Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Теологическая(Божественная)/АквинскийСтр 1 из 4Следующая ⇒
Общенаучные: Диалектико-материалистический – познание сущности права, что возможно только в процессе развития Анализ – условное разделение сложного государственно-правового явления на отдельные части. Синтез – изучение путем условного объединения его составных частей. Индукция – восхождение от частного к общему Дедукция - от общего к частному; Аналогия – выявление сходств путем сравнения предметов; Специальные: Системный – позволяет выявить связи внутри и вне системы; Сравнительный – сопоставляет сходные объекты познания (пр.: история России и история США); Функциональный – позволяет проникнуть в суть явления через изучение его функций. Статистический – получение и обработка информации о количественных закономерностях; Частнонаучные: Догматический – положение, которое принимается за истину неизменную во всех обстоятельствах. Данный метод позволяет сформировать понятие, которое отражает все свойства правового явления в целом (пр.: субъект – 1) лицо (физ., юр.), 2) дееспособность, 3)достижение определенного возраста); Исторический – способ познания закономерностей становления и развития гос. и права; Правовое прогнозирование - изучение перспектив развития гос. и права;
3. Функции теории государства и права и ее значение для формирования современного юриста. Функции – основное направление деятельности для получения научных знаний. Функции ТГП как науки: 1. Гносеологическая – (изучение теории познания) – изучение и объяснение процессов, происходящих в государственно-правовой сфере, определение их сущности, содержания и тенденций развития; 2. Методологическая – выработка общей теорией познания государственно-правовых явлений, методов; 3. Идеологическая – разработка и формулирование основных идей и базовых концепций правовой политик государства; 4. Воспитательная – воспитывать уважение к праву, к закону, способствовать повышению правовой культуры; 5. Практически-организаторская – подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию действующего законодательства, улучшению работы органов государства, укреплению правопорядка, выявлению противоречий и т.д.; 6. Прогностическая – формулирование прогнозов относительно развития не только отдельных государственно-правовых институтов ли актов, но и динамики преступности, дальнейшего развитися государственно-правовой жизни страны или группы стран и регионов. В момент принятие УК 1996 г.статей об уг.ответственности за компьютерные нарушения, как таковых таких нарушений не было, но исходя из обыта др.стран и развития комп.сферы, можно было предположить, что данные стать будут в скором времени применятся. ТГП-базовая наука, даёт понятие для всех основных юридических дисциплин.
4. Место теории государства и права в системе общественных наук и ее значение для юридической теории и практики. ТГП - тоже общественная наука, т.к. изучает явления, существующие в обществе. ТГП связана с такими науками: - Философия (это мировоззренческая основа всех наук. Разрабатывает идею государства и права через призму ценности и или антиценности для общества и отдельного человека. В ТГП активно используются такие философские категории как сущность, форма, содержание, целое, система и структура и др.) - Политология (ТГП изучает государство как элемент политической системы, а право как способ регулирования политических процессов и явлений). - Социология (это наука об обществе в целом, соц. процессах. Рассматривает влияние разных соц. факторов на государство и право). - Экономическая наука (ТГП определяет пределы зависимости государства и права от экономики, способы правового управления экономической жизнью общества) ТГП не имеет монополии на рассмотрение государства и права. Она делает акцент на юридических началах в функционировании государства и права. ТГП выступает обобщающей наукой. Разрабатывает общие понятия и категории, которые используются отраслевыми науками. ТГП имеет методологическое значение для других наук, т.к. разрабатывает базовые концепции и приемы изучения тех или иных явлений, применяемые другими науками. ТГП – это наука общественная, политическая, обобщающая, исходная, фундаментальная и методологическая.
5. Основные теории происхождения государства и права. Юридические источники права -правовой обычай, -правовой прецедент, -договор с нормативным содержанием, -нормативно-правовой акт, -юридическая доктрина, -религиозный памятник. Правовой обычай – это правила поведения, которые возникают постепенно как результат многократного повторения общественно значимого поведения людей. Обычай становится правовым, если государство санкционирует его применение. Правовой прецедент – решение государственного органа, которое принимается за образец (правило) при последующем рассмотрении аналогичных дел. Прецедент может быть судебным и административным. Нормативный договор. - официальный документ, соглашение двух или более договаривающихся сторон, которое включает нормы права. Нормативные договоры бывают внутригосударственные и международные. Юридическая доктрина – разработанные и обоснованные учеными-юристами положения, конструкции, идеи, принципы, суждения о праве, которые в некоторых правовых системах (в мусульманском праве) имеют обязательную юридическую силу. Религиозный памятник – священные книги различных религий, положения которых имеют общеобязательное значение в соответствующих системах религиозного права (Коран, Талмуд и пр.) Нормативно-правовой акт – основной и наиболее совершенный источник современного права, в наибольшей степени используемый в России в качестве нормативно-правового источника. Он представляет собой изданный в особом порядке официальный акт-документ компетентного правотворческого органа, содержащий нормы права.
31. Понятие закона и подзаконного нормативного правового акта, их соотношение. Нормативно-правовой акт(закон) - официальный юридический документ, изданный компетентными органами (или принятый всеми гражданами государства в форме референдума) в строго определенном порядке, содержащий нормы права, обладающий государственно-властным характером и гарантированный принудительной силой государства. Все нормативные акты находятся между собой в строгой иерархической соподчиненности, от которой зависит юридическая сила того или иного акта. Акты нижестоящих должны соответствовать и не противоречить актам вышестоящих органов. Характерные черты: а) содержит юридические нормы; б) представляет собой официальный письменный акт-документ; в) является результатом особой деятельности государства, которую именуют правотворческой. По юридической силе все нормативные акты подразделяются на две большие группы: законы и подзаконные акты. Виды законов 1) Конституция (закон законов) — основополагающий учредительный политико-правовой акт, 2)федеральные конституционные законы — принимаются по вопросам, предусмотренным и органически связанным с Конституцией РФ (например, федеральные конституционные законы об арбитражных судах, о военных судах, о Конституционном Суде РФ, о судебной системе, о референдуме, о Правительстве РФ и т.п.); 3)федеральные законы — это акты текущего законодательства, посвященные различным сторонам социально-экономической, политической и духовной жизни общества (например, ГК РФ, УК РФ, СК РФ); 4)законы субъектов Федерации — издаются их представительными органами и действие их распространяется только на соответствующую территорию. Виды подзаконных актов (имеет более низкую юр.силу) 1)указы Президента РФ — высшие по юридической силе подзаконные нормативные акты; 2)постановления Правительства РФ — акты исполнительного органа государства, 3) приказы, инструкции, положения министерств, ведомств, государственных комитетов 4) решения и постановления местных органов государственной власти; 5) решения, распоряжения, постановления местных органов государственного управления; нормативные акты муниципальных органов; локальные нормативные акты — это нормативные предписания, принятые на уровне конкретного предприятия
32. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Нормативно-правовой акт действует в трех сферах: I. Во времени: Момент вступления определяется следующим образом: а)дата обозначена в самом НПА; б)издаётся спец.НПА с датой вступления определённого НПА в)с момента подписания г)через 10 дней после оф.опубликования/регистрации в МинЮсте/концелярии Нормативно-правовой акт прекращает действовать : а)по истечении сроков; б)в случае официальной отмены его действия; в)с изменением обстоятельств, на которые он был рассчитан; г)вследствие издания нового акта той же или высшей юридической силы, содержание которого противоречит старому акту. Обратная сила нормативно-правового акта —закон не имеет обратной силы, но есть два исключения: 1. если он специально предусматривает применение своих норм к отношениям, возникшим до вступления этого закона в силу; 2.если имеют обратную силу законы, устраняющие или смягчающие ответственность за те или другие преступления или административные проступки. II. В пространстве: Действие нормативно-правового акта может распространяться как на всю территорию государства {нормативно-правовой акт общего действия), так и на территорию отдельных субъектов Федерации (край, область, город и т. д.). В понятие «территория государства» включаются: 1) суша с недрами и континентальный шельф; 2) воды; 3) воздушное пространство; 4) территория, занимаемая посольствами и представительствами за рубежом (только суша); 5) кабели и трубопроводы и различные сооружения; 6) морские, речные, воздушные и космические корабли и суда под флагом или знаком страны. III. По кругу лиц: 1)нормативно-правовой акт общего характера, т. е. распространяется на всех граждан Российской Федерации; 2)нормативно-правовой акт специального характера — распространяется на определенные категории граждан.
33. Правовой обычай, юридический прецедент, нормативный договор как источник права. Источник права – это действующий официальный документ, который устанавливает норму права и является общеобязательным для всех субъектов правоотношений. Правовой обычай – это правило поведения, которое сложилось исторически в силу его повторяемости в течение длительного времени, санкционированное государством в качестве общеобязательного. Так, ст. 5 ГК РФ признает в качестве источника гражданского права обычай делового оборота, т.е. сложившееся и широки применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения. Юридический прецедент - это решение государственного органа (судебного или административного) по конкретному юридическому делу, имеющее обязательное значение нормы права при разрешении аналогичных дел в дальнейшем. Юридический прецедент существут сейчас в России в виде Постановлений Верховного Суда, в которых конкретизируются и детализируются общие нормы закона. Судебный прецедент — это решение суда по конкретному делу, которое затеи становится образцом, обязательным правилом для решения аналогичных дел в будущем. Ныне такой источник широко используется в англосаксонских странах. Признание прецедента источником права означает признание у суда правотворческой функции. Нормативный договор — соглашение между различными субъектами права, в которых содержатся нормы права. Он является основным источником международного права. В ряде случаев нормативный договор используется во внутригосударственном праве (Федеративный договор о создании Российской Федерации, договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти отдельных ее субъектов, коллективные договоры между администрацией предприятия и трудовым коллективом и др.).
34. Правообразование и правотворчество. Понятие и виды правотворчества. Правообразование – возникновение норм общественных отношений с последующим закреплением в законодательстве. (само сложилось) Правотворчество – деятельность спец.органов, направленных на создание НПА.. Виды правотворчества: 1) Принятие нормативных актов органами государства – этот вид правотворческой деятельности является наиболее распространенным в РФ. Правом принять нормативных правовых актов обладают: Президент РФ, Федеральное Собрание, Правительство РФ, федеральные министерства, представительные (законодательные) органы республик, входящих в состав РФ, краев, областей, городов Москвы и Санкт – Петербурга. 2) Принятие нормативных актов органами местного самоуправления – издавая нормативные акты (решения, постановления, распоряжения и т.д.) органы местного самоуправления обеспечивают самостоятельное решение гражданами всех вопросов местного значения через избираемые ими органы или непосредственно, исходя из интересов населения, на основе закрепленных за органами самоуправления материальных и финансовых ресурсов. 3) Референдум – форма непосредственного участия народа в правотворчестве, т.е. принятие законов путем всенародного голосования. (НАПРИМЕР, Конституция 1993 г. была принята на референдуме) Референдум – один из путей расширения демократии, привлечение граждан к решению важнейших вопросов государственной жизни. 4) Судебное правотворчесво – судебный прецедент
35. Принципы правотворчества и стадии правотворческого процесса. Принципы правотворчества: 1. Законность – нормативные акты должны приниматься строго в пределах компетенции соответствующего правотворческого органа и соответствовать Конституции страны. 2. Демократизм – характеризует степень участия граждан в правотворческом процессе 3. Соблюдение прав и свобод человека и граджанина 4. Гуманизм – предполагает направленность правотворческого акта на обеспечение и защиту прав и свобод личности. 5. Гласность – означает открытость правотворческого процесса для широкой общественности, нормальную циркуляцию информации. 6. Оперативность – предполагает своевременность издания нормативных актов.
1. Внесение законопроекта — законодательная инициатива. Законопроекты вносятся в Государственную Думу. Правом законодательной инициативы обладают Президент РФ, Совет Федерации и его члены, депутаты Гос Думы, законодательные органы субъектов РФ, Конституционному Суду РФ, Верховному Суду РФ, ВАСу. 2. Обсуждение законопроекта в Государственной Думе. 1чтение-концепция законопроекта 2чтение-обсуждение положений 3чтение-поправки 3. Принятие закона. ФЗы принимаются Гос Думой 50%+1; ФКЗ-2/3 от общего числа депутатов Гос Думы. В течение 5 дней направляется в Совет Федерации и там рассматривается в течение 14 дней (если не рассмотрен, то принят) 4. Рассмотрение и одобрение Советом Федерации. (возможны 4 чтения, голосуют за каждую статью) (Обязательно рассматривает: Принятые ГД РФ законы по: бюджету, налогам, финансового, валютного, таможенного регулирования, денежной эмиссии, ратификации, денонсации международных договоров, вопросы границы, войны и мира.) Закон может быть и отклонен-обе палаты могут создать согласительную комиссию, после чего закон подлежит повторному рассмотрению Гос Думой. 5. Подписание и обнародование федерального закона Президентом РФ. Принятый ФЗ в течение 5 дней направляется Президенту России для подписания и обнародования. В течение 14 с момента поступления федерального закона Президент должен принять решение. Во-первых, подписать федеральный закон и обнародовать его. Подписывает и обнародует в случает согласия в течении 14 дней. Во-вторых, применить свое конституционное право вето(отлагательное) и отклонить федеральный закон, не подписав его. Однако президентское вето может быть преодолено палатами Федерального Собрания РФ 2/3 голосов. +Повтороное рассмотрение в Парламенте. В случает преодоления вето подписывает и обнародует в течении 7 дней. Через 10 дней публикуется в официальном издании.
36. Нормативное значение правовых актов Конституционного суда РФ. Конституционный Суд РФ является судебным органом конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющим судебную власть посредством конституционного судопроизводства. В соответствии со ст.6 Закона решения Конституционного Суда "обязательны на всей территории РФ для всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений". Это общее положение о юридической силе решений Конституционного Суда РФ уточняется и дополняется рядом других. Установлено, в частности, что акты либо их отдельные части, признанные противоречащими Конституции РФ, утрачивают силу, а такие международные договоры не могут быть введены в действие и применяться.
37. Порядок опубликования и вступления в юридическую силу нормативных правовых актов. Законы публикуются в течение 7 дней со дня их подписания Президентом. Международные договоры – одновременно с федеральными законами о их ратификации. Законы вступают в силу по истечении 10 дней со дня их опубликования, если самим законом или законом о введении его в действие не предусмотрено иное. Официальным опубликованием федерального конституционного закона, федерального закона, акта палаты Федерального Собрания считается первая публикация его полного текста в «Парламентской газете», «Российской газете» или Собрании законодательства Российской Федерации. Опубликование в виде отдельного издания теперь официальным не считается.
38. Система права и ее структурные элементы. Система права – это внутренняя структура действующего в государстве права, отражающая единство составляющих его норм и их разграничение на отрасли и подотрасли, институты и субинституты. Ее первичным элементом выступают нормы права, которые объединяются в более крупные образования – институты, подотрасли, отрасли; Правовая система – шире по своему объему и включает в себя, помимо системы права, юридическую практику и господствующую правовую идеологию. Отрасль права – это упорядоченная совокупность юридических норм, регулирующих определенный род (сферу) общественных отношений (НАПРИМЕР, Административное право). Основаниями деления права на отрасли: Предмет – общественные отношения, которые право регулирует, отвечает. Метод - совокупность юридических приемов воздействия, при помощи которых осуществляется правовое регулирование Основные методы правового регулирования: 1) Императивный – метод властных предписаний, субординации, основанный на запретах, обязанностях, наказаниях; 2) Диспозитивный – метод равноправия сторон, координации, основанный на дозволениях; 3) Поощрительный – метод вознаграждения за определенное заслуженное поведение; 4) Рекомендательный – метод совета осуществления конкретного желательно для общества и государства поведения. Подотрасль права – регулирования особую сферу отношений в пределах более широкого комплекса отношений (НАПРИМЕР, жилищное, наследственное, авторское право в отрасли гражданского и т.д.). 3) Правовой институт – часть отрасли права, регулирующая самостоятельный вид однородных общественных отношений (НАПРИМЕР, административное наказание).
39. Соотношение системы права и системы законодательства. Система права и система законодательства должны рассматриваться как самостоятельные явления, хотя на первый взгляд соотносимы и взаимосвязаны. Они различаются между собой как содержание и форма. Соотношение системы права и системы законодательства: 1) система права как его содержание – это внутренняя структура права, отвечающая характеру регулируемых им общественных отношений; 2) система законодательства – это внешняя форма права, показывающая строение его источников, которые находятся в отношениях взаимодействия и взаимосвязи друг с другом, образующих определенное единство, целостность, систему нормативно-правовых актов; 3) право, таким образом, не может работать вне законодательства, а законодательство в его широком понимании и является правом; 4) норма права – это первичный элемент системы права. В то же время первичным элементом системы законодательства является нормативно-правовой акт; 5) система законодательства по своему объему материала обширнее системы права, так как включает в свое содержание положения, которые в со 6) система права имеет объективный характер. А система законодательства создается под большим влиянием субъективного взгляда законодателя. Разграничение между системой законодательства и права вызвано главным образом потребностями классификации, систематизации законодательства, деятельностью органов государственной власти, направленной на упорядочение законодательства, а также создание стройной, логичной системы. бственном смысле не могут быть отнесены к праву;
40. Предмет и метод правового регулирования. Деление системы права на отрасли и институты. Основаниями деления права на отрасли используют два критерия: предмет и метод. Предмет правового регулирования – это те общественные отношения, которые право регулирует. Метод правового регулирования - это способы воздействия норм отрасли права на определенный вид общественных отношений. Виды метода правового регулирования: 1. Императивный – метод властных предписаний, субординации, основанный на запретах, обязанностях, наказаниях; не допускающий отступлений от правовых предписаний; характерен для властных отношений. 2. Диспозитивный (предоставляющий выбор) – метод равноправия сторон, координации, основанный на дозволениях; предоставляет возможность урегулировать отношения в пределах определенных законом. 3. Поощрительный - метод вознаграждения за определенное заслуженное поведение; стимулирует социально полезное, активное поведение путем поощрений. 4. Рекомендательный – предлагает наиболее целесообразный вариант поведения; метод совета осуществления конкретного желательно для общества и государства поведения.
41. Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды. Систематизация нормативных актов - деятельность, направленная на упорядочение и совершенствование правовых норм. Используются четыре основные формы систематизации нормативно-правового акта: 1. Кодификации - деятельность правотворческих органов государства по созданию нового, нормативно-правового акта, путем всесторонней переработки действующего законодательства и внесения в него новых существенных изменений. Признаки кодификаций: 1. Кодификационной деятельностью занимаются только компетентные правотворческие органы; 2. В результате кодификаций создается новый нормативно-правовой акт, включающий нормы, отличается от ранее действовавших; 3. Кодификационный акт регулирует общественные отношения, определенной отрасли права; Виды кодификаций: 1. Всеобщая (принятие целой серии кодификационных актов по всем основным отраслям законодательства); 2. Отраслевая (охватывает законодательство той или иной отрасли права. НАПРИМЕР, гражданский, трудовой, уголовный и т.д.); 3. Специальная (комплексная) - включает акты той или иной подотрасли, института или однородного комплекса законодательства {налоговый, лесной, таможенный кодексы и т. д.). Формы кодификационных актов: 1.Основы законодательства. 2Кодекс. 3.Устав, положение. 2. Инкорпорации - представляет собой объединение в сборники или собрание нормативно-правовых актов в определенном порядке без изменения содержания. Инкорпорацию производит систематизирующий орган (НАПРИМЕР, министерство юстиции). Классификация инкорпорации: -официальная . -хронологическая; -систематическая; -неофициальная. 3) Консолидация – форма систематизации, при которой происходит объединение нескольких нормативно-правовых актов, действующих в одной и той же области общественных отношений, в единый нормативно-правовой акт без изменения содержания. Особенность ее в том, что она содержит в себе некоторые черты кодификации и инкорпорации. 4) Учет - деятельность по сбору, хранению и поддержанию в контрольном состоянии нормативно-правового акта, а также деятельность поисковых систем, обеспечивающих нахождение необходимой информации, взятой на учет.
42. Понятие, структура и виды правоотношений. Правоотношения – это общественные отношения, урегулированное нормами права, участники которого имеют соответствующие субъективные права и юридические обязанности. (А.В. Малько) Структура: 1)Объект 2)Субъект 3)Объективна сторона 4)Субъективная сторона Правоотношения классифицируются на вилы по разным основаниям. 1. По отраслевому признаку: - финансовые; - государственные; - конституционно-правовые; - уголовные; - гражданские; - семейные; - земельные и т. д. 2. По функциям нрава выделяются: - регулятивные. -охранительные правоотношении. 4. По времени действия: - длящиеся (трудовые, служебные), - разовые, однократные (участие в выборах, договор мены). 5. По составу участников: - двусторонние - многосторонние
43. Субъекты правоотношений. Правосубъектность. Структура или состав правоотношения - это строение правоотношения, включающее в себя такие элементы, как субъект, объект, субъективные права и обязанности. Структурными элементами, являются: 1. Субъекты правоотношений - это участники правовых отношений, обладающие соответствующими субъективными правами и обязанностями. -граждане, иностранные граждане и апатриды (лица без гражданства), -субъекты гос органов власти и управления; субъекты оперативно-хозяйственной деятельности, организации, предприятия, учреждения, объединения, общественные образования. Субъекты правоотношения должны обладать правоспособностью и дееспособностью. Правоспособность - это установленная нормами права способность индивида иметь субъективные права и юридические обязанности. Дееспособность - это способность самостоятельно, своими действиями приобретать права и создавать для себя обязанности. -полная дееспособность (возникает с 18 лет); -неполная (частичная) дееспособность. Деликтоспособность – это установленная законом возможность самостоятельно отвечать за свои поступки, которая устанавливается судом и тесно связана со здоровьем и психикой. Правосубъектность - способность быть носителем прав и обязанностей и участвовать в правоотношениях, т.е. это правоспособность и дееспособность, вместе взятые.
Правосубъектность. -возможность и способность своими действиями приобретать права и нести обязанности, а также быть субъектом юр.ответственности. 1. Правоспособность а) Общая – возможность иметь права предусмотренная законодательством; б) Отраслевая - возможность иметь права в определенных отраслях; в) Специальная (профессиональная) - способность требующая спец познаний (судьи, врачи). 2. Дееспособность - это обусловленная правом способность своими собственными действиями (бездействием) приобретать субъективные юридические права и обязанности, осуществлять и прекращать их. а) Полная – с 18 лет; б) Частичная – до 14 –малолетних; с 14-18 – несовершеннолетних; в) Ограниченная - ограничение судом алкоголиков, наркоманов. 3. Деликтоспособность – возможность и способность нести ответственность за свои действия.
44. Субъективное право и юридическая обязанность как элементы правоотношений. 1) Субъективное право - это предусмотренная юридической нормой мера возможного поведения участника правоотношения. Субъективное право – это мера юридически возможного поведения, позволяющая субъекту удовлетворить его собственные интересы. Структура субъективного права: а) Возможность определенного поведения управомоченного лица, т.е. право на собственные действия, НАПРИМЕР, использование вещи, находящейся в собственности данного лица; б) Возможность требования соответствующего поведения от обязанного лица, т. е. право на чужие действия; в) Возможность обращаться за защитой к компетентным государственным органам (суд); г) Возможность пользоваться определенным социальным благом, ценностью, субъективное право - возможность использовать его по своему усмотрению участниками правоотношений. Объективное право - система общеобязательных для всех норм и правил поведения, выраженная в законах. 2) Юридическая обязанность - это предусмотренная нормой права мера должного поведения участника правоотношения. Обязанность – это есть гарантия осуществления субъективного права. Структура юридической обязанности: а) Необходимость совершать определенные действия или воздерживаться от них; б) Необходимость отреагировать на обращение к нему законные требования управомоченного; в) Необходимость нести юридическую ответственность за неисполнение этих требований; г) Необходимость не препятствовать контрагенту пользоваться тем благом, в отношении которого он имеет право. 1. Если субъективное право призвано удовлетворять собственные интересы лица, то юридическая обязанность – «чужие» интересы (управомоченного лица); 2. Если субъективное право – мера возможного поведения (реализация его зависит от усмотрения управомоченного лица), то юридическая обязанность – мера необходимого поведения (от ее реализации отказаться нельзя).
45. Объекты правоотношения: понятие и виды. 2. Объект правоотношения Это предметы окружающего мира, материальное или нематериальное благо, по поводу которых сложились правоотношение. 1. Материальные блага (предметы материального мира) (вещи, ценности, имущество); 2. Нематериальные блага (личные неимущественные) (жизнь, здоровье, честь, достоинство и т.п.); 3. Продукты духовного творчества (материальные и нематериальные); 4. Результаты действий участников правоотношений (правоотношения, возникающие из договора поставки, договор подряда на капитальное строительство и др.); 5. Ценные бумаги и документы (деньги, акции, дипломы и т.п.).
46. Понятие и классификация юридических фактов. Юридические факты - это конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение правовых отношений. События – факты, возникающие независимо от воли участников правоотношения. 1. Абсолютные события – обстоятельства, которые не вызваны волей людей (наводнение, стихийное бедствие). 2. Относительными события - не зависят от воли участников именно данного правоотношения, но зависят от воли других людей. НАПРИМЕР, убийство для уголовного правоотношения является юридическим деянием, а для гражданского правоотношения наследования - юридическим событием. Юридические деяния (действия и бездействие) – определенные волеизъявления, результат сознательной деятельности людей. Правомерные деяния – волевое поведение, которое соответствует правовым предписаниям, согласуется с содержанием прав и обязанностей субъектов. Виды правомерных действий: а) юридические акты, т.е. те действия людей, которые совершаются ими со специальным намерением вызвать юридические последствия. Это акты применения права (решение суда о разделе имущества, приказ о приеме на работу и др.), сделки и соглашения (договоры аренды, купли-продажи и др.), а также заявления и жалобы (исковое заявление, кассационная жалоба и др.). б) юридические поступки не направлены специально на возникновение правоотношений, но влекут согласно закону те или иные правовые последствия (находка, приобретение авторского права и др.). Неправомерные деяния – волевое поведение, которое не соответствует правовым предписаниям. а) преступления и проступки (административные, гражданско-правовые, дисциплинарные, процессуальные); б) принятие незаконных актов. Юридические состояния – длящиеся жизненные обстоятельства, служащие основанием для наступления юридических последствий (нахождение на иждивении, наличие стажа работы для получения пенсии и др.). -правообразующие (поступление в ВУЗ); -право изменяющие (перевод с очной на заочную форму обучения); -право прекращающие (окончание ВУЗа).
47. Правосознание: понятие, структура и функции. Правосознание - совокупность идей, взглядов, представлений, эмоций, оценок, чувств, которые выражают отношения людей к правовым явлениям общественной жизни. Структура правосознания: 1. Научное правосознание (правовая идеология): Правовая идеология - система взглядов и представлений, которые отражают правовые явления общественной жизни. Это понятия, принципы, убеждения, выражающие отношение людей к действующему или желаемому праву. 2. Обыденное правосознание (правовая психология): Правовая психология – переживания, которые испытывают люди в результате отношения к праву. Виды правосознания. Классификация правосознания: а) Обыденное - определяется личным правовым опытом человека. б) Профессиональное – складывается в ходе специальной подготовки; в) Научное (теоретическое) – характерно для исследователей, научных работников. В зависимости от количества субъектов: а) Общественное; б) Групповое; в) Индивидуальное. Функции: познавательная; оценочная; регулятивная; прогностическая.
48. Правовая культура: понятие, структура, соотношение с правосознанием. Правовая культура – это знание и понимание права, а также действия в соответствии с ним. Правовая культура общества – это уровень правосознания и правовой активности общества, степень прогрессивности юридических норм и юридической деятельности. (А.В. Малько) Структура: 1)-государственно-правовые знания, -понимание их ценности, -готовность следовать этим знаниям, -фактическое соотнесение своего поведения с этими знаниями, -умение сознавать смысл и результаты своего поведения, -уважение к накопленным в обществе правовым ценностям. 2)-право и правосознание, -правовые отношения и законность, -правопорядок и правомерная деятельность субъектов. Правовое воспитание - целенаправленная система мер, просветительских, образовательных и иных, формирующая установки уважения и соблюдения права, профилактики правонарушений. Своим адресатом правовое воспитание имеет граждан, должностных лиц.
49. Понятие и формы реализации права. Реализация права - это фактическое осуществление (воплощение) правовых предписаний в деятельности субъектов права. Выражается: 1. Соблюдением права - воздержание от совершения действий, запрещенных правовыми нормами. Пассивная форма реализации правовых предписаний - достаточно не совершать запрещенных законом действий. 2. Исполнение права - обязательное совершение субъектами права действий, предусмотренных правовыми нормами. Требует активных действий субъекта права. Неисполнение обязанности, равно как и ее ненадлежащее исполнение, является правонарушением и влечет за собой юридическую ответственность. НАПРИМЕР, конституционные обязанности граждан. своевременно и в полном объеме уплачивать налоги, нести военную службу. 3. Использование – выражается в осуществлении субъективных прав, посредством чего лицо удовлетворяет свой собственный интерес и тем самым достигает определенного блага, ценности. НАПРИМЕР, осуществление гражданами России своих конституционных прав: проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование (ст. 31); право иметь имущество в собственность, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими людьми (ст. 35) и т.д. 4. Применением права - деятельность компетентных государственных органов по реализации правовых норм в конкретных жизненных ситуациях путем вынесения индивидуальных конкретных правовых предписаний - актов применения права. Необходимость применения права возникает в тех случаях, когда: 2) существует необходимость в установлении юридически значимых обстоятельств; 3) между субъектами права существует спор об их правах и обязанностях; 4) требуется привлечь правонарушителя к ответственности; 5) есть необходимость решения о награждении отличившихся граждан.
50. Применение права как особая форма его реализации. Применением права - деятельность компетентных государственных органов по реализации правовых норм в конкретных жизненных ситуациях путем вынесения индивидуальных конкретных правовых предписаний — актов применения права. Правоприменение необходимо тогда, когда субъекты не могут сами без помощи властных органов реализовать свои права и обязанности, когда возникает потребность в государственном принуждении, когда имеется спор по поводу юридического факта и т.д. Субъектами правоприменительной деятельности являются специально уполномоченный государственный орган либо должностное лицо. Осуществляется применение права в специальной процессуальной форме, установленной законом. Итогом правоприменительной деятельности является оформление индивидуальных юридических актов - актов применения права, имеющих обязательную силу.
51. Основные стадии правоприменительного процесса. Применением права - деятельность компетентных государственных органов по реализации правовых норм в конкретных жизненных ситуациях путем вынесения индивидуальных конкретных правовых предписаний — актов применения права. Стадии правоприменения: 1. установление фактических обстоятельств юридического дела; 2. выбор и анализ правовой нормы, подлежащей применению; 3. принятие решения по юридическому делу и его документальное оформление. Первые две стадии являются подготовительными, третья – заключительной, основной. На третьей стадии принимается властное решение – акт применения права. Субъектами правоприменительной деятельности являются специально уполномоченный государственный орган либо должностное лицо. Осуществляется применение права в специальной процессуальной форме, установленной законом. Итогом правоприменительной деятельности является оформление индивидуальных юридических актов — актов применения права, имеющих обязательную силу.
52. Акты применения права: понятие, структура и виды. Акты применения норм права – это официальный правовой документ, содержащий индивидуальные государственно-властные предписания компетентного органа, который выносится им в результате совершения конкретного юридического дела. Признаки актов применения нормы права: 1. Принимаются компетентными субъектами; 2. Имеет властный характер и охраняется принудительной силой государства; 3. Индивидуализируются соответственно ситуации и лицам; 4. Издаются в установленной законом форме и имеют точное наименование. - строго определенный порядок издания и оформления индивидуальных правовых актов. -строго определенные наименования: приговор, приказ, постановление, распоряжение. -некоторые акты должны иметь обязательные реквизиты: -Вводная часть – указывается наименование акта, название органа, издавшего его, время издания, конкретный адресат; -Описательная часть – излагаются фактические данные обстоятельства дела; -Мотивировочная часть – дает обоснование принятого решения; -Резолютивная часть – излагает содержание. 5. Правоприменительный акт выступает юридическим фактом для возникновения, изменения и прекращения соответствующих правоотношений; 6. Правоприменительные акты должны быть законными, выносятся в строгом соответствии с законом.
53. Аналогия закона и аналогия права как способы восполнения пробелов в праве. Пробел – это полное или частичное отсутствие в действующем законодательстве необходимых юридических норм. (А.В. Малько) При обнаружении пробела самое правильное — найти норму, которая регулирует наиболее близкое родственное (аналогичное) отношение, и решить дело в соответствии с ее предписаниями. Решение дела на основании наиболее близкой по содержанию нормы, то есть применение права к случаям, которые прямо нормой не регулируются, но аналогичны предусмотренным этой нормой случаям, называется аналогией закона. Основным способом восполнения пробела в праве является издание недостающей правовой нормы, необходимость которой обусловлена жизнью. В тех случаях, когда правотворческий орган не сумел устранить пробел, используется правило применения права по аналогии. Если же при наличии пробела аналогичной нормы не обнаружено, то применяется аналогия права, то есть применение к рассматриваемому случаю общих начал и принципов правового регулирования отрасли права или правового института. Аналогия права применяется лишь там, где невозможно подобрать близкую, аналогичную норму. При этом следует помнить, что в правовой системе аналогия права должна применяться лишь в порядке исключения.
54. Толкование права: понятие, виды, способы. Толкование норм права - это деятельность государственных органов, общественных организаций, должностных лиц, граждан по установлению смысла и содержания норм права для их правильной практической реализации, т.е. уяснение и разъяснение смысла правовой нормы. Цель толкования – правильное, точное и единообразное понимание и применение закона, выявление его сути, которую законодатель возложил в словесную форму. Процесс толкования состоит из двух этапов: Толкование – уяснение - смысла и содержания правовых норм «для себя». Толкование – разъяснение - для адресатов правоприменения, участников правоприменительного процесса. Виды толкования норм права: I. Официальное толкование : 1. Нормативное толкование – это официальное разъяснение, которое обязательно для всех лиц и органов. а) аутентическое толкование – официально разъясняет путем нормативного толкования сам орган, издавший этот акт; б) легальное толкование – может даваться в форме инструкций, разъяснений также особыми органами. 2. Казуальное толкование – это официальное разъяснение смысла нормы, которое дается судебным или иным компетентным органом в связи с разрешением конкретного дела. а) судебное толкование –толкование в деятельности судов; б) административное –толкование в процессе применения права другими органами. II. Неофициальное толкование: 1. Обыденное толкование. 2. Профессиональное (компетентное) толкование-адвокат 4. Доктринальное толкование - ученые-юристы, которые в своих статьях и книгах разъясняют смысл правовых предписаний.
Способы толкования норм права 1. Грамматический - уяснение смыла на основе анализа текста «казнит нельзя помиловать». 3. Систематический –используя этот способ, выясняют место правовой нормы и ее значение. 4. Историко-политический– выясняет, в каких условиях и чем было вызвано появление юридической нормы
55. Акты толкования права: понятие и виды. Все правовые акты, издаваемые в РФ, подразделяются в науке на четыре группы: а) нормативные акты, включая договоры нормативного содержания; б) правоприменительные акты; в) правотолкующие (интерпретационные) акты; г) прочие акты (декларации, заявления, послания, обращения и т.п.). Акты толкования - один из видов правовых актов. Их функциональное назначение состоит в том, что они призваны способствовать правильной, законной и эффективной реализации права, претворению воли законодателя в жизнь Чтобы получить обязательный характер, результаты официального толкования права должны быть формально закреплены. Они издаются компетентными государственными органами, имеют обязательный характер, формально закреплены, их реализация обеспечивается государством. Поскольку интерпретационные акты — акты правовые, они имеют форму выражения и публикуются в официальных источниках. Например, интерпретационные акты Верховного Суда РФ издаются в форме постановлений Пленума Верховного Суда РФ и публикуется в «Бюллетене Верховного Суда РФ». Конституционный Суд РФ издает свои акты в форме постановлений, которые публикуются в «Собрании законодательства РФ» и в «Вестнике Конституционного Суда РФ». Центризбирком свои интерпретационные акты издает в форме разъяснений, которые публикуются в «Вестнике Центральной избирательной комиссии» и в «Российской газете» и т.д. Виды актов толкования. По форме выражения они могут быть устными и письменными; по отраслям права - уголовными, гражданскими, административными и т.д.; по юридической природе - нормативными и казуальными, аутентичными и делегированными; по субъектам эти акты выступают как акты различных органов - судебных, прокурорских, арбитражных, контрольных, административных, законодательных, исполнительных и т.д.
56. Понятие и структура механизма правового регулирования. Механизм правового регулирования - это система юридических средств, организованных последовательным образом в целях упорядочения общественных отношений. Основные структурные элементы механизма правового регулирования: 1. Нормы права - Они излагаются в различных нормативно-правовых актах 2. Акты реализации юридических прав и обязанностей - это фактическое поведение субъектов 3. Юридические факты или фактический состав; 4. Акты применения норм права; 5. Правоотношение; 6. Охранительный правоприменительный акт (употребляется в случае правонарушения). Генеральной целью правового регулирования является установление такого порядка в общественной жизни, который бы максимально соответствовал предписаниям правовых норм, заложенным в них принципам социальной справедливости.
57. Правомерное поведение: понятие и виды. Поведением называется взаимодействие человека с окружающей средой, опосредованное его двигательной (физической) и психической активностью. Правомерное поведение - это законопослушное поведение, соответствующее предписаниям правовым норм (является поведением общественно полезным и социально значимым). -добровольность и сознательность; -поведение всегда соответствует требованиям нормы права; -это общественно необходимое, желательное или допустимое поведение; -является осознанным поведением. Классификация правомерного поведения: 1. По степени активности: 1) Активное поведение: -активность участия в деятельности добровольных формирований (партий, союзов, движений. -участие в выборах представительных органов власти и т.д.); -участии в создании и деятельности общественных структур -голосование определенным образом во время выборов и референдумов 2) Пассивное поведение связано с воздержанием от запрещенных действий. 2. В зависимости от характера мотивации законопослушного субъекта права различают: 1) Сознательное правомерное поведение 2) Конформистское правомерное поведение –пассивное соблюдение личностью норм права в силу подражания 3) Правомерное поведение под страхом государственного принуждения 4) Привычное поведение – человек привыкает повторять именно те действия, 5) Маргинальное поведение – следование людей праву, когда их правосознание расходится с требованием правовых норм
58. Понятие и основные принципы законности. Законность– точное, строгое и неукоснительное соблюдение и исполнение всеми субъектами права всех действующих норм. Принципы: 1. Единство в понимании и применении закона на всей территории его действия и учет особенностей конкретных обстоятельств, предусмотренных законом; 2. Всеобщность закона – ни какие органы и государственные лица не исключаются из сферы права; 3. Верховенство закона – законы имеют высшую силу, по отношению ко всем другим правовым актам; 4. Равенство всех перед законом и судом; 5. Исключение произвола в деятельности властных органов и должностных лиц; 6. Осуществление человеком своих прав и свобод не должно нарушать прав и свобод других лиц; 7. Гарантированность прав и свобод личности; 8. Неотвратимость наказания за нарушения законности; 9. Неразрывная связь законности и культурности. Гарантии законности – это: -система мер предупреждения правонарушений; -установление запретов и юридических санкций за нарушение требований норм права; -применение мер государственного принуждения на основе норм права; -четкая деятельность органов и организаций, должностных лиц по осуществлению функций надзора и контроля за соблюдением законов.
59. Правопорядок и его соотношение с законностью. Правопорядок - есть результат действия законности, реализованной свободы участников правоотношений. Свободное, а не принуждаемое воплощение в жизнь прав, свобод и обязанностей людей обеспечивает демократический образ жизни, реальную демократию, характеризует цивилизованное общество как общество правопорядка. Правопорядок – это система общественных отношений, которая устанавливается в результате точного и полного осуществления предписаний правовых норм всеми субъектами права. Особенность правопорядка как специфической системы общественных отношений выражается в том, что складывается он только на основе правовых норм и в силу этого охраняется государством: -он запланирован в нормах права; -возникает в результате реализации данных норм; -обеспечивается государством; -создает условия для организованности общественных отношений, делает человека более свободным, облегчает жизнь; -выступает итогом законности.
60. Понятие, состав и виды правонарушений. Правонарушение - это общественно опасное, противоправное, виновное действие или бездействие, причиняющее вред интересам общества, государства и личности, за которое нормами определенной отрасли права предусмотрено наступление юридической ответственности. Признаки правонарушения: 1) деяние (действие или бездействие); 2) вина; 3) противоправность (формальный признак); 4) вредный результат; 5) причинная связь между деянием и вредным результатом; 6) юридическая ответственность.
Юридический состав правонарушения – это система признаков правонарушения, необходимых и достаточных для возложения юридической ответственности. 1. Объект правонарушения - общественные отношения, охраняемые правом и законом. 2. Объективная сторона - это событие, обстоятельства, время, место, личность правонарушителя. Элементы объективной стороны: 1) деяние - это действие или бездействие. 2) последствия - вред, причиненный деянием, т.е. неблагоприятные последствия, возникшие в результате правонарушения. 3) причинно-следственная связь между деянием и его вредом. Факультативные: 1. Время2. Место3. Способ 4. Обстановка 3. Субъект правонарушения - это всегда человек или коллективные субъекты. Вменяемость – способность физического лица, достигшего 16 лет, осознать фактический характер своего деяния, его общественную опасность и руководить им. Невменяемость – хронические расстройства: шизофрения, эпилепсия, депрессивные синдромы (временные расстройства: белая горячка, галлюцинации). Характеристика субъекта: а) он не должен страдать психическими расстройствами; б) он должен достичь определенного возраста 4. Субъективная сторона правонарушения - выражается в вине. Вина - особое психическое состояние человека, отражающее его отношение к содеянному. Формы вины: Умысел=Лицо-сознавало, предвидело,сознательно их допускало - Прямой=Лицо-сознавало, предвидело,сознательно их допускало - Косвенный= Лицо-сознавало, предвидело, но безразлично относилось Неосторожность= Лицо-предвидело возможность, самонадеянно рассчитывало на предотвращение, либо не предвидело, хотя должно было и могло их предвидеть - Легкомыслие=Лицо предвидит, но самонадеянно рассчитывает на предотвращение - Небрежность= Лицо не предвидит, хотя должно и могло их предвидеть Мотивы – побудительные причины. Цели – конечный результат. Классификация правонарушений. 1. Преступление - это виновное противоправное поведение, нарушающее нормы уголовного права и наносящее ущерб существенным общественным отношениям. 2. Противоправные проступки а) Административные проступки - нарушение правил уличного движения, противопожарной безопасности, санитарных правил и др. б) Дисциплинарные проступки - прогулы, опоздания на работу в) Гражданские проступки (деликты) - нарушение права собственности, авторских или изобретательских и других гражданских прав. Деликт – отклонение от требований права 3. Особым видом является процессуальное правонарушение – издание неправомерных актов, вынесение неправосудных приговоров и тому подобное. 4. Международное правонарушение.
61. Понятие, принципы и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. ЮО – это возникшее из правонарушения правовое отношение между государством в лице его спец.органов и правонарушителем. Цели: 1. защита правопорядка; 2. воспитание граждан в духе уважения закона; 3. предупреждение совершения правонарушения со стороны других людей и новых правонарушений со стороны данного лица Функции: -штрафная, репрессивно-карательную, т.е. наказать виновного -предупредительно-воспитательная, т.е. воспитание уважения к правам и законным интересам других лиц, к закону. И наказывать виновного. -компенсационная (правовосстановительная), т.е. восстановление нарушенных прав, возмещение причинённого вреда.
Принципы применения: 1. законности – предполагает ответственность в пределах закона, а также строгое следование процессуальной форме. 2. обоснованности: . объективное исследование обстоятельств правонарушения; . доказательство виновность лица; . выявление смягчающих и отягчающих вину обстоятельств; . определение конкретных мер наказания или взыскания, предусмотренных законом. 3. справедливости: . недопустимость унижения человеческого достоинства; . соразмерность правонарушения назначаемому наказанию или взысканию. 4. целесообразности – индивидуализации мер взыскания или наказания в зависимости от тяжести правонарушения, с учетом личности правонарушителя. 5. неотвратимости - неизбежность наказания и привлечения к юридической ответственности.
Принцип презумпции невиновности (от латинского praesumptio – предположение) – принцип уголовного процесса, в соответствии с которым подозреваемый, обвиняемый, подсудимый считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральном законом порядке и вступившим в законную силу приговором суда. Смысл и назначение презумпции невиновности – требовании полной и несомненной доказанности твердо установленными фактами обвинения как основания выводов предварительного следствия в обвинительном заключении и суда в обвинительном приговоре. Из презумпции невиновности вытекает также правило, согласно которому всякое сомнение трактуется в пользу обвиняемого. Бремя доказывания виновности обвиняемого лежит на обвинителе. Презумпция невиновности обвиняемого – гарантия установления истины по уголовному делу, сдерживающий фактор необоснованного осуждения гражданина, нарушения его законных прав, что важно в условиях формирования правового государства.
62. Виды юридической ответственности. Освобождение от юридической ответственности. Юридическая ответственность – это возникшее из правонарушения правовое отношение между государством в лице его спец. органов и правонарушителем. Виды: штрафная и правовосстановительная По отраслевому признаку выделяют: 1. конституционную 2. Уголовная юридическая ответственность — наступает за совершение преступления только при наличии юридического состава преступления. осуществляется в судебном порядке. 3. Гражданская юридическая ответственность —выражается в возмещении имущественного вреда и восстановлении нарушенного права. осуществляется в судебном, арбитражном и административном порядке. 4. Административная юридическая ответственность —выражается в административных взысканиях — предупреждение, штраф, конфискация имущества, временное лишение специального права, административный арест и др. 5. Дисциплинарная юридическая ответственность —применение дисциплинарных санкций — замечание, выговор, строгий выговор и др. 6. Материальная юридическая ответственность — наступает за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации рабочими и служащими данного предприятия.
Традиционная -источники права-обычаи и традиции, регулирующие поведение коллектива, а не индивиду, суд-старейшины.
64. Правовой статус и реальное положение личности в обществе. Виды правового статуса. Правовой статус личности - юридически закрепленное положение личности в обществе, которое выражается в определенном комплексе его прав и обязанностей. Структура: 1. Правовые нормы 2. Правосубъектность 3. Основные права и обязанности 4. Законные интересы 5. Гражданство 6. Юридическая ответственность 7. Правовые принципы. Содержание правового статуса: 1. Права, свободы и обязанности: 2. Ответственность 3. Юридические гарантии соблюдения прав и свобод. Гарантии – это меры, обеспечивающие возможность реализации человеком принадлежащих ему прав и свобод. Правовые состояния – это юридические факты, не зависящие от действий конкретного физического лица. НАПРИМЕР, рождение, вступление в брак и т.д. Гражданство с правовой точки зрения также является правовым состоянием, причем наиболее важным для конституционного права.
Виды правовых статусов: 1. Общий – статус лица как гражданина (определяется Конституцией); 2. Специальный – отражает особенности положения отдельных категорий (пенсионер, студент, военнослужащий, рабочий); 3. Индивидуальный – фиксирует конкретику отдельного человека, меняется с происходящим в жизни человека; 4. Международно-правовой – образуют права и свободы закрепленные международным правом; 5. Конституционно–правовой - статус закрепленный Конституцией РФ; 6. Отраслевой - совокупность прав и обязанностей предусмотренных отраслями права. Основные принципы: 1. Принцип гуманизма 2. Принцип не отчуждаемости прав и свобод человека и гражданина 3. Принцип самостоятельного осуществления человеком принадлежащих ему прав и свобод. 4. Принцип гарантированности прав и свобод человека и гражданина. 5. Принцип равенства. 6. Принцип взаимосвязи прав, свобод и обязанностей человека и гражданина
65. Понятие и виды прав и свобод человека и гражданина. Права и свободы человека и гражданина составляют центральный институт конституционного права. Права человека – это охраняемая законом мера юридически возможного поведения, направленная на удовлетворение интересов не всякого человека, а только того, который находится в устойчивой правовой связи с конкретным государством. Конституционные (основные) права и свободы человека и гражданина – неотъемлемые права и свободы, принадлежащие ему от рождения (или в силу гражданства), защищаемые государством, составляющие ядро правового статуса личности. Свобода – возможность делать все, что не приносит вреда другому индивиду. Основные права: Социально-экономические права: На собственность, На здоровье и медицинскую помощь, На забастовку, На благоприятную окружающую среду, На защиту от безработицы, На возмещение вреда, На социальное обеспечение, На жилище, На воспитан детей, На равноправие, На свободный труд и отдых, На предпринимательскую деятельность, Гуманные условия труда. Личные: На безопасность, Жизнь, Семейную тайну, Личную тайну, Защиту чести, Неприкосновенность частной жизни, Выбор языка, Использование своих способностей, Неприкосновенность жилища, Не свидетельствовать против себя и близких, Равенство перед законом, На наследство, Определять национальность Политические: Свободу мнений, На объединение, На суд защиту, Участие в референдуме, Свободу мысли Слова, Доступ к информации о себе, Презумпцию невиновности, Избирать и быть избранным, На адвоката, На обращение в государственные органы, Пересмотр приговора, На свободу собраний, Равенство прав и свобод В области культуры: Участия в культурной жизни, Доступ к культ ценностям, Образование, Пользование учреждениями культуры, Свобода культурного, научного преподавания, Общедоступность школь образования, Свободный выбор воспитания
66. Правовое государство и гражданское общество. Правовое государство – это такая организация политической власти, создающая условия для наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также для наиболее последовательного связывания с помощью права государственной власти в целях недопущения злоупотреблений. (А.В. Малько) Основные признаки правового государства: 1. Верховенство и господство права 2. Принцип разделения властей 3. Реальность прав личности, обеспечение ее свободного развития: 4. Взаимная ответственность личности и государства. 5. Соответствие внутреннего законодательства общепризнанным нормам и принципам международного права. Признаки и принципы правового государства Два главных принципа (две стороны сущности) правового государства: 1) наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина - социальная (содержательная) сторона; 2) наиболее последовательное связывание посредством права политической власти, формирование для государственных структур режима правового ограничения - формально-юридическая сторона.
Гражданское общество - совокупность отношений (экономических, политических, духовных), имеющих самостоятельность, автономность, и застрахованность от произвола со стороны государства. Гражданское общество можно определить как совокупность нравственных, религиозных, национальных, социально-экономических, семейных отношений и институтов, с помощью которых удовлетворяются интересы индивидов и их групп. (Малько А.В.) Принципы гражданского общества: -Экономическая свобода -Признание и защита естественных прав человека; -Невмешательство государства в частную жизнь; -Легитимная власть; -Равенство всех перед законом; -Разделение властей; -Политический плюрализм; -Свобода СМИ; -Национальное согласие; -Эффективная соц. политика.
67. Верховенство правового закона и взаимная ответственность государства и личности как признаки правового государства. «верховенство закона» - значит подчинённость закону всех подзаконных актов и актов правоприменения. Верховенство закона является одним из основных компонентов правового государства. В правовом государстве права и свободы личности являются главнейшим принципом, наряду с верховенством закона. Что показывает их взаимодополняющие свойства. Государство со своей стороны обязуется охранять и предоставлять возможность реализации прав и свобод своих граждан, а граждане обязуются подчинятся закону данного государства, который обеспечивает их высокий социальный уровень жизни.
68. Разделение властей и система «сдержек и противовесов» в правовом государстве. Система сдержек и противовесов – особая модель системы разделения властей. Признак правового государства. В соответствии с ней законодательная, исполнительная и судебная власти не только разделены организационно, но формально и полностью независимы друг от друга; каждая из властей обладает полномочиями, позволяющими ей контролировать и ограничивать другие власти. Ни одна из них не имеет ни формального, ни фактического верховенства, что обеспечивает особую устойчивость конституционной системы Это — законодательная, исполнительная и судебная власти. Законодательная власть должна принадлежать парламенту, исполнительная – правительству, а судебная – суду. Суть данного требования состоит в том, чтобы не допустить сосредоточения власти в руках одного лица или небольшой группы лиц и тем самым предотвратить возможность ее использования одними людьми во вред другим. Общенаучные: Диалектико-материалистический – познание сущности права, что возможно только в процессе развития Анализ – условное разделение сложного государственно-правового явления на отдельные части. Синтез – изучение путем условного объединения его составных частей. Индукция – восхождение от частного к общему Дедукция - от общего к частному; Аналогия – выявление сходств путем сравнения предметов; Специальные: Системный – позволяет выявить связи внутри и вне системы; Сравнительный – сопоставляет сходные объекты познания (пр.: история России и история США); Функциональный – позволяет проникнуть в суть явления через изучение его функций. Статистический – получение и обработка информации о количественных закономерностях; Частнонаучные: Догматический – положение, которое принимается за истину неизменную во всех обстоятельствах. Данный метод позволяет сформировать понятие, которое отражает все свойства правового явления в целом (пр.: субъект – 1) лицо (физ., юр.), 2) дееспособность, 3)достижение определенного возраста); Исторический – способ познания закономерностей становления и развития гос. и права; Правовое прогнозирование - изучение перспектив развития гос. и права;
3. Функции теории государства и права и ее значение для формирования современного юриста. Функции – основное направление деятельности для получения научных знаний. Функции ТГП как науки: 1. Гносеологическая – (изучение теории познания) – изучение и объяснение процессов, происходящих в государственно-правовой сфере, определение их сущности, содержания и тенденций развития; 2. Методологическая – выработка общей теорией познания государственно-правовых явлений, методов; 3. Идеологическая – разработка и формулирование основных идей и базовых концепций правовой политик государства; 4. Воспитательная – воспитывать уважение к праву, к закону, способствовать повышению правовой культуры; 5. Практически-организаторская – подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию действующего законодательства, улучшению работы органов государства, укреплению правопорядка, выявлению противоречий и т.д.; 6. Прогностическая – формулирование прогнозов относительно развития не только отдельных государственно-правовых институтов ли актов, но и динамики преступности, дальнейшего развитися государственно-правовой жизни страны или группы стран и регионов. В момент принятие УК 1996 г.статей об уг.ответственности за компьютерные нарушения, как таковых таких нарушений не было, но исходя из обыта др.стран и развития комп.сферы, можно было предположить, что данные стать будут в скором времени применятся. ТГП-базовая наука, даёт понятие для всех основных юридических дисциплин.
4. Место теории государства и права в системе общественных наук и ее значение для юридической теории и практики. ТГП - тоже общественная наука, т.к. изучает явления, существующие в обществе. ТГП связана с такими науками: - Философия (это мировоззренческая основа всех наук. Разрабатывает идею государства и права через призму ценности и или антиценности для общества и отдельного человека. В ТГП активно используются такие философские категории как сущность, форма, содержание, целое, система и структура и др.) - Политология (ТГП изучает государство как элемент политической системы, а право как способ регулирования политических процессов и явлений). - Социология (это наука об обществе в целом, соц. процессах. Рассматривает влияние разных соц. факторов на государство и право). - Экономическая наука (ТГП определяет пределы зависимости государства и права от экономики, способы правового управления экономической жизнью общества) ТГП не имеет монополии на рассмотрение государства и права. Она делает акцент на юридических началах в функционировании государства и права. ТГП выступает обобщающей наукой. Разрабатывает общие понятия и категории, которые используются отраслевыми науками. ТГП имеет методологическое значение для других наук, т.к. разрабатывает базовые концепции и приемы изучения тех или иных явлений, применяемые другими науками. ТГП – это наука общественная, политическая, обобщающая, исходная, фундаментальная и методологическая.
5. Основные теории происхождения государства и права. Теологическая(Божественная)/Аквинский Возникновение и развитее государства аналогично процессу сотворения мира Богом. Это форма общения, предписанная Богом. Все государи исполнители Божьей воли. Церковь наделяет его правом повелевать людьми и онявляется главой церкви. -Опирается только на веру и обсуждению не подлежит. |
Последнее изменение этой страницы: 2019-06-20; Просмотров: 155; Нарушение авторского права страницы