Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Теологическая(Божественная)/Аквинский



Общенаучные:

Диалектико-материалистический – познание сущности права, что возможно только в процессе развития

Анализ – условное разделение сложного государственно-правового явления на отдельные части.

Синтез – изучение путем условного объединения его составных частей.

Индукция – восхождение от частного к общему

Дедукция - от общего к частному;

Аналогия – выявление сходств путем сравнения предметов;

Специальные:

Системный – позволяет выявить связи внутри и вне системы;

Сравнительный – сопоставляет сходные объекты познания (пр.: история России и история США);

Функциональный – позволяет проникнуть в суть явления через изучение его функций.

Статистический – получение и обработка информации о количественных закономерностях;

Частнонаучные:

Догматический – положение, которое принимается за истину неизменную во всех обстоятельствах. Данный метод позволяет сформировать понятие, которое отражает все свойства правового явления в целом (пр.: субъект – 1) лицо (физ., юр.), 2) дееспособность, 3)достижение определенного возраста);

Исторический – способ познания закономерностей становления и развития гос. и права;

Правовое прогнозирование - изучение перспектив развития гос. и права;

 

3. Функции теории государства и права и ее значение для формирования современного юриста.

Функции – основное направление деятельности для получения научных знаний.

Функции ТГП как науки:

1. Гносеологическая – (изучение теории познания) – изучение и объяснение процессов, происходящих в государственно-правовой сфере, определение их сущности, содержания и тенденций развития;

2. Методологическая – выработка общей теорией познания государственно-правовых явлений, методов;

3. Идеологическая – разработка и формулирование основных идей и базовых концепций правовой политик государства;

4. Воспитательная – воспитывать уважение к праву, к закону, способствовать повышению правовой культуры;

5. Практически-организаторская – подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию действующего законодательства, улучшению работы органов государства, укреплению правопорядка, выявлению противоречий и т.д.;

6. Прогностическая – формулирование прогнозов относительно развития не только отдельных государственно-правовых институтов ли актов, но и динамики преступности, дальнейшего развитися государственно-правовой жизни страны или группы стран и регионов.

В момент принятие УК 1996 г.статей об уг.ответственности за компьютерные нарушения, как таковых таких нарушений не было, но исходя из обыта др.стран и развития комп.сферы, можно было предположить, что данные стать будут в скором времени применятся.

ТГП-базовая наука, даёт понятие для всех основных юридических дисциплин.

 

4. Место теории государства и права в системе общественных наук и ее значение для юридической теории и практики.

ТГП - тоже общественная наука, т.к. изучает явления, существующие в обществе. ТГП связана с такими науками:

- Философия (это мировоззренческая основа всех наук. Разрабатывает идею государства и права через призму ценности и или антиценности для общества и отдельного человека. В ТГП активно используются такие философские категории как сущность, форма, содержание, целое, система и структура и др.)

- Политология (ТГП изучает государство как элемент политической системы, а право как способ регулирования политических процессов и явлений).

- Социология (это наука об обществе в целом, соц. процессах. Рассматривает влияние разных соц. факторов на государство и право).

- Экономическая наука (ТГП определяет пределы зависимости государства и права от экономики, способы правового управления экономической жизнью общества)

ТГП не имеет монополии на рассмотрение государства и права. Она делает акцент на юридических началах в функционировании государства и права.

ТГП выступает обобщающей наукой. Разрабатывает общие понятия и категории, которые используются отраслевыми науками.

ТГП имеет методологическое значение для других наук, т.к. разрабатывает базовые концепции и приемы изучения тех или иных явлений, применяемые другими науками.

ТГП – это наука общественная, политическая, обобщающая, исходная, фундаментальная и методологическая.

 

5. Основные теории происхождения государства и права.

Юридические источники права


-правовой обычай,

-правовой прецедент,

-договор с нормативным содержанием,

-нормативно-правовой акт,

-юридическая доктрина,

-религиозный памятник.


Правовой обычай – это правила поведения, которые возникают постепенно как результат многократного повторения общественно значимого поведения людей. Обычай становится правовым, если государство санкционирует его применение.

Правовой прецедент – решение государственного органа, которое принимается за образец (правило) при последующем рассмотрении аналогичных дел. Прецедент может быть судебным и административным.

Нормативный договор. - официальный документ, соглашение двух или более договаривающихся сторон, которое включает нормы права. Нормативные договоры бывают внутригосударственные и международные.

Юридическая доктрина – разработанные и обоснованные учеными-юристами положения, конструкции, идеи, принципы, суждения о праве, которые в некоторых правовых системах (в мусульманском праве) имеют обязательную юридическую силу.

Религиозный памятник – священные книги различных религий, положения которых имеют общеобязательное значение в соответствующих системах религиозного права (Коран, Талмуд и пр.)

Нормативно-правовой акт – основной и наиболее совершенный источник современного права, в наибольшей степени используемый в России в качестве нормативно-правового источника. Он представляет собой изданный в особом порядке официальный акт-документ компетентного правотворческого органа, содержащий нормы права.

 

31. Понятие закона и подзаконного нормативного правового акта, их соотношение.

Нормативно-правовой акт(закон) - официальный юридический документ, изданный компетентными органами (или принятый всеми гражданами государства в форме референдума) в строго определенном порядке, содержащий нормы права, обладающий государственно-властным характером и гарантированный принудительной силой государства.

Все нормативные акты находятся между собой в строгой иерархической соподчиненности, от которой зависит юридическая сила того или иного акта. Акты нижестоящих должны соответствовать и не противоречить актам вышестоящих органов.

Характерные черты:

а) содержит юридические нормы;

б) представляет собой официальный письменный акт-документ;

в) является результатом особой деятельности государства, которую именуют правотворческой.

По юридической силе все нормативные акты подразделяются на две большие группы: законы и подзаконные акты.

Виды законов

1) Конституция (закон законов) — основополагающий учредитель­ный политико-правовой акт,

2)федеральные конституционные законы — принимаются по вопросам, предусмотренным и органически связанным с Конституцией РФ (например, федеральные конституционные законы об арбитраж­ных судах, о военных судах, о Конституционном Суде РФ, о судебной системе, о референдуме, о Правительстве РФ и т.п.);

3)федеральные законы — это акты текущего законодательства, посвященные различным сторонам социально-экономической, политической и духовной жизни общества (например, ГК РФ, УК РФ, СК РФ);

4)законы субъектов Федерации — издаются их представительными органами и действие их распространяется только на соответствующую территорию.

Виды подзаконных актов (имеет более низкую юр.силу)

1)указы Президента РФ — высшие по юридической силе подзаконные нормативные акты;  

2)постановления Правительства РФ — акты исполнительного органа государства,

3) приказы, инструкции, положения министерств, ведомств, госу­дарственных комитетов

4) решения и постановления местных органов государственной власти;

5) решения, распоряжения, постановления местных органов госу­дарственного управления; нормативные акты муниципальных органов; локальные нормативные акты — это нормативные предписания, принятые на уровне конкретного предприятия

 

32. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.

Нормативно-правовой акт действует в трех сферах:

I. Во времени:

Момент вступления определяется следующим образом:

а)дата обозначена в самом НПА;

б)издаётся спец.НПА с датой вступления определённого НПА

в)с момента подписания

г)через 10 дней после оф.опубликования/регистрации в МинЮсте/концелярии

Нормативно-правовой акт прекращает действовать :

а)по истечении сроков;

б)в случае официальной отмены его действия;

в)с изменением обстоятельств, на которые он был рассчитан;

г)вследствие издания нового акта той же или высшей юридической силы, содержание которого противоречит старому акту.

Обратная сила нормативно-правового акта —закон не имеет обратной силы, но есть два исключения:

1. если он специально предусматривает применение своих норм к отношениям, возникшим до вступления этого закона в силу;

2.если имеют обратную силу законы, устраняющие или смягчающие ответственность за те или другие преступления или административные проступки.

II. В пространстве:

Действие нормативно-правового акта может распространяться как на всю территорию государства {нормативно-правовой акт общего действия), так и на территорию отдельных субъектов Федерации (край, область, город и т. д.).

В понятие «территория государства» включаются:

1) суша с недрами и континентальный шельф; 2) воды; 3) воздушное пространство; 4) территория, занимаемая посольствами и представительствами за рубежом (только суша); 5) кабели и трубопроводы и различные сооружения; 6) морские, речные, воздушные и космические корабли и суда под флагом или знаком страны.

III. По кругу лиц:

1)нормативно-правовой акт общего характера, т. е. распространяется на всех граждан Российской Федерации;

2)нормативно-правовой акт специального характера — распространяется на определенные категории граждан.

 

33. Правовой обычай, юридический прецедент, нормативный договор как источник права.

Источник права – это действующий официальный документ, который устанавливает норму права и является общеобязательным для всех субъектов правоотношений.

Правовой обычай – это правило поведения, которое сложилось исторически в силу его повторяемости в течение длительного времени, санкционированное государством в качестве общеобязательного. Так, ст. 5 ГК РФ признает в качестве источника гражданского права обычай делового оборота, т.е. сложившееся и широки применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения.

Юридический прецедент - это решение государственного органа (судебного или административного) по конкретному юридическому делу, имеющее обязательное значение нормы права при разрешении аналогичных дел в дальнейшем. Юридический прецедент существут сейчас в России в виде Постановлений Верховного Суда, в которых конкретизируются и детализируются общие нормы закона.

Судебный прецедент — это решение суда по конкретному делу, которое затеи становится образцом, обязательным правилом для решения аналогичных дел в будущем. Ныне такой источник широко используется в англосаксонских странах. Признание прецедента источником права означает признание у суда правотворческой функции.

Нормативный договор — соглашение между различными субъектами права, в которых содержатся нормы права. Он является основным источником международного права. В ряде случаев нормативный договор используется во внутригосударственном праве (Федеративный договор о создании Российской Федерации, договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти отдельных ее субъектов, коллективные договоры между администрацией предприятия и трудовым коллективом и др.).

 

34. Правообразование и правотворчество. Понятие и виды правотворчества.

Правообразование – возникновение норм общественных отношений с последующим закреплением в законодательстве. (само сложилось)

Правотворчество – деятельность спец.органов, направленных на создание НПА..

Виды правотворчества:

1) Принятие нормативных актов органами государства – этот вид правотворческой деятельности является наиболее распространенным в РФ.

Правом принять нормативных правовых актов обладают: Президент РФ, Федеральное Собрание, Правительство РФ, федеральные министерства, представительные (законодательные) органы республик, входящих в состав РФ, краев, областей, городов Москвы и Санкт – Петербурга.

2) Принятие нормативных актов органами местного самоуправления – издавая нормативные акты (решения, постановления, распоряжения и т.д.) органы местного самоуправления обеспечивают самостоятельное решение гражданами всех вопросов местного значения через избираемые ими органы или непосредственно, исходя из интересов населения, на основе закрепленных за органами самоуправления материальных и финансовых ресурсов.

3) Референдум – форма непосредственного участия народа в правотворчестве, т.е. принятие законов путем всенародного голосования. (НАПРИМЕР, Конституция 1993 г. была принята на референдуме)

Референдум – один из путей расширения демократии, привлечение граждан к решению важнейших вопросов государственной жизни.

4) Судебное правотворчесво – судебный прецедент

 

35. Принципы правотворчества и стадии правотворческого процесса.

Принципы правотворчества:

1. Законность – нормативные акты должны приниматься строго в пределах компетенции соответствующего правотворческого органа и соответствовать Конституции страны.

2. Демократизм – характеризует степень участия граждан в правотворческом процессе

3. Соблюдение прав и свобод человека и граджанина

4. Гуманизм – предполагает направленность правотворческого акта на обеспечение и защиту прав и свобод личности.

5. Гласность – означает открытость правотворческого процесса для широкой общественности, нормальную циркуляцию информации.

6. Оперативность – предполагает своевременность издания нормативных актов.

 

1. Внесение законопроекта — законодательная инициатива.

Законопроекты вносятся в Государственную Думу. Правом законодательной инициативы обладают Президент РФ, Совет Федерации и его члены, депутаты Гос Думы, законодательные органы субъектов РФ, Конституционному Суду РФ, Верховному Суду РФ, ВАСу.

2. Обсуждение законопроекта в Государственной Думе.

1чтение-концепция законопроекта

2чтение-обсуждение положений

3чтение-поправки

3. Принятие закона. ФЗы принимаются Гос Думой 50%+1; ФКЗ-2/3 от общего числа депутатов Гос Думы. В течение 5 дней направляется в Совет Федерации и там рассматривается в течение 14 дней (если не рассмотрен, то принят)

4. Рассмотрение и одобрение Советом Федерации. (возможны 4 чтения, голосуют за каждую статью) (Обязательно рассматривает: Принятые ГД РФ законы по: бюджету, налогам, финансового, валютного, таможенного регулирования, денежной эмиссии, ратификации, денонсации международных договоров, вопросы границы, войны и мира.) Закон может быть и отклонен-обе палаты могут создать согласительную комиссию, после чего закон подлежит повторному рассмотрению Гос Думой.

5. Подписание и обнародование федерального закона Президентом РФ. Принятый ФЗ в течение 5 дней направляется Президенту России для подписания и обнародования. В течение 14 с момента поступления федерального закона Президент должен принять решение.   

 Во-первых, подписать федеральный закон и обнародовать его. Подписывает и обнародует в случает согласия в течении 14 дней.

Во-вторых, применить свое конституционное право вето(отлагательное) и отклонить федеральный закон, не подписав его.

Однако президентское вето может быть преодолено палатами Федерального Собрания РФ 2/3 голосов. +Повтороное рассмотрение в Парламенте. В случает преодоления вето подписывает и обнародует в течении 7 дней.

Через 10 дней публикуется в официальном издании.

 

36. Нормативное значение правовых актов Конституционного суда РФ.

Конституционный Суд РФ является судебным органом конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющим судебную власть посредством конституционного судопроизводства.

В соответствии со ст.6 Закона решения Конституционного Суда "обязательны на всей территории РФ для всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений". Это общее положение о юридической силе решений Конституционного Суда РФ уточняется и дополняется рядом других. Установлено, в частности, что акты либо их отдельные части, признанные противоречащими Конституции РФ, утрачивают силу, а такие международные договоры не могут быть введены в действие и применяться.

 

37. Порядок опубликования и вступления в юридическую силу нормативных правовых актов.

Законы публикуются в течение 7 дней со дня их подписания Президентом. Международные договоры – одновременно с федеральными законами о их ратификации.

Законы вступают в силу по истечении 10 дней со дня их опубликования, если самим законом или законом о введении его в действие не предусмотрено иное.

Официальным опубликованием федерального конституционного закона, федерального закона, акта палаты Федерального Собрания считается первая публикация его полного текста в «Парламентской газете», «Российской газете» или Собрании законодательства Российской Федерации. Опубликование в виде отдельного издания теперь официальным не считается.

 

38. Система права и ее структурные элементы.

Система права – это внутренняя структура действующего в государстве права, отражающая единство составляющих его норм и их разграничение на отрасли и подотрасли, институты и субинституты.

Ее первичным элементом выступают нормы права, которые объединяются в более крупные образования – институты, подотрасли, отрасли;

Правовая система – шире по своему объему и включает в себя, помимо системы права, юридическую практику и господствующую правовую идеологию.

Отрасль права – это упорядоченная совокупность юридических норм, регулирующих определенный род (сферу) общественных отношений (НАПРИМЕР, Административное право).

Основаниями деления права на отрасли:

Предмет – общественные отношения, которые право регулирует, отвечает.

Метод - совокупность юридических приемов воздействия, при помощи которых осуществляется правовое регулирование

Основные методы правового регулирования:

1) Императивный – метод властных предписаний, субординации, основанный на запретах, обязанностях, наказаниях;

2) Диспозитивный – метод равноправия сторон, координации, основанный на дозволениях;

3) Поощрительный – метод вознаграждения за определенное заслуженное поведение;

4) Рекомендательный – метод совета осуществления конкретного желательно для общества и государства поведения.

Подотрасль права – регулирования особую сферу отношений в пределах более широкого комплекса отношений (НАПРИМЕР, жилищное, наследственное, авторское право в отрасли гражданского и т.д.).

3) Правовой институт – часть отрасли права, регулирующая самостоятельный вид однородных общественных отношений (НАПРИМЕР, административное наказание).

 

39. Соотношение системы права и системы законодательства.

Система права и система законодательства должны рассматриваться как самостоятельные явления, хотя на первый взгляд соотносимы и взаимосвязаны. Они различаются между собой как содержание и форма.

Соотношение системы права и системы законодательства:

1) система права как его содержание – это внутренняя структура права, отвечающая характеру регулируемых им общественных отношений;

2) система законодательства – это внешняя форма права, показывающая строение его источников, которые находятся в отношениях взаимодействия и взаимосвязи друг с другом, образующих определенное единство, целостность, систему нормативно-правовых актов;

3) право, таким образом, не может работать вне законодательства, а законодательство в его широком понимании и является правом;

4) норма права – это первичный элемент системы права. В то же время первичным элементом системы законодательства является нормативно-правовой акт;

5) система законодательства по своему объему материала обширнее системы права, так как включает в свое содержание положения, которые в со

6) система права имеет объективный характер. А система законодательства создается под большим влиянием субъективного взгляда законодателя. Разграничение между системой законодательства и права вызвано главным образом потребностями классификации, систематизации законодательства, деятельностью органов государственной власти, направленной на упорядочение законодательства, а также создание стройной, логичной системы. бственном смысле не могут быть отнесены к праву;

 

40. Предмет и метод правового регулирования. Деление системы права на отрасли и институты.

Основаниями деления права на отрасли используют два критерия: предмет и метод.

Предмет правового регулирования – это те общественные отношения, которые право регулирует.

Метод правового регулирования - это способы воздействия норм отрасли права на определенный вид общественных отношений.

Виды метода правового регулирования:

1. Императивный – метод властных предписаний, субординации, основанный на запретах, обязанностях, наказаниях; не допускающий отступлений от правовых предписаний; характерен для властных отношений.

2. Диспозитивный (предоставляющий выбор) – метод равноправия сторон, координации, основанный на дозволениях; предоставляет возможность урегулировать отношения в пределах определенных законом.

3. Поощрительный - метод вознаграждения за определенное заслуженное поведение; стимулирует социально полезное, активное поведение путем поощрений.

4. Рекомендательный – предлагает наиболее целесообразный вариант поведения; метод совета осуществления конкретного желательно для общества и государства поведения.

 

41. Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды.

Систематизация нормативных актов - деятельность, направленная на упорядочение и совершенствование правовых норм. Используются четыре основные формы систематизации нормативно-правового акта:

1. Кодификации - деятельность правотворческих органов государства по созданию нового, нормативно-правового акта, путем всесторонней переработки действующего законодательства и внесения в него новых существенных изменений.

Признаки кодификаций:

1. Кодификационной деятельностью занимаются только компетентные правотворческие органы;

2. В результате кодификаций создается новый нормативно-правовой акт, включающий нормы, отличается от ранее действовавших;

3. Кодификационный акт регулирует общественные отношения, определенной отрасли права;

Виды кодификаций:

1. Всеобщая (принятие целой серии кодификационных актов по всем основным отраслям законодательства);

2. Отраслевая (охватывает законодательство той или иной отрасли права. НАПРИМЕР, гражданский, трудовой, уголовный и т.д.);

3. Специальная (комплексная) - включает акты той или иной подотрасли, института или однородного комплекса законодательства {налоговый, лесной, таможенный кодексы и т. д.).

Формы кодификационных актов:

1.Основы законодательства. 2Кодекс. 3.Устав, положение.

2. Инкорпорации - представляет собой объединение в сборники или собрание нормативно-правовых актов в определенном порядке без изменения содержания.

Инкорпорацию производит систематизирующий орган (НАПРИМЕР, министерство юстиции).

Классификация инкорпорации:

-официальная .

-хронологическая;

-систематическая;

-неофициальная.

3) Консолидация – форма систематизации, при которой происходит объединение нескольких нормативно-правовых актов, действующих в одной и той же области общественных отношений, в единый нормативно-правовой акт без изменения содержания. Особенность ее в том, что она содержит в себе некоторые черты кодификации и инкорпорации.

4) Учет - деятельность по сбору, хранению и поддержанию в контрольном состоянии нормативно-правового акта, а также деятельность поисковых систем, обеспечивающих нахождение необходимой информации, взятой на учет.

 

42. Понятие, структура и виды правоотношений.

Правоотношения – это общественные отношения, урегулированное нормами права, участники которого имеют соответствующие субъективные права и юридические обязанности. (А.В. Малько)

Структура: 1)Объект 2)Субъект 3)Объективна сторона 4)Субъективная сторона

Правоотношения классифицируются на вилы по разным основаниям.

1. По отраслевому признаку:

- финансовые;

- государственные;

- конституционно-правовые;

- уголовные;

- гражданские;

- семейные;

- земельные и т. д.

2. По функциям нрава выделяются:

- регулятивные.

-охранительные правоотношении.

4. По времени действия:

- длящиеся (трудовые, служебные),

- разовые, однократные (участие в выборах, договор мены).

5. По составу участников:

- двусторонние

- многосторонние

 

43. Субъекты правоотношений. Правосубъектность.

Структура или состав правоотношения - это строение правоотношения, включающее в себя такие элементы, как субъект, объект, субъективные права и обязанности.

Структурными элементами, являются:

1. Субъекты правоотношений - это участники правовых отношений, обладающие соответствующими субъективными правами и обязанностями.

-граждане, иностранные граждане и апатриды (лица без гражданства),

-субъекты гос органов власти и управления; субъекты оперативно-хозяйственной деятельности, организации, предприятия, учреждения, объединения, общественные образования.

Субъекты правоотношения должны обладать правоспособностью и дееспособностью.

Правоспособность - это установленная нормами права способность индивида иметь субъективные права и юридические обязанности.

Дееспособность - это способность самостоятельно, своими действиями приобретать права и создавать для себя обязанности.

-полная дееспособность (возникает с 18 лет);

-неполная (частичная) дееспособность.

Деликтоспособность – это установленная законом возможность самостоятельно отвечать за свои поступки, которая устанавливается судом и тесно связана со здоровьем и психикой.

Правосубъектность - способность быть носителем прав и обязанностей и участвовать в правоотношениях, т.е. это правоспособность и дееспособность, вместе взятые.

 

Правосубъектность.

-возможность и способность своими действиями приобретать права и нести обязанности, а также быть субъектом юр.ответственности.

1. Правоспособность

а) Общая – возможность иметь права предусмотренная законодательством;

б) Отраслевая - возможность иметь права в определенных отраслях;

в) Специальная (профессиональная) - способность требующая спец познаний (судьи, врачи).

2. Дееспособность - это обусловленная правом способность своими собственными действиями (бездействием) приобретать субъективные юридические права и обязанности, осуществлять и прекращать их.

а) Полная – с 18 лет;

б) Частичная – до 14 –малолетних; с 14-18 – несовершеннолетних;

в) Ограниченная - ограничение судом алкоголиков, наркоманов.

3. Деликтоспособность – возможность и способность нести ответственность за свои действия.

 

44. Субъективное право и юридическая обязанность как элементы правоотношений.

1) Субъективное право - это предусмотренная юридической нормой мера возможного поведения участника правоотношения.

Субъективное право – это мера юридически возможного поведения, позволяющая субъекту удовлетворить его собственные интересы.

Структура субъективного права:

а) Возможность определенного поведения управомоченного лица, т.е. право на собственные действия, НАПРИМЕР, использование вещи, находящейся в собственности данного лица;

б) Возможность требования соответствующего поведения от обязанного лица, т. е. право на чужие действия;

в) Возможность обращаться за защитой к компетентным государственным органам (суд);

г) Возможность пользоваться определенным социальным благом, ценностью,

субъективное право - возможность использовать его по своему усмотрению участниками правоотношений.

Объективное право - система общеобязательных для всех норм и правил поведения, выраженная в законах.

2) Юридическая обязанность - это предусмотренная нормой права мера должного поведения участника правоотношения.

Обязанность – это есть гарантия осуществления субъективного права.

Структура юридической обязанности:

а) Необходимость совершать определенные действия или воздерживаться от них;

б) Необходимость отреагировать на обращение к нему законные требования управомоченного;

в) Необходимость нести юридическую ответственность за неисполнение этих требований;

г) Необходимость не препятствовать контрагенту пользоваться тем благом, в отношении которого он имеет право.

1. Если субъективное право призвано удовлетворять собственные интересы лица, то юридическая обязанность – «чужие» интересы (управомоченного лица);

2. Если субъективное право – мера возможного поведения (реализация его зависит от усмотрения управомоченного лица), то юридическая обязанность – мера необходимого поведения (от ее реализации отказаться нельзя).

 

45. Объекты правоотношения: понятие и виды.

2. Объект правоотношения

Это предметы окружающего мира, материальное или нематериальное благо, по поводу которых сложились правоотношение.

1. Материальные блага (предметы материального мира) (вещи, ценности, имущество);

2. Нематериальные блага (личные неимущественные) (жизнь, здоровье, честь, достоинство и т.п.);

3. Продукты духовного творчества (материальные и нематериальные);

4. Результаты действий участников правоотношений (правоотношения, возникающие из договора поставки, договор подряда на капитальное строительство и др.);

5. Ценные бумаги и документы (деньги, акции, дипломы и т.п.).

 

46. Понятие и классификация юридических фактов.

Юридические факты - это конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение правовых отношений.

События факты, возникающие независимо от воли участников правоотношения.

1. Абсолютные события – обстоятельства, которые не вызваны волей людей (наводнение, стихийное бедствие).

2. Относительными события - не зависят от воли участников именно данного правоотношения, но зависят от воли других людей.

НАПРИМЕР, убийство для уголовного правоотношения является юридическим деянием, а для гражданского правоотношения наследования - юридическим событием.

Юридические деяния (действия и бездействие) – определенные волеизъявления, результат сознательной деятельности людей. Правомерные деяния – волевое поведение, которое соответствует правовым предписаниям, согласуется с содержанием прав и обязанностей субъектов.

Виды правомерных действий:

а) юридические акты, т.е. те действия людей, которые совершаются ими со специальным намерением вызвать юридические последствия. Это акты применения права (решение суда о разделе имущества, приказ о приеме на работу и др.), сделки и соглашения (договоры аренды, купли-продажи и др.), а также заявления и жалобы (исковое заявление, кассационная жалоба и др.).

б) юридические поступки не направлены специально на возникновение правоотношений, но влекут согласно закону те или иные правовые последствия (находка, приобретение авторского права и др.).

Неправомерные деяния – волевое поведение, которое не соответствует правовым предписаниям.

а) преступления и проступки (административные, гражданско-правовые, дисциплинарные, процессуальные);

б) принятие незаконных актов.

Юридические состояния – длящиеся жизненные обстоятельства, служащие основанием для наступления юридических последствий (нахождение на иждивении, наличие стажа работы для получения пенсии и др.).

-правообразующие (поступление в ВУЗ);

-право изменяющие (перевод с очной на заочную форму обучения);

-право прекращающие (окончание ВУЗа).

 

47. Правосознание: понятие, структура и функции.

Правосознание - совокупность идей, взглядов, представлений, эмоций, оценок, чувств, которые выражают отношения людей к правовым явлениям общественной жизни.

Структура правосознания:

1. Научное правосознание (правовая идеология):

Правовая идеология - система взглядов и представлений, которые отражают правовые явления общественной жизни. Это понятия, принципы, убеждения, выражающие отношение людей к действующему или желаемому праву.

2. Обыденное правосознание (правовая психология):

Правовая психология – переживания, которые испытывают люди в результате отношения к праву.

Виды правосознания. Классификация правосознания:

а) Обыденное - определяется личным правовым опытом человека.

б) Профессиональное – складывается в ходе специальной подготовки;

в) Научное (теоретическое) – характерно для исследователей, научных работников.

В зависимости от количества субъектов:

а) Общественное;

б) Групповое;

в) Индивидуальное.

Функции: познавательная; оценочная; регулятивная; прогностическая.

 

48. Правовая культура: понятие, структура, соотношение с правосознанием.

Правовая культура – это знание и понимание права, а также действия в соответствии с ним.

Правовая культура общества – это уровень правосознания и правовой активности общества, степень прогрессивности юридических норм и юридической деятельности. (А.В. Малько)

Структура:


1)-государственно-правовые знания,

-понимание их ценности,

-готовность следовать этим знаниям,

-фактическое соотнесение своего поведения с этими знаниями,

-умение сознавать смысл и результаты своего поведения,

-уважение к накопленным в обществе правовым ценностям.

2)-право и правосознание,

-правовые отношения и законность,

-правопорядок и правомерная деятельность субъектов.


Правовое воспитание - целенаправленная система мер, просветительских, образовательных и иных, формирующая установки уважения и соблюдения права, профилактики правонарушений. Своим адресатом правовое воспитание имеет граждан, должностных лиц.

 

49. Понятие и формы реализации права.

Реализация права - это фактическое осуществление (воплощение) правовых предписаний в деятельности субъектов права.

Выражается:

1. Соблюдением права - воздержание от совершения действий, запрещенных правовыми нормами. Пассивная форма реализации правовых предписаний - достаточно не совершать запрещенных законом действий.

2. Исполнение права - обязательное совершение субъектами права действий, предусмотренных правовыми нормами. Требует активных действий субъекта права. Неисполнение обязанности, равно как и ее ненадлежащее исполнение, является правонарушением и влечет за собой юридическую ответственность.

НАПРИМЕР, конституционные обязанности граждан. своевременно и в полном объеме уплачивать налоги, нести военную службу.

3. Использование – выражается в осуществлении субъективных прав, посредством чего лицо удовлетворяет свой собственный интерес и тем самым достигает определенного блага, ценности.

НАПРИМЕР, осуществление гражданами России своих конституционных прав: проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование (ст. 31); право иметь имущество в собственность, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими людьми (ст. 35) и т.д.

4. Применением права - деятельность компетентных государственных органов по реализации правовых норм в конкретных жизненных ситуациях путем вынесения индивидуальных конкретных правовых предписаний - актов применения права.

Необходимость применения права возникает в тех случаях, когда:

2) существует необходимость в установлении юридически значимых обстоятельств;

3) между субъектами права существует спор об их правах и обязанностях;

4) требуется привлечь правонарушителя к ответственности;

5) есть необходимость решения о награждении отличившихся граждан.

 

50. Применение права как особая форма его реализации.

Применением права - деятельность компетентных государственных органов по реализации правовых норм в конкретных жизненных ситуациях путем вынесения индивидуальных конкретных правовых предписаний — актов применения права.

Правоприменение необходимо тогда, когда субъекты не могут сами без помощи властных органов реализовать свои права и обязанности, когда возникает потребность в государственном принуждении, когда имеется спор по поводу юридического факта и т.д. Субъектами правоприменительной деятельности являются специально уполномоченный государственный орган либо должностное лицо.

Осуществляется применение права в специальной процессуальной форме, установленной законом.

Итогом правоприменительной деятельности является оформление индивидуальных юридических актов - актов применения права, имеющих обязательную силу.

 

51. Основные стадии правоприменительного процесса.

Применением права - деятельность компетентных государственных органов по реализации правовых норм в конкретных жизненных ситуациях путем вынесения индивидуальных конкретных правовых предписаний — актов применения права.

Стадии правоприменения:

1. установление фактических обстоятельств юридического дела;

2. выбор и анализ правовой нормы, подлежащей применению;

3. принятие решения по юридическому делу и его документальное оформление.

Первые две стадии являются подготовительными, третья – заключительной, основной. На третьей стадии принимается властное решение – акт применения права.

Субъектами правоприменительной деятельности являются специально уполномоченный государственный орган либо должностное лицо. Осуществляется применение права в специальной процессуальной форме, установленной законом. Итогом правоприменительной деятельности является оформление индивидуальных юридических актов — актов применения права, имеющих обязательную силу.

 

52. Акты применения права: понятие, структура и виды.

Акты применения норм права – это официальный правовой документ, содержащий индивидуальные государственно-властные предписания компетентного органа, который выносится им в результате совершения конкретного юридического дела.

Признаки актов применения нормы права:

1. Принимаются компетентными субъектами;

2. Имеет властный характер и охраняется принудительной силой государства;

3. Индивидуализируются соответственно ситуации и лицам;

4. Издаются в установленной законом форме и имеют точное наименование.

- строго определенный порядок издания и оформления индивидуальных правовых актов.

-строго определенные наименования: приговор, приказ, постановление, распоряжение.

-некоторые акты должны иметь обязательные реквизиты:

-Вводная часть – указывается наименование акта, название органа, издавшего его, время издания, конкретный адресат;

-Описательная часть – излагаются фактические данные обстоятельства дела;

-Мотивировочная часть – дает обоснование принятого решения;

-Резолютивная часть – излагает содержание.

5. Правоприменительный акт выступает юридическим фактом для возникновения, изменения и прекращения соответствующих правоотношений;

6. Правоприменительные акты должны быть законными, выносятся в строгом соответствии с законом.

 

53. Аналогия закона и аналогия права как способы восполнения пробелов в праве.

Пробел – это полное или частичное отсутствие в действующем законодательстве необходимых юридических норм. (А.В. Малько)

При обнаружении пробела самое правильное — найти норму, которая регулирует наиболее близкое родственное (аналогичное) отношение, и решить дело в соответствии с ее предписаниями. Ре­шение дела на основании наиболее близкой по содержанию нормы, то есть применение права к случаям, которые прямо нормой не ре­гулируются, но аналогичны предусмотренным этой нормой случаям, называется аналогией закона.

Основным способом восполнения пробела в праве является издание недостающей правовой нормы, необходимость которой обусловлена жизнью. В тех случаях, когда правотворческий орган не сумел устранить пробел, используется правило применения права по аналогии.

Если же при наличии пробела аналогичной нормы не обнаруже­но, то применяется аналогия права, то есть применение к рассматри­ваемому случаю общих начал и принципов правового регулирова­ния отрасли права или правового института. Аналогия права приме­няется лишь там, где невозможно подобрать близкую, аналогичную норму. При этом следует помнить, что в правовой системе аналогия права должна применяться лишь в порядке исключения.

 

54. Толкование права: понятие, виды, способы.

Толкование норм права - это деятельность государственных органов, общественных организаций, должностных лиц, граждан по установлению смысла и содержания норм права для их правильной практической реализации, т.е. уяснение и разъяснение смысла правовой нормы.

Цель толкования – правильное, точное и единообразное понимание и применение закона, выявление его сути, которую законодатель возложил в словесную форму.

Процесс толкования состоит из двух этапов:

Толкование – уяснение - смысла и содержания правовых норм «для себя».

Толкование – разъяснение - для адресатов правоприменения, участников правоприменительного процесса.

Виды толкования норм права:

I. Официальное толкование :

1. Нормативное толкование – это официальное разъяснение, которое обязательно для всех лиц и органов.

а) аутентическое толкование – официально разъясняет путем нормативного толкования сам орган, издавший этот акт;

б) легальное толкование – может даваться в форме инструкций, разъяснений также особыми органами.

2. Казуальное толкование – это официальное разъяснение смысла нормы, которое дается судебным или иным компетентным органом в связи с разрешением конкретного дела.

а) судебное толкование –толкование в деятельности судов;

б) административное –толкование в процессе применения права другими органами.

II. Неофициальное толкование:

1. Обыденное толкование.

2. Профессиональное (компетентное) толкование-адвокат

4. Доктринальное толкование - ученые-юристы, которые в своих статьях и книгах разъясняют смысл правовых предписаний.

 

Способы толкования норм права

1. Грамматический - уяснение смыла на основе анализа текста «казнит нельзя помиловать».

3. Систематический –используя этот способ, выясняют место правовой нормы и ее значение.

4. Историко-политический– выясняет, в каких условиях и чем было вызвано появление юридической нормы

 

55. Акты толкования права: понятие и виды.              

Все правовые акты, издаваемые в РФ, подразделяются в науке на четыре группы: а) нормативные акты, включая договоры нормативного содержания; б) правоприменительные акты; в) правотолкующие (интерпретационные) акты; г) прочие акты (декларации, заявления, послания, обращения и т.п.).

Акты толкования - один из видов правовых актов. Их функциональное назначение состоит в том, что они призваны способствовать правильной, законной и эффективной реализации права, претворению воли законодателя в жизнь

Чтобы получить обязатель­ный характер, результаты официального толкования права долж­ны быть формально закреплены.

Они издаются компетентными государ­ственными органами, имеют обязательный характер, фор­мально закреплены, их реализация обеспечивается государ­ством.

Поскольку интерпретационные акты — акты правовые, они имеют форму выражения и публикуются в официальных источниках. Например, интерпретационные акты Верховного Суда РФ издаются в форме постановлений Пленума Верховного Суда РФ и публикуется в «Бюллетене Верховного Суда РФ». Конституционный Суд РФ издает свои акты в форме постановлений, которые публикуются в «Собрании законодательства РФ» и в «Вестнике Конституционного Суда РФ». Центризбирком свои интерпретационные акты издает в форме разъяснений, которые публикуются в «Вестнике Центральной избирательной комиссии» и в «Российской газете» и т.д.

Виды актов толкования. По форме выражения они могут быть устными и письменными; по отраслям права - уголовными, гражданскими, административными и т.д.; по юридической природе - нормативными и казуальными, аутентичными и делегированными; по субъектам эти акты выступают как акты различных органов - судебных, прокурорских, арбитражных, контрольных, административных, законодательных, исполнительных и т.д.

 

56. Понятие и структура механизма правового регулирования.

Механизм правового регулирования - это система юридических средств, организованных последовательным образом в целях упорядочения общественных отношений.

Основные структурные элементы механизма правового регулирования:

1. Нормы права - Они излагаются в различных нормативно-правовых актах

2. Акты реализации юридических прав и обязанностей - это фактическое поведение субъектов

3. Юридические факты или фактический состав;

4. Акты применения норм права;

5. Правоотношение;

6. Охранительный правоприменительный акт (употребляется в случае правонарушения).

Генеральной целью правового регулирования является установление такого порядка в общественной жизни, который бы максимально соответствовал предписаниям правовых норм, заложенным в них принципам социальной справедливости.

 

57. Правомерное поведение: понятие и виды.

Поведением называется взаимодействие человека с окружающей средой, опосредованное его двигательной (физической) и психической активностью.

Правомерное поведение - это законопослушное поведение, соответствующее предписаниям правовым норм (является поведением общественно полезным и социально значимым).

-добровольность и сознательность;

-поведение всегда соответствует требованиям нормы права;

-это общественно необходимое, желательное или допустимое поведение;

-является осознанным поведением.

Классификация правомерного поведения:

1. По степени активности:

1) Активное поведение:

-активность участия в деятельности добровольных формирований (партий, союзов, движений.

-участие в выборах представительных органов власти и т.д.);

-участии в создании и деятельности общественных структур

-голосование определенным образом во время выборов и референдумов

2) Пассивное поведение связано с воздержанием от запрещенных действий.

2. В зависимости от характера мотивации законопослушного субъекта права различают:

1) Сознательное правомерное поведение

2) Конформистское правомерное поведение –пассивное соблюдение личностью норм права в силу подражания

3) Правомерное поведение под страхом государственного принуждения

4) Привычное поведение – человек привыкает повторять именно те действия,

5) Маргинальное поведение – следование людей праву, когда их правосознание расходится с требованием правовых норм

 

58. Понятие и основные принципы законности.

Законность– точное, строгое и неукоснительное соблюдение и исполнение всеми субъектами права всех действующих норм.

Принципы:

1. Единство в понимании и применении закона на всей территории его действия и учет особенностей конкретных обстоятельств, предусмотренных законом;

2. Всеобщность закона – ни какие органы и государственные лица не исключаются из сферы права;

3. Верховенство закона – законы имеют высшую силу, по отношению ко всем другим правовым актам;

4. Равенство всех перед законом и судом;

5. Исключение произвола в деятельности властных органов и должностных лиц;

6. Осуществление человеком своих прав и свобод не должно нарушать прав и свобод других лиц;

7. Гарантированность прав и свобод личности;

8. Неотвратимость наказания за нарушения законности;

9. Неразрывная связь законности и культурности.

Гарантии законности – это:

-система мер предупреждения правонарушений;

-установление запретов и юридических санкций за нарушение требований норм права;

-применение мер государственного принуждения на основе норм права;

-четкая деятельность органов и организаций, должностных лиц по осуществлению функций надзора и контроля за соблюдением законов.

 

59. Правопорядок и его соотношение с законностью.

Правопорядок - есть результат действия законности, реализованной свободы участников правоотношений.

Свободное, а не принуждаемое воплощение в жизнь прав, свобод и обязанностей людей обеспечивает демократический образ жизни, реальную демократию, характеризует цивилизованное общество как общество правопорядка.

Правопорядок – это система общественных отношений, которая устанавливается в результате точного и полного осуществления предписаний правовых норм всеми субъектами права.

Особенность правопорядка как специфической системы общественных отношений выражается в том, что складывается он только на основе правовых норм и в силу этого охраняется государством:

-он запланирован в нормах права;

-возникает в результате реализации данных норм;

-обеспечивается государством;

-создает условия для организованности общественных отношений, делает человека более свободным, облегчает жизнь;

-выступает итогом законности.

 

60. Понятие, состав и виды правонарушений.

Правонарушение - это общественно опасное, противоправное, виновное действие или бездействие, причиняющее вред интересам общества, государства и личности, за которое нормами определенной отрасли права предусмотрено наступление юридической ответственности.

Признаки правонарушения:

1) деяние (действие или бездействие);

2) вина;

3) противоправность (формальный признак);

4) вредный результат;

5) причинная связь между деянием и вредным результатом;

6) юридическая ответственность.

 

Юридический состав правонарушения – это система признаков правонарушения, необходимых и достаточных для возложения юридической ответственности.

1. Объект правонарушения - общественные отношения, охраняемые правом и законом.

2. Объективная сторона - это событие, обстоятельства, время, место, личность правонарушителя.

Элементы объективной стороны:

1) деяние - это действие или бездействие.

2) последствия - вред, причиненный деянием, т.е. неблагоприятные последствия, возникшие в результате правонарушения.

3) причинно-следственная связь между деянием и его вредом.

Факультативные:

1. Время2. Место3. Способ 4. Обстановка

3. Субъект правонарушения - это всегда человек или коллективные субъекты.

Вменяемость – способность физического лица, достигшего 16 лет, осознать фактический характер своего деяния, его общественную опасность и руководить им.

Невменяемость – хронические расстройства: шизофрения, эпилепсия, депрессивные синдромы (временные расстройства: белая горячка, галлюцинации).

Характеристика субъекта:

а) он не должен страдать психическими расстройствами;

б) он должен достичь определенного возраста

4. Субъективная сторона правонарушения - выражается в вине.

Вина - особое психическое состояние человека, отражающее его отношение к содеянному.

Формы вины:

Умысел=Лицо-сознавало, предвидело,сознательно их допускало

- Прямой=Лицо-сознавало, предвидело,сознательно их допускало

- Косвенный= Лицо-сознавало, предвидело, но безразлично относилось

Неосторожность= Лицо-предвидело возможность, самонадеянно рассчитывало на предотвращение, либо не предвидело, хотя должно было и могло их предвидеть

- Легкомыслие=Лицо предвидит, но самонадеянно рассчитывает на предотвращение

- Небрежность= Лицо не предвидит, хотя должно и могло их предвидеть

Мотивы – побудительные причины.

Цели – конечный результат.

Классификация правонарушений.

1. Преступление - это виновное противоправное поведение, нарушающее нормы уголовного права и наносящее ущерб существенным общественным отношениям.

2. Противоправные проступки

а) Административные проступки - нарушение правил уличного движения, противопожарной безопасности, санитарных правил и др.

б) Дисциплинарные проступки - прогулы, опоздания на работу

в) Гражданские проступки (деликты) - нарушение права собственности, авторских или изобретательских и других гражданских прав.

Деликт – отклонение от требований права

3. Особым видом является процессуальное правонарушение – издание неправомерных актов, вынесение неправосудных приговоров и тому подобное.

4. Международное правонарушение.

 

61. Понятие, принципы и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности.

ЮО – это возникшее из правонарушения правовое отношение между государством в лице его спец.органов и правонарушителем.

Цели:

1. защита правопорядка;

2. воспитание граждан в духе уважения закона;

3. предупреждение совершения правонарушения со стороны других людей и новых правонарушений со стороны данного лица

Функции:

-штрафная, репрессивно-карательную, т.е. наказать виновного

-предупредительно-воспитательная, т.е. воспитание уважения к правам и законным интересам других лиц, к закону. И наказывать виновного.

-компенсационная (правовосстановительная), т.е. восстановление нарушенных прав, возмещение причинённого вреда.

 

Принципы применения:

1. законности – предполагает ответственность в пределах закона, а также строгое следование процессуальной форме.

2. обоснованности:

. объективное исследование обстоятельств правонарушения;

. доказательство виновность лица;

. выявление смягчающих и отягчающих вину обстоятельств;

. определение конкретных мер наказания или взыскания, предусмотренных законом.

3. справедливости:

. недопустимость унижения человеческого достоинства;

. соразмерность правонарушения назначаемому наказанию или взысканию.

4. целесообразности – индивидуализации мер взыскания или наказания в зависимости от тяжести правонарушения, с учетом личности правонарушителя.

5. неотвратимости - неизбежность наказания и привлечения к юридической ответственности.

 

Принцип презумпции невиновности (от латинского praesumptio – предположение) – принцип уголовного процесса, в соответствии с которым подозреваемый, обвиняемый, подсудимый считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральном законом порядке и вступившим в законную силу приговором суда.

Смысл и назначение презумпции невиновности – требовании полной и несомненной доказанности твердо установленными фактами обвинения как основания выводов предварительного следствия в обвинительном заключении и суда в обвинительном приговоре. Из презумпции невиновности вытекает также правило, согласно которому всякое сомнение трактуется в пользу обвиняемого. Бремя доказывания виновности обвиняемого лежит на обвинителе.

Презумпция невиновности обвиняемого – гарантия установления истины по уголовному делу, сдерживающий фактор необоснованного осуждения гражданина, нарушения его законных прав, что важно в условиях формирования правового государства.

 

62.  Виды юридической ответственности. Освобождение от юридической ответственности.

Юридическая ответственность – это возникшее из правонарушения правовое отношение между государством в лице его спец. органов и правонарушителем.





Виды:

штрафная и правовосстановительная

По отраслевому признаку выделяют:

1. конституционную

2. Уголовная юридическая ответственность — наступает за совершение преступления только при наличии юридического состава преступления. осуществляется в судебном порядке.

3. Гражданская юридическая ответственность —выражается в возмещении имущественного вреда и восстановлении нарушенного права. осуществляется в судебном, арбитражном и административном порядке.

4. Административная юридическая ответственность —выражается в административных взысканиях — предупреждение, штраф, конфискация имущества, временное лишение специального права, административный арест и др.

5. Дисциплинарная юридическая ответственность —применение дисциплинарных санкций — замечание, выговор, строгий выговор и др.

6. Материальная юридическая ответственность — наступает за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации рабочими и служащими данного предприятия.

 

Традиционная

-источники права-обычаи и традиции, регулирующие поведение коллектива, а не индивиду, суд-старейшины.

 

64. Правовой статус и реальное положение личности в обществе. Виды правового статуса.

Правовой статус личности - юридически закрепленное положение личности в обществе, которое выражается в определенном комплексе его прав и обязанностей.

Структура:

1. Правовые нормы

2. Правосубъектность

3. Основные права и обязанности

4. Законные интересы

5. Гражданство

6. Юридическая ответственность

7. Правовые принципы.

Содержание правового статуса:

1. Права, свободы и обязанности:

2. Ответственность

3. Юридические гарантии соблюдения прав и свобод.

Гарантии – это меры, обеспечивающие возможность реализации человеком принадлежащих ему прав и свобод.

Правовые состояния – это юридические факты, не зависящие от действий конкретного физического лица. НАПРИМЕР, рождение, вступление в брак и т.д. Гражданство с правовой точки зрения также является правовым состоянием, причем наиболее важным для конституционного права.

 

Виды правовых статусов:

1. Общий – статус лица как гражданина (определяется Конституцией);

2. Специальный – отражает особенности положения отдельных категорий (пенсионер, студент, военнослужащий, рабочий);

3. Индивидуальный – фиксирует конкретику отдельного человека, меняется с происходящим в жизни человека;

4. Международно-правовой – образуют права и свободы закрепленные международным правом;

5. Конституционно–правовой - статус закрепленный Конституцией РФ;

6. Отраслевой - совокупность прав и обязанностей предусмотренных отраслями права.

Основные принципы:

1. Принцип гуманизма

2. Принцип не отчуждаемости прав и свобод человека и гражданина

3. Принцип самостоятельного осуществления человеком принадлежащих ему прав и свобод.

4. Принцип гарантированности прав и свобод человека и гражданина.

5. Принцип равенства.

6. Принцип взаимосвязи прав, свобод и обязанностей человека и гражданина

 

65. Понятие и виды прав и свобод человека и гражданина.

Права и свободы человека и гражданина составляют центральный институт конституционного права.

Права человека – это охраняемая законом мера юридически возможного поведения, направленная на удовлетворение интересов не всякого человека, а только того, который находится в устойчивой правовой связи с конкретным государством.

Конституционные (основные) права и свободы человека и гражданина – неотъемлемые права и свободы, принадлежащие ему от рождения (или в силу гражданства), защищаемые государством, составляющие ядро правового статуса личности.

Свобода – возможность делать все, что не приносит вреда другому индивиду.

Основные права:

Социально-экономические права: На собственность, На здоровье и медицинскую помощь, На забастовку, На благоприятную окружающую среду, На защиту от безработицы, На возмещение вреда, На социальное обеспечение, На жилище, На воспитан детей, На равноправие, На свободный труд и отдых, На предпринимательскую деятельность, Гуманные условия труда.

Личные: На безопасность, Жизнь, Семейную тайну, Личную тайну, Защиту чести, Неприкосновенность частной жизни, Выбор языка, Использование своих способностей, Неприкосновенность жилища, Не свидетельствовать против себя и близких, Равенство перед законом, На наследство, Определять национальность

Политические: Свободу мнений, На объединение, На суд защиту, Участие в референдуме, Свободу мысли Слова, Доступ к информации о себе, Презумпцию невиновности, Избирать и быть избранным, На адвоката, На обращение в государственные органы, Пересмотр приговора, На свободу собраний, Равенство прав и свобод

В области культуры: Участия в культурной жизни, Доступ к культ ценностям, Образование, Пользование учреждениями культуры, Свобода культурного, научного преподавания, Общедоступность школь образования, Свободный выбор воспитания

 

66. Правовое государство и гражданское общество.

Правовое государство – это такая организация политической власти, создающая условия для наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также для наиболее последовательного связывания с помощью права государственной власти в целях недопущения злоупотреблений. (А.В. Малько)

Основные признаки правового государства:

1. Верховенство и господство права

2. Принцип разделения властей

3. Реальность прав личности, обеспечение ее свободного развития:

4. Взаимная ответственность личности и государства.

5. Соответствие внутреннего законодательства общепризнанным нормам и принципам международного права.

Признаки и принципы правового государства

Два главных принципа (две стороны сущности) правового государства:

1) наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина - социальная (содержательная) сторона;

2) наиболее последовательное связывание посредством права политической власти, формирование для государственных структур режима правового ограничения - формально-юридическая сторона.

 

Гражданское общество - совокупность отношений (экономических, политических, духовных), имеющих самостоятельность, автономность, и застрахованность от произвола со стороны государства.

Гражданское общество можно определить как совокупность нравственных, религиозных, национальных, социально-экономических, семейных отношений и институтов, с помощью которых удовлетворяются интересы индивидов и их групп. (Малько А.В.)

Принципы гражданского общества:


-Экономическая свобода

-Признание и защита естественных прав человека;

-Невмешательство государства в частную жизнь;

-Легитимная власть;

-Равенство всех перед законом;

-Разделение властей;

-Политический плюрализм;

-Свобода СМИ;

-Национальное согласие;

-Эффективная соц. политика.


 

67. Верховенство правового закона и взаимная ответственность государства и личности как признаки правового государства.

«верховенство закона» - значит подчинённость закону всех подзаконных актов и актов правоприменения. Верховенство закона является одним из основных компонентов правового государства.

В правовом государстве права и свободы личности являются главнейшим принципом, наряду с верховенством закона. Что показывает их взаимодополняющие свойства. Государство со своей стороны обязуется охранять и предоставлять возможность реализации прав и свобод своих граждан, а граждане обязуются подчинятся закону данного государства, который обеспечивает их высокий социальный уровень жизни.

 

68. Разделение властей  и система «сдержек и противовесов» в правовом государстве.

Система сдержек и противовесов – особая модель системы разделения властей. Признак правового государства. В соответствии с ней законодательная, исполнительная и судебная власти не только разделены организационно, но формально и полностью независимы друг от друга; каждая из властей обладает полномочиями, позволяющими ей контролировать и ограничивать другие власти. Ни одна из них не имеет ни формального, ни фактического верховенства, что обеспечивает особую устойчивость конституционной системы

Это — законодательная, исполнитель­ная и судебная власти. Законодательная власть должна принад­лежать парламенту, исполнительная – правительству, а судеб­ная – суду. Суть данного требования состоит в том, чтобы не допустить сосредоточения власти в руках одного лица или небольшой группы лиц и тем самым предотвратить возмож­ность ее использования одними людьми во вред другим.



Общенаучные:

Диалектико-материалистический – познание сущности права, что возможно только в процессе развития

Анализ – условное разделение сложного государственно-правового явления на отдельные части.

Синтез – изучение путем условного объединения его составных частей.

Индукция – восхождение от частного к общему

Дедукция - от общего к частному;

Аналогия – выявление сходств путем сравнения предметов;

Специальные:

Системный – позволяет выявить связи внутри и вне системы;

Сравнительный – сопоставляет сходные объекты познания (пр.: история России и история США);

Функциональный – позволяет проникнуть в суть явления через изучение его функций.

Статистический – получение и обработка информации о количественных закономерностях;

Частнонаучные:

Догматический – положение, которое принимается за истину неизменную во всех обстоятельствах. Данный метод позволяет сформировать понятие, которое отражает все свойства правового явления в целом (пр.: субъект – 1) лицо (физ., юр.), 2) дееспособность, 3)достижение определенного возраста);

Исторический – способ познания закономерностей становления и развития гос. и права;

Правовое прогнозирование - изучение перспектив развития гос. и права;

 

3. Функции теории государства и права и ее значение для формирования современного юриста.

Функции – основное направление деятельности для получения научных знаний.

Функции ТГП как науки:

1. Гносеологическая – (изучение теории познания) – изучение и объяснение процессов, происходящих в государственно-правовой сфере, определение их сущности, содержания и тенденций развития;

2. Методологическая – выработка общей теорией познания государственно-правовых явлений, методов;

3. Идеологическая – разработка и формулирование основных идей и базовых концепций правовой политик государства;

4. Воспитательная – воспитывать уважение к праву, к закону, способствовать повышению правовой культуры;

5. Практически-организаторская – подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию действующего законодательства, улучшению работы органов государства, укреплению правопорядка, выявлению противоречий и т.д.;

6. Прогностическая – формулирование прогнозов относительно развития не только отдельных государственно-правовых институтов ли актов, но и динамики преступности, дальнейшего развитися государственно-правовой жизни страны или группы стран и регионов.

В момент принятие УК 1996 г.статей об уг.ответственности за компьютерные нарушения, как таковых таких нарушений не было, но исходя из обыта др.стран и развития комп.сферы, можно было предположить, что данные стать будут в скором времени применятся.

ТГП-базовая наука, даёт понятие для всех основных юридических дисциплин.

 

4. Место теории государства и права в системе общественных наук и ее значение для юридической теории и практики.

ТГП - тоже общественная наука, т.к. изучает явления, существующие в обществе. ТГП связана с такими науками:

- Философия (это мировоззренческая основа всех наук. Разрабатывает идею государства и права через призму ценности и или антиценности для общества и отдельного человека. В ТГП активно используются такие философские категории как сущность, форма, содержание, целое, система и структура и др.)

- Политология (ТГП изучает государство как элемент политической системы, а право как способ регулирования политических процессов и явлений).

- Социология (это наука об обществе в целом, соц. процессах. Рассматривает влияние разных соц. факторов на государство и право).

- Экономическая наука (ТГП определяет пределы зависимости государства и права от экономики, способы правового управления экономической жизнью общества)

ТГП не имеет монополии на рассмотрение государства и права. Она делает акцент на юридических началах в функционировании государства и права.

ТГП выступает обобщающей наукой. Разрабатывает общие понятия и категории, которые используются отраслевыми науками.

ТГП имеет методологическое значение для других наук, т.к. разрабатывает базовые концепции и приемы изучения тех или иных явлений, применяемые другими науками.

ТГП – это наука общественная, политическая, обобщающая, исходная, фундаментальная и методологическая.

 

5. Основные теории происхождения государства и права.

Теологическая(Божественная)/Аквинский

Возникновение и развитее государства аналогично процессу сотворения мира Богом. Это форма общения, предписанная Богом. Все государи исполнители Божьей воли. Церковь наделяет его правом повелевать людьми и онявляется главой церкви.        

-Опирается только на веру и обсуждению не подлежит.


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-06-20; Просмотров: 155; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.661 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь