – уникальная последовательность символов, известная владельцу сертификата ключа, предназначенная для создания электронно-цифровой подписи.

Открытый ключ – уникальная последовательность символов, соответствующая закрытому ключу, предназначенная для подтверждения подлинности подписи на документе.

Владельцем электронного ключа может быть только физическое лицо. Данное положение применяется как в России, так и в зарубежном законодательстве. По американскому законодательству, обладателем подписи может быть любой субъект.

В соответствии с законом, электронная подпись равнозначна собственноручной подписи. Однако требуется соблюдение следующих условий:

1. сертификат ключа подписи должен быть действующим;

2. электронный ключ должен быть подлинным.

Для изготовления электронной подписи необходимо посредничество удостоверяющего центра. Данный центр:

· изготавливает сертификат;

· приостанавливает и возобновляет его действие;

· ведет их реестр;

· изготовляет ключи цифровой подписи;

· проверяет уникальность ключей.

При изготовлении сертификата ключа, удостоверяющий центр берет на себя следующие обязательства:

ü внесение сертификата в реестр;

ü обеспечение выдачи сертификата заявителю;

ü информирование о всех данных использования ключа;

ü приостановление действия ключа по заявлению владельца.

Владелец ключа берет на себя следующие обязательства:

ü не использовать ключи, если они использовались ранее;

ü хранить в тайне содержание закрытого ключа;

ü прекратить исполнение ключа, если есть опасение что его тайна раскрыта.

При несоблюдении данных обязательств, возмещение убытков возлагается на владельца ключа.

Закон предусматривает аннулирование сертификата ключа. Это возможно:

1. по истечение срока его действия;

2. при утрате юридической силы сертификата;

3. если удостоверяющему центру стало известно о прекращении действия документа;

4. по письменному заявлению владельца;

5. или в иных случаях, которые могут быть установлены законом.

При аннулировании сертификата, удостоверяющий центр оповещает об этом пользователя, а так же вносит сообщение в реестр.

Закон предусматривает возможность замещения печати, то есть документ, заверенный печатью, может быть преобразован в электронный, а электронно-цифровая подпись, включенная в него, заменяет собой печать.

Электронный документооборот не требует внедрения в документ самой печати, поскольку ГК РФ не говорит о печати как об обязательном реквизите документа.


 

Тема № : «Роспатент».

Функции Роспатента в настоящее время выполняет Федеральная Служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Роспатент является федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования объектов интеллектуальной собственности. Так же ему принадлежат функции по охране патентов и товарных знаков по защите интересов РФ и резидентов при распределении прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Роспатент не имеет представительств в субъектах и выполняет свои функции по месту нахождения, в г. Москва.

Роспатент осуществляет следующие полномочия:

1. производит прием заявок на объекты интеллектуальной собственности, кроме произведений литературы, науки, искусства, а так же их рассмотрение, экспертизу и выдачу патента;

2. осуществление регистрации договоров о предоставлении права на изобретение, полезные модели и промышленные образцы,  товарные знаки и знаки обслуживания, программы для ЭВМ и базы данных, топологию интегральных микросхем, а так же договоров коммерческой концессии;

3. осуществление аттестации и регистрации патентных поверенных, а так же выдача им регистрационных свидетельств;

4. опубликование сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности;

5. опубликование сведений о действии, прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности;

6. публикация сведений об официальной регистрации объекта интеллектуальной собственности;

7. сбор и зачисление в федеральный бюджет патентных пошлин;

8. обмен авторских свидетельств на патент;

9. продление срока действия патента;

10. осуществление проверки деятельности организаций, распоряжающихся правами на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие РФ;

11. взаимодействие с органами исполнительной власти зарубежных государств и международными организациями.

Роспатент имеет следующие права:

1. проводить консультации по вопросам охраны прав интеллектуальной собственности;

2. заказывать проведение экспертиз;

3. предотвращать факты нарушения закона «Об охране интеллектуальной собственности».

Кроме того, Роспатент вправе в некоторых случаях осуществлять нормативное регулирование вопросов охраны интеллектуальной собственности.

Структура управления.

Роспатент возглавляет руководитель, назначаемый на должность правительством по представлению министра образования и науки.

В структуре центрального аппарата создано 4 управления по основным направлениям деятельности Роспатента.


 

Тема № : «Государственная закупка объектов интеллектуальной собственности».

Данные отношения регулируются федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». В закон введена глава 2’ – Особенности размещения заказов путем проведения открытого конкурса на право заключить государственный или муниципальный контракт на создание произведений литературы и искусства, исполнение на финансирование проката или заказа научного фильма.

Размещение заказа на произведение литературы и искусства осуществляется путем проведения открытого конкурса.

Объектами данного государственного заказа является следующие произведения:

1. литературные произведения, за исключением программ для ЭВМ;

2. драматические и музыкально-драмматические произведения, а так же сценарии;

3. хореографические произведения и пантомимы;

4. музыкальные произведения с текстом или без;

5. аудиовизуальные произведения;

6. произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна;

7. произведения декоративно-прикладного искусства;

8. архитектурные проекты;

9. фотографические произведения;

10. производные произведения;

11. составные произведения;

Извещение о проведении открытого конкурса должно размещаться заказчиком на своем официальном сайте. Информация размещается не менее чем за 20 дней до вскрытия конверта с заявлением на участие в конкурсе и открытие доступа к заявкам, поданный в электронном виде, в случае размещение заказов на финансирование проката или показа научного фильма. Срок составления 60 дней, если размещается заказ на создание произведения литературы или искусства.

В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны следующие сведения:

1. форма торгов;

2. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона заказчика, а так же уполномоченный орган или специализированная организация;

3. предмет государственного или муниципального контракта;

4. начальная максимальная цена контракта;

5. сроки создания произведения, сроки и место создания произведения;

6. срок, место, порядок предоставления конкурсных документов;

7. место, порядок, начало и окончание подачи заявок на участие в конкурсе.

Заказчик направляет предложение принять участие в открытом конкурсе тем лицам, которые способны создать произведение литературы и искусства. В открытом конкурсе участвуют и другие желающие. При этом они участвуют в конкурсе на тех же условиях, что и известные авторы.

Конкурсная заявка должна содержать конкретные требования к автору произведения:

1. требования к содержанию, форме, составу заявки;

2. сроки создания произведения;

3. условия финансирования;

4. порядок, место создания произведения, дата начала и окончания работы над произведением. При этом может быть указано, что перед окончательным созданием произведения, автор должен предоставить заказчику его отдельные части.

Заказчик вправе предусмотреть в конкурсной документации возможность заключения государственного контракта с несколькими авторами, если создается два и более произведения. Авторы подают единую заявку на участие в конкурсе и считаются единым участником заказа.

К конкурсной документации прилагается проект государственного контракта, который является неотъемлемой частью документации.

Если конкурс проводится по нескольким лотам, то проект контракта составляется отдельно по каждому лоту.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается не ранее чем за один день до вскрытия конверта с заявками. Если подана только одна заявка, то единственный участник допускается к конкурсу. К заявлению должен быть приложен проект произведения литературы и искусства. В течении 3 календарных дней заказчик рассматривает проект и выносит решение и допуске к конкурсу единственного участника. При этом государственный контракт с единственным участником заключается по номинальной цене контракта. Единственный участник конкурса не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

Оценка заявок осуществляется конкурсной комиссией. Побеждает заявка, в которой предложены лучшие условия. Заявки оцениваются по следующим критериям:

1. художественная и культурная значимость произведения;

2. качественные характеристики произведения и качество исполнения;

3. срок создания произведения;

4. квалификация участников конкурса;

5. цена контракта.

Не допускается использование иных критериев оценки.

Каждой заявке по результатам конкурса, присваивается номер. Лучший – N1.

Если контракт допускает участие в проекте нескольких авторов на создание одного произведения, при схожих условиях нескольким заявкам может быть присвоен N1.

Если открытый конкурс признан несостоявшимся и единственный контракт не заключен, заказчик вправе объявить повторный конкурс. При этом условия конкурса меняются.








АВТОРСКОЕ ПРАВО.

Тема№5: «Понятие и предмет».

Авторское право – правовой институт, регулирующий имущественные и личные неимущественные отношения, связанные с созданием, распространением и использованием объектов литературы, науки и искусства.

Отношения, на которые распространяется авторское право:

1. на отношения по созданию, распространению и использованию объектов российскими гражданами на территории России, либо иностранными гражданами на территории России;

2. отношения, возникающие у российских авторов при создании ими произведений за рубежом;

3. отношения по созданию авторами произведений, возникающие у иностранных авторов за пределами России.

Авторское право понимается в объективном и субъективном смыслах. В объективном – правовой институт; в субъективном – право автора или правообладателя на создание, распространение и использование объекта авторского права.

Любое произведение, созданное в России, считается российским произведением. Любое иностранное произведение считается российским, если оно опубликовано в течении 30 дней с момента первого обнародования на территории России, остальные произведения считаются зарубежными.

Автор произведения определяется по законодательству государства, на территории которого имел место юридический факт о признании субъекта обладателем авторскими правами.

Произведением признаются:

1. произведения науки;

2. фотографические произведения;

3. объекты декоративно-прикладного искусства;

4. произведения архитектуры;

5. произведения скульптуры;

6. произведения дизайна;

7. произведения живописи;

8. графические рассказы;

9. аудиовизуальные и музыкальные произведения;

10. произведения хореографии и пантомимы;

11. литературные произведения;

12. компьютерные программы и базы данных.


 

Тема №6: «Нормы и принципы авторского права».

1) свобода творчества. Автор может сам выбрать любую тему, форму и метод создания произведения, пользоваться любыми законными способами;

2) принцип сочетания личных интересов с интересами общества;

3) принцип материальной заинтересованности в создании произведения;

4) принцип всемирной охраны авторских прав.


 

Тема №7: «Субъекты авторского права».

Субъектом авторского права признается лицо, обладающее субъективным правом авторства на произведение.

Авторами могут быть как российские граждане, так и иностранные, и лица без гражданства, а так же их наследники и иные правопреемники.

Права на произведение, а следовательно и авторское право, возникают по следующим основанием:

1. по праву создания произведения;

2. по переходу прав в соответствии с договорами;

3. по завещанию;

4. по иным основаниям.

Субъектами признаются и авторы и правообладатели. Правообладателями являются:

1. наследники;

2. правопреемники;

3. правообладатели по договору.

У автора, впервые создавшего произведение, право возникает в тот момент, как только творческий результат приводится в объективную форму, обеспечивающую его восприятие другими лицами. Не имеет значения, обнародовано произведение или нет, является полностью законченным или представляет собой эскиз/набросок. Не влияет на признание лица автором форма, назначение и достоинство произведения, а так же не требуется соблюдение каких-либо формальностей.

Авторами признаются не только творцы оригинальных произведений, но и создатели производных и зависимых произведений, в частности, переводов, переработок или копий. При этом не имеет значения – охраняется ли авторским правом первоначальное произведение.

Если первоначальное произведение охраняется авторским правом, то необходимо получение согласие на создание производного произведения. Но получение такого согласия на создание производного произведения не обязательно, поскольку в противном случае это будет препятствовать распространению произведения, но не его созданию и использованию.

Для признания лица автором не требуется наступление его совершеннолетия или признания его дееспособным. Потому что авторское право является не частью дееспособного лица, а частью его правоспособности.

В авторском праве, в отличии от других институтов частного права, несовершеннолетние лица могут самостоятельно распоряжаться своими авторскими правами по договору:

ü с 14 лет – полностью самостоятельны;

ü до 14 лет осуществляют права через законных представителей.

при условии, что они сами являются стороной договора.

Законный представитель лишен права препятствовать автору произведений в их создании. Попечитель, если он назначен лицу, признанному судом ограниченно дееспособным, не устраняет действия самого подопечного по осуществлению авторских прав, а действует одновременно с ним в его интересах.

Юридические лица не могут быть авторами. Юридическое лицо может быть только правообладателем, то есть лицом распространяющим и использующим произведение в соответствии с договором.

Автор создает, распространяет и использует произведение, а правообладатель лишь распространяет и использует.

Существенные отличия в охране прав российских авторов и иностранных.

 Российские произведения российских авторов охраняются независимо от их обнародования и места нахождения в любой объективной форме. Если произведение иностранного автора обнародовано в России или не обнародовано, но находится в России в объективной форме, то его охрана осуществляется российским законодательством. На все остальные случаи авторства иностранных граждан распространяются только условия ратифицированных Россией международных договоров.

Соавторы – это лица, создавшие произведение совместным авторским трудом, независимо от того, образует ли такое произведение данное целое или состоит из отдельных авторских частей.

1. создание единого коллективного произведения, при этом это может быть однородное авторское произведение или произведение, состоящее из разных по характеру частей (книга с иллюстрациями);

2. создание признается совместным творческим трудом, при этом важен не сам совместный труд, а совместное достижение результата;

3. наличия соглашения о соавторстве;

4. работа соавторов должна носить творческий характер. Не признается соавторством содействие, сбор материалов, финансирование, а так же редактирование текста. Если редактор меняет сюжетную линию, то произведение становится самостоятельным.

Сюжеты, идеи и образы не охраняются авторским правом.

Вопрос об использовании коллективного произведения во всех случаях решается всеми авторами сообща. Принцип большинства голосов не действует.

Презюмируется, что все авторы имеют равное право на вознаграждение, имена всех соавторов указываются в алфавитном порядке.

Без наличия достойных оснований, ни один из соавторов не вправе запретить использовать произведение в целом.

Существует 2 вида соавторства:

1. раздельное. Произведение  является единым, но состоит из частей, имеющих самостоятельное значение: музыкально-драмматические произведения, коллективная монография. От раздельного соавторства следует отличать коллективные произведения: сборники и антологии;

2. нераздельное. Создается единое целое произведение, в котором невозможно выделить труд отдельных авторов.

Наследники и иные правопреемники.

Наследование может осуществляться как по закону, так и по завещанию. Однако, в отличии от общих норм наследственного права, имеет определенные особенности. Например, в том случае, если у автора нет наследников, совокупность авторских прав не признается выморочным наследством, государство не может наследовать авторские права.

В течении 70 лет, после смерти автора авторские права могут передаваться по наследству в оставшейся части и охраняться наследниками. По истечении 70 лет авторское право прекращается, а произведение становится общенародным и может использоваться любым гражданином Российской Федерации.

Семидесятилетний срок начинает течь с 1 января года следующего за годом смерти.

Все авторские права наследуются только в бездолевом порядке (при наличии нескольких наследников распоряжаться авторским правом они могут только сообща).

Кроме наследников, авторские права могут переходить к правопреемникам. Например, к издательству, в котором печатался автор, либо театром, в котором была осуществлена первая постановка произведения.


Тема №8: «Авторские произведения».

Законодательство содержит в себе необходимые критерии для признания произведения авторским правом.

Под произведением можно понимать объект, представляющий собой комплекс идей и образов, получивших свое объективное выражение в готовом труде, являющееся индивидуальным и неповторимым, созданное интеллектуальным трудом человека.

Произведение всегда выражается на материальном носителе, а в некоторых случаях неразрывно связаны с ним (картинка).

Авторские право на любое произведение не связано с правом собственности на материальный объект, однако, в случае с изобразительным искусством, это правило не действует.

Одним из критериев охраноспособности объекта авторского права является творческий характер произведения. Показателем творческого характера является новизна произведения. Новизна может выражаться в новой идее, форме или научной концепции.

Любое творческое произведение должно характеризоваться оригинальностью, новизной, неповторимостью и уникальностью. Однако, новизна как самостоятельный признак в авторском праве, отсутствует.

Любое произведение созданное авторами впервые признается новым, пока не будет доказано иное.

Объективная форма произведения:

ü письменная;

ü устная;

ü аудио-;

ü видео-;

ü изобразительная;

ü объемно-пространственная.

Для признание произведения объектом авторского права не требуется завершить работы. Эскизы, а так же промежуточный результат охраняется в равной степени с законченным произведением.

Назначение и достоинство произведения.

Впервые такой критерий появился до принятия закона об авторском праве и смежных правах, он был аналогичен критерию полезности в патентном праве и означал, что только то авторское произведение может охраняться законом, которое полезно для общества.

Некоторые ученые толкуют этот критерий следующим образом: охраняются авторским правом может только высокохудожественное произведение.

Нормы 4 части Гражданского Кодекса фактически устраняют данный критерий из признаков охраноспособности. Этот критерий является условным.

Отсутствие формальностей.

Если выражение авторского произведения не требует соблюдения формальностей – это безусловно авторское произведение. Критерий отличает его от объектов авторского права.

Отсутствие формальностей означает, что авторское произведение не должно нигде регистрироваться, а на его создание не требуется специального разрешения.

Единственной условной формальностью является проставление знака охраны авторского права. В России данный знак признается с 1973 года после ратификации Всемирной Конвенции об авторском праве 1952 г.. Проставления данного знака является добровольным.

Знак состоит из 3 частей:

1. имя автора;

2. копирайт ©;

3. год первого опубликования.

Данный знак означает, что автор подтверждает свое бесспорное право на свое произведение, а так же указывает под каким именем и в каком году оно было опубликовано.

Отсутствие знака не означает, что объект не охраняется авторским правом.


 

Тема №9: «Плагиат и его правовые последствия».

Плагиат – умышленное присвоение авторства чужого произведения литературы, науки и искусства.

Плагиат следует отличать от незаконного использования авторских прав.

Плагиат возможен как в авторском, так и в патентном праве, но условия признание нарушения плагиатом являются различными.

В теории, плагиат делится на 2 подвида:

1. технический;

2. литературный.

Первый вид представляет собой копирование части текста произведения без ссылки на автора. При втором же виде копируется сюжет, персонажи и форма изложения.

Наиболее часто плагиат выражается в публикации под своим именем чужого произведения или чужих идей, а так же заимствование идей чужого произведения без указания источника заимствования. Право на цитирование не требуется.

Обязательным признаком плагиата является присвоение авторства. Неправомерное использование, опубликование и копирование произведения плагиатом не является. Если в произведении, несмотря на его неправомерность указывается действительный автор.

Понятие плагиата в правоприменительном значении невозможно отделить от таких понятий как подражание, заимствование и соавторство.

Объектом плагиата является внешняя оболочка произведения.

Допустимо заимствование фабулы произведения, персонажа и художественного приема.

Компилирование произведений не признается плагиатом. Под компилированием понимается собрание чужих идей и мыслей в едином произведении к общей идеи без собственной интеллектуальной обработки.

В Российской Федерации для борьбы с плагиатом введена система «антиплагиат». Она представляет собой интернет-ресурс, в рамках которого посетителям сайта предлагается проверить любое текстовое произведение на наличие заимствований из общедоступных сетевых ресурсов. Система предназначена для учебных заведений для проверки издаваемых студентами работ. Система проводить индексацию всех текстовых документов, включая документы, загруженные для проверки.


 

Тема №10: «GNU/FDL1 и GNU/GPL2».

Лицензия GNU/FDL – лицензия свободной документации и является дополнением лицензии GNU/GPL.

Основная лицензия дает лицензиату право на воспроизведение, распространение и изменение исходной работы. Однако, требуется, чтобы все копии и производные произведения распространялись на таких же правах.

Изначально лицензия предназначалась для учебной и справочной документации, но впоследствии стала применяться и к другим текстам.

Принципы лицензии:

1. автор, публикующий произведение под данной лицензией, предлагает любому права на использование своего произведения (воспроизведение, распространение и изменение);

2. лицензиат, использующий чужое произведение соглашается соблюдать условия лицензии и распространять исходное произведение на таких же правах;

3. лицензиат обязан указывать имя автора предыдущего произведения;

4. каждая копия должна сопровождаться исходным текстом лицензии;

5. при публикации свыше 100 экземплярах исходного произведения, каждая копия должна сопровождаться исходным текстом документа;

6. лицензиат, нарушающий условия лицензии, автоматически теряет все предоставленные права.

В данной лицензии предусматривается возможность неизменяемых разделов, которые должны сохраняться во всех копиях, их удаление так же не допустимо. Данное условие создает коллизию между двумя лицензиями.

Недостатки лицензии:

1. несовместимость лицензии с лицензией GPL;

2. ограничивает свободу в использовании лицензии;

3. ограничивает использование лицензий печатной продукции.


 

Тема №11: «Права авторов и их защита».

Автору произведения принадлежат следующие права:

1. право на авторство;

2. право на имя;

3. право на опубликование и использование произведения;

4. право на вознаграждение.

Основным правом автора является право авторства. Содержание данного права: не только право лица считаться создателем произведения, но и требовать ссылки при цитировании своего произведения.

С целью индивидуализации произведения, автору дается право на имя, что предполагает, что автор может выбирать себе любое имя для публикации своих произведений, в том числе псевдонима. В выборе псевдонима автор абсолютно свободен. Данное имя может повторять иные, уже существующие имена, однако, автор не должен выдавать себя за человека, чье имя он использует в качестве псевдонима.

Закон допускает обнародование произведения любыми доступными способами. Право на воспроизведение означает создание копий оригинального произведения в коммерческих/некоммерческих целях любым доступным способом. Любое воспроизведение любого произведения требует согласия автора. Автор может внести запрет на изменение или редактирование своего произведения. Закон запрещает без согласия автора снабжать произведение иллюстрациями, предисловиями и комментариями. Однако, на основании договора, автор может разрешить издателю или постановщику редактировать свое произведение, вплоть до его сокращения в объеме. Редактирование не должна изменять замысла автора и особенности его стиля.

Автор обладает правом на вознаграждение. Ставки авторского вознаграждения за исполнение произведений учитывают вид и характер произведений, его объем и сложность, количественный критерий. Вознаграждение выплачивается исходя из ставки за один авторский лист (16 листов А4), поэтичность произведения оплачивается по ставке за одну строку. Отдельные произведения, например, рассказ или стихотворение до 30 строк, оплачивается аккордно (за произведение в целом). При издании произведения авторы получают 100% авторского вознаграждения, за второе издание – 60%, третье – 60%, четвертое – 40%, пятое – 30%, шестое – 20%. При издании переработанного произведения, новый материал оплачивается в размере 100%, а ранее опубликованный в процентном исчислении с учетом номера издания.

За произведение, выполненное по заказу, либо за право первой постановки опубликованного произведения, автору выплачивается единовременное вознаграждение, а если обнародование было публичны, то автор получает определенный процент от кассового сбора.

Авторские права делятся на имущественные и неимущественные.

Личные неимущественные права – бессрочны и охраняются в большей мере, чем имущественные.

Имущественные авторские права зависимы от неимущественных и могут передаваться по договору.

При нарушении авторских прав, автор может требовать публичного признания его автором произведения. Во многих случаях, общие положения об обязательствах гражданского права не применяются к авторским правоотношениям. Например, невозможно заставить автора создать произведение по договору авторского заказа, можно всего лишь взыскать неустойку.

Защита авторских прав осуществляется как в судебном, так и в несудебном порядке. Основной формой защиты признается исковое производство.

В случае нарушения права, автор требует возмещения убытков и выплаты компенсации в размере от 10.000 до 5.000.000 рублей, а так же двукратный размер стоимости каждого экземпляра произведения.

Суд может запретить ответчику, в отношении которого есть основания полагать, что он нарушает авторские права, совершать действия по распространению произведения. Суд может наложить арест на все экземпляры произведений, в отношении которых предполагается, что они являются контрафактными, а так же на материалы и оборудование, которые используются для изготовления копий произведения.


 

Тема №12: «Охрана авторских прав на компьютерные программы и базы данных».

Компьютерные программы и базы данных являются специализированным, уникальным объектом авторского права.

Компьютерные программы не являются произведениями литературы, науки или искусства. Однако, охраняются нормами авторского права, поскольку наиболее близки по своей форме художественному произведению.

Не существует четкого объекта охраны, поскольку под компьютерной программой можно понимать как конечный исполняемый файл, так и исходный код.

Объектом охраны является исходный код программы, поскольку интеллектуальный труд автора выражается в написании исходного кода.

При создании исходного кода, автор программы сам выбирает язык программирования (языки программирования авторским правом не охраняются).

Впервые компьютерные программы как объект авторского права были упомянуты в законодательстве США в 1961 г..

Выделяются следующие объективные формы существования программы:

1) исходный (машинный) код;

2) изложение содержания программы на понятном человеку языке;

3) программа, временно введенная в память компьютера (ОЗУ);

4) программа, постоянно хранящаяся в памяти компьютера.

Под программой понимается объективная форма, представленная совокупностью данных и команд, предназначенных для функционирования компьютера с целью получения определенного результата.

В широком смысле, программа включает в себя, кроме конечного исполняемого файла, все сопутствующие материалы.

Впервые компьютерные программы стали охраняться законом «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» 1992 г..

У каждой компьютерной программы есть особенности её распространения. Лицензионное соглашение в программе указывает условия распространения и включается в саму программу. Без согласия с условиями лицензии невозможна установка программ.

Условия распространения программ:

1. trial – условно-бесплатная программа. Под такой лицензией распространяется большинство коммерческих объектов. Программу получают бесплатно, но для доступа к функциям программы необходимо оплатить использование программы, оплатить ключевой файл, либо оплатить код доступа к программе;

2. shareware – программа функционально-ограниченная. Получают доступ к основным функциям, а к дополнительным только за отдельную плату;

3. demo – временный доступ к функциям программы, либо получают доступ к большинству основных функций только за дополнительную плату;

4. free – программа полностью бесплатна. Конечный пользователь не может продать программу, он может только ей пользоваться;

5. abandon ware – программа не бесплатна и может охраняться авторским правом, но юридическая судьба программы автору безразлична (распространяется на устаревшее программное обеспечение).

Свободно распространяемое программное обеспечение.

Никакие условия распространение не действуют. Все свободное программное обеспечение распространяется под лицензией GNU/GPL. К любой программе под лицензией GPL прилагается её исходный код.

Достоинства лицензии GPL:

1. возможность совершенствования программы;

2. бесплатная программа;

3. неограниченность распространения программы.

Недостатки лицензии GPL:

1. низкое качество продукта;

2. отсутствует отлаженная система исправления ошибок.

Лицензия GPL не дает понятие конечного пользователя. Любой пользователь свободного программного обеспечения автоматически принимает на себя права автора и распространителя.

Компьютерные организации вправе продавать продукт, но не могут запретить видоизменять свою разработку.

Во всех программах, распространяемых как свободное программное обеспечение, отсутствует лицензионное соглашение. Программа может быть установлена любым количеством пользователей на любое количество компьютеров.

Не допускается внедрение в программу запроса лицензионного ключа или файла.

Существует 4 редакции лицензии GPL.

Правовые способы защиты прав на компьютерные программы:

1. признание права: необходимо для установления автора лицензионного соглашения и определения последующего статуса конечных пользователей;

2. восстановление положения, существовавшего до нарушения права: данный способ может быть самостоятельным, либо составной частью другого способы защиты;

3. прекращение действий, нарушающих права автора программы;

4. возмещение убытков: при нарушении авторских прав на компьютерные программы взыскивается как реальный ущерб, так и упущенная выгода.

Самым распространенным способом нарушения авторских прав на программу является распространение и создание контрафакта.

Базы данных – объективная форма представления и организации совокупности данных, систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли обрабатываться компьютером.

Базы данных отличаются от каталогов и сборников только электронной формой (справочно-правовая система «Консультант»).

Базы данных охраняются независимо от того, является ли объектом авторского права, составляющие их, данные. Авторское право на базу данных, состоящую из данных, не охраняемых авторским правом, принадлежит лицу, создавшему базу данных. Если же охраняется, то вся база данных будет являться объектом авторского права только при признании прав всех авторов. Если хотя бы один объект не охраняется авторским права, то вся база не будет охраняться авторским правом.

Каждый из материалов, включенных в базу данных, охраняется авторским правом и может распространяться независимо от самой базы данных. Одни и те же материалы могут использоваться в различных базах данных. Материалы одной базы данных могут использоваться в другой.

База данных, как объект авторского права, признается таковой, поскольку автор вкладывает интеллектуальный труд в подборку и компоновку материала. Фактически, база данных не обладает признаком новизны, поскольку не может включать в себя новые материалы.

Таким образом, базы данных относятся законом к объектам авторского права исключительно по прямому указанию закона.


 

Тема №13: «Охрана авторских прав в сети интернет».

Интернет как всемирная сеть общения и обмена данными не имеет никакого правового статуса. Если признать интернет средством массовой информации, его функциональность резко сократится.

Впервые интернет возник в США в Пентагоне. Основной его целью было сохранение данных при выходе из строя части компьютерной системы.

Впервые проблемы охраны авторского права в интернет возникла в тот момент, когда интернет стал использоваться в коммерческих целях.

Проблемы:

1. защиты прав на доменное имя: http//www.yandex.ru, где ru – домен первого уровня, не охраняется законом, yandex – домен второго уровня. Данная проблема решается в судебном порядке, при рассмотрении дела суд проводит аналогию с фирменным наименованием;

2. охраны охраноспособных объектов от незаконного копирования: невозможно выработать механизм защиты, поскольку интернет не является субъектом или объектом права, а также он интернационален. Основная проблема правовой защиты произведений в сети интернет заключается в том, что ст. 1259 ГК РФ не определяет, является ли электронная форма документа его объективным выражением. ГК называет виды пользования произведением, но не дает понятия использования произведения;

3. охраны автора сайта (сайт является самостоятельным объектом авторского права): существуют нарушения в виде предоставления информации с другого сайта на своем собственном. Охрана осуществляется в судебной практике исключительно на основе аналогии норм и аналогии права;

4. прав на ссылку: одной из латентных форм нарушения авторских прав является использование гиперссылок (закон разрешает на собственном сайте размещать любые сведения, но только для личного пользования).


 

Тема №14: «Авторский договор».

В новом российском законодательстве авторский договор называется лицензионным договором. Это договор, по которому автор произведения передает все или часть своих имущественных прав на произведение, обязуется создать произведение, либо обязуется переработать произведение. Авторский договор является: консенсуальным, взаимным и возмездным.

Выделяют 2 формы авторского договора:

1. договор на передачу исключительных прав (исключительная лицензия): передача имущественных прав по данному договору предполагает использование произведения предусмотренным образом и в установленных договором пределах только тому лицу, которому эти права передаются (например, имущественное соглашение к программе для ЭВМ – данный договор означает наличие конечного пользователя). В исключительных случаях допускается коммерческое использование произведений, переданных по исключительной лицензии (в данных случаях договор должен указывать пределы распоряжения произведения (тираж));

2. договор о передаче неисключительных прав (простая лицензия): данный договор дает право использовать произведение на условиях, обговоренных в соглашениях, а так же передать права по лицензии третьим лицам.

По правовой природе авторский договор в разных его разновидностях имеет общие черты с договором подряда и договором купли-продажи. От подряда отличается только предметом, при этом, если по договору подряда подрядчик может обязать выполнить работу, то по авторскому договору это запрещено.

Классификация авторских договоров:

1. авторские договоры могут разделяться на виды в зависимости от характера произведения:

ü музыкальные;

ü литературные;

ü архитектурные;

ü иные;

2. в зависимости от того, является ли предметом готовое произведение, либо еще не созданное:

ü авторский договор заказа: может регламентировать требования, предъявляемые к будущему произведению, устанавливать объем произведения, его жанр и т.д.. В данном случае, автор имеет право на получение аванса и несет ответственность за нарушение сроков создания и передачи произведения;

ü авторский договор на готовое произведение: если предметом является готовое произведение, то все условия по нему сначала одобряются пользователем и только потом заключается договор. Если заключается договор на ранее не опубликованное произведение, то в этом случае обязательно включается условие о дополнительном авторском вознаграждении;

3. в зависимости от способа использования:

ü издательский договор: в рамках данного договора осуществляется издание, а так же переиздание любых произведений, которые могут быть зафиксированы на бумаге. Предметом могут быть литературные, драматические, музыкальные произведения или произведения изобразительного искусства. Стороны по договору: автор и издательская компания;

ü постановочный договор: заключается в отношении произведения, основным способом использования которого является публичное исполнение. Стороны: автор и постановщик. Предмет – музыкальное или драматическое произведение;

ü сценарный договор: регламентирует отношения, связанные с использованием текста, по которому снимается кинофильм или делается иная передача. Этот договор ранее являлся разновидностью постановочного. Основное отличие от иных видов авторских договоров заключается в том, что авторское произведение не используется в неизменном виде, адаптируется в сценарий;

ü договор художественного показа: регламентирует отношения, связанные с созданием произведения изобразительного искусства в целях их публичной демонстрации;

ü договор депонирования рукописи: данный договор регламентирует условия и порядок опубликования и последующего использования произведения, которое помещается на хранение в специальный информационный банк. Путем депонирования публикуются научные произведения, которые представляют интерес для ограниченного круга специалистов. По запросу заинтересованных лиц им предоставляются копии депонированных произведений или их частей.

Прекращение авторского договора.

Большинство авторских договоров прекращаются истечением срока их действия. Договор прекращает свое действие даже в том случае, если заказчик не использует произведение.

По истечении срока, авторский договор может быть продлен только в виде дополнительного соглашения, которое обговаривает юридическую судьбу договора, но не устанавливает новых условий.

По договору невозможно заставить автора создать произведение. Автор может вернуть выплаченное ему вознаграждение или неустойку.

Одной из разновидностей изменения договора является нововведение. По предложению автора и с согласия заказчика, автор может изменить предмет договора.

Автор не несет ответственности за гибель уникального произведения, созданного по договору.

Невозможность исполнения договора как основание его расторжения, должно носить постоянный, а не временный характер.

Авторский договор всегда прекращается со смертью автора, поскольку создание произведения связано с конкретным именем. Если незаконченное произведение можно признать охраноспособным объектом, то нет оснований для расторжения договора. Если автор перед смертью дал разрешение на продолжение произведения, произведение может быть законченно, но с согласия заказчика. Если согласия нет, то произведение не будет являться предметом договора.

Авторский договор может быть расторгнут по одностороннему заявлению заказчика, либо автора в связи с нарушением контрагентом существенных условий договора.


 

Тема №15: «Смежные права».

Представляют собой часть института авторского и смежных прав. Регулируют отношения в отношении объектов, связанных с авторским правом, но не являющихся таковыми.

Право на исполнение, распространение и использование произведения.

Субъектами в смежном праве являются не авторы, а исполнители, создатели фонограмм, организаторы эфирного и кабельного вещания.

Впервые институт смежных прав появился в российском законодательстве в 1992 г.. Основы предусматривают 2 статьи, регулирующие смежное право. После был принят закон «Об авторском и смежных правах», который более подробно урегулировал институт смежных правоотношений, но не расширил круг субъектов и территорию действия законов. Поэтому до 2002 г. Россия отказывалась ратифицировать Римскую Конвенцию.

4 часть ГК РФ распространила действие смежных прав на неограниченную территорию и круг лиц. Таким образом, с 2002 г. исполнители могут пользоваться законом охраны смежных прав, а так же имя исполнителя и год первого исполнения.

Смежные права действуют в отношении исполнителей музыкальных произведений, производителей фонограмм, организаций, которые распространяют радио или телевизионные передачи в эфир или по кабелю.

Срок действия смежного права составляет 50 лет, с 1 января года следующего за голом исполнения или передачи в эфир. Данный срок может быть продлен на 4 года в отношении участников Великой Отечественной Войны.

Существенной особенностью смежных прав является их зависимость от авторства. Только в том случае, если записывается на фонограмму, передается в эфир или по кабелю неохраняемое авторским правом произведение, смежное право носит самостоятельный характер.

Для охраны смежных прав на исполнение, основным критерием охраноспособности выступает манера исполнения, а так же образ создаваемый исполнителем.

Воспроизведение в отдельности манеры исполнители, либо образа, называется пародией.













ПАТЕНТНОЕ ПРАВО

Тема №16: «Понятие и объекты патентного права».

Патентное право – институт права интеллектуальной собственности, представляющий собой систему норм, регулирующих отношения по созданию, распространению использованию изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Данные объекты объединяются в единую группу – объекты промышленной собственности по следующим основаниям:

1. данная группа объектов существенно отличается от других объектов ПИС, однако между собой эти объекты имеют много сходных черт;

2. все данные объекты являются результатами творческой деятельности и имеют конкретных создателей (авторов);

3. охрана объектов промышленной собственности осуществляется с помощью единой установленной формы – путем выдачи патента;

4. охрана объектов промышленной собственности осуществляется единым кодифицированным актом – частью 4 ГК РФ.

До принятия в России патентного закона, объекты промышленной собственности признавались объектами авторского права. Изобретатель признавался автором, и ему выдавалось на руки авторское свидетельство. Каждый автор изобретения, созданного до принятия патентного закона, признавался в России патентообладателем. Закон не признавал, что отдельное лицо может создать изобретение. Любое авторское изобретение признавалось заслугой всего советского народа, автор не мог извлекать прибыль.

Принципы патентного права:

1. признание за патентообладателями исключительных прав на использование объекта;

2. предоставление охраны только тем разработкам, которые признаются патентоспособными (патентное право требует соблюдения формальностей);

3. закон допускает частичную охрану прав действительных создателей изобретения.

Данными принципами регулируются все патентные отношения; они изложены в Парижской конвенции «об охране промышленной собственности».

Субъекты патентного права: авторы и патентообладатели.

Объекты: изобретения, промышленные образцы, полезные модели, следовательно, промышленная собственность.

Изобретение – устройство, способ, вещество, штамм, культура, а так же применение известного устройства по новому назначению.

В теории изобретение понимается несколько уже – как решение конкретной технической задачи.

Существует круг объектов, не признающихся изобретением:

  1. научные теории и математические методы;
  2. метод управления хозяйством;
  3. условные обозначения (являющиеся международными);
  4. проекты и схемы планирования;
  5. решения, касающиеся внешнего облика изделия, удовлетворяющие эстетические потребности;
  6. топология интегральных микросхем;
  7. решение конкретных задач, противоречащих общественным интересам и принципам морали.

Критерии охраноспособности объектов промышленной собственности:

Новизна. Основное условие патентоспособности означает: изобретение должно быть неизвестно из сведений об уровнях техники.

Источниками сведений признаются:

- опубликованные заявки

- российские периодические издания

- депонированные рукописи

- отчеты о научно-исследовательской работе

- научно-техническая нормативная документация

- диссертации и авторефераты

- принятые на конкурс работы

- оповещение по средствам связи

- научные доклады

По общему правилу приоритет изобретения устанавливается на момент подачи заявки в Роспатент. При этом необязательно предоставление всего пакета документов. Заявитель может подать заявление в Роспатент, который определяет дату приоритетности, а все остальные документы предоставляются позже. Дата приоритета изобретения - это день, на который изобретение признается общедоступным и заявленным.

Льгота по новизне – означает, что информация о патентуемом изобретении может быть обнародована и раньше подачи заявления в патентное ведомство, либо самим изобретателем, либо третьим лицом. Однако после обнародования информации о характере изобретения и до подачи заявки в патентное ведомство не должно пройти более 6 месяцев.

 

2. Изобретательский уровень. Данный критерий позволяет отграничить патентноспособные изобретения от обычных инженерных разработок.

Изобретательский уровень означает, что изобретение не должно быть логическим продолжением существующих научных разработок, оно должно являться революционным.

Проверка изобретательского уровня включает в себя: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, по которым изобретение отличается от аналога; выявление техники решения по конкретно поставленной задаче.

Изобретение признается соответствующим изобретательскому уровню, если не подтверждена известность влияния его отличительных признаков на указанный технический результат.

Правовая проблема определения изобретательского уровня – неопределимость понятий очевидность и специальность.

При определении изобретательского уровня патентное ведомство проверяет только осведомленность в том круге знаний, которыми обладает специалист.

Очевидность – изобретение не должно выходить за пределы нормального прогресса технологий, но естественное развитие технологий не должно предполагать появление изобретения, т.е. все, что прямо и логически вытекает из уровня техники, признается очевидным.

Изобретение не рассматривается как несоответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты.

 

3. Промышленная применимость – предполагает, что изобретение не может быть запатентовано, если оно бесполезно для народного хозяйства.

В отличии от признаков новизны и изобретальского уровня критерий промышленной применимости прямо не связывается с уровнем техники и датой приоритета, то есть закон не устанавливает на какой момент оценивается промышленная применимость. Следовательно Роспатент может принять заявку, если признает, что изобретение может быть использовано в хозяйстве в будущем.

Оценка соответствия заявленного изобретения требованиям промышленной применимости включает следующие условия: необходимость изобретения в хозяйстве; возможная применимость в хозяйстве; выгодность получения результата.

 

4. Не противоречие изобретения фундаментальной науке. Означает, что если изобретение противоречит научным догмам или законом физики, заявка на него не принимается.

 

Полезная модель – пространственно-геометрическое расположение составляющих частей изобретения.

 

Промышленный образец – окончательное выражение конкретного изобретения, выпущенного в серийное производство.

 

Различные объекты патентного права могут совпадать в одном объекте.

В некоторых случаях в независимости от прав на объект в целом, полезная модель может охраняться абсолютно отдельно (плоский экран).

 

Для полезной модели достаточно 2х критериев охраноспособности: новизны и промышленной применимости.

 

Не признаются промышленными образцами:

- изделия, внешний вид которых обусловлен их технической функцией

- объекты архитектуры

- объекты неустойчивой формы, которая может изменяться под воздействием

- изделия, противоречащие общественным интересам, внешний вид которых нарушает принципы морали и нравственности.

 

 

Тема: Субъекты патентного права.

Автор изобретения или изобретатель – это физическое лицо, творческим трудом которого создан объект промышленной собственности.

Автором может быть признано любое лицо независимо от возраста и состояния дееспособности.

С 14 лет автор изобретения обладает полными правами, до 14 лет они осуществляют свои права через законных представителей.

Иностранный гражданин будет считаться авторами если в стране его проживания российский гражданин признается автором изобретения.

Апатриды так же признаются авторами.

Принцип взаимности не действует в странах, подписавших Парижскую конвенцию.

 

Соавторы.

 

Если в создании объекта промышленной собственности участвовало несколько физических лиц, все они признаются соавторами изобретения.

 

Особенности соавторства:

1. Основанием для возникновения соавторства является совместный творческий труд.

Не обязательно, что бы все соавторы вносили равный вклад.

Не обязательна работа соавторов в одном определенном месте.

Работа может быть начата одним автором, а закончена другим.

Техническое содействие не порождает соавторства.

2. Участие в совместной работе само по себе не является основанием для возникновения соавторства.

Любое получение промежуточных результатов не порождает соавторства, так же как и достижение результата, не являющегося целью.

3. Для признания соавторства не требуется заключение договора о соавторстве, но договор может быть заключен.

Форма патентного договора отсутствует и заключается в соответствии с общими принципами ГП.

 

Патентообладатель.

Патентообладатель – это лицо, владеющее специальным документом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, который дают своему обладателю исключительные права на использование объекта промышленной собственности.

Патентообладателем может быть сам автор, а так же любое лицо по патентному договору.

Таким образом, патентообладателем может стать любой человек, вписанный в патент или в заявку на патент как реальный патентообладатель.

 

Наследник.

 

1. Государство является универсальным наследником в отношении патентных прав, но не государство в целом, а в лице Федерального фонда изобретений. Таким образом, все создаваемое передается в Федеральный фонд изобретений.

2. Наследник может наследовать не само изобретение, а право на подачу патентной заявки, право на получение патента, либо право на получение вознаграждения по патенту.

 

Личные неимущественные права автора изобретения никогда не переходят по наследству, а погашаются смертью автора.

Для патентного права не свойственно понятие народного достояния, патентный права защищаются бессрочно прокурором.

Но все имущественные права по патенту так же принадлежат патентообладателю бессрочно или на срок действия патента и могут постоянно переходить от одного патентообладателя к другому.

 

Оформление наследственного права на патент имеет следующие особенности:

1. До момента выдачи патента Роспатентом нотариус не вправе выдавать свидетельство о переходе прав на патент, однако после выдачи патента нотариус выдает специальное свидетельство о праве наследования патента.

2. В свидетельстве указывается, кто и в какой доле наследует патентные права.

 


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-05-08; Просмотров: 186; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (1.824 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь