Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Юридическая природа преторского праваСтр 1 из 5Следующая ⇒
Учебный курс Римское право Furtum (фуртум) - шире соврем. понятия кражи: –тайное хищение чужой движимой вещи; –противоправное пользование вещью (furtum usus); –кража владения (furtum possessionis), например, отнятие собственником залога у кредитора. Т.о., futurum - всякое незаконное корыстное посягательство на чужую вещь (contrectatio rei fraudulosa). В древности господствовала саморасправа над вором (похититель, хранитель), захваченным с поличным (furtun manifestum). Furtum nes manifestum - карался штрафом в размере х2 стоимости украденной вещи. В более позднем праве потерпевшему давался иск о возврате похищенного (condictio furtiva). Предъявляя condictio furtiva истцу достаточно было доказать факт кражи у него вещи ответчиком. Потерпевший мог предъявить еще и штрафной иск (actio furti), с его помощью взыскивался штраф: –застигнутый с поличным - черверной размер стоимости похищенного; –не застигнутый с поличным - двойной. Соучастники отвечали в том же размере. Гражданское право Рима 1) Под гражданским правом в современном обществе понимают ту область права, которая регулирует имущественные отношения в данном обществе. В качестве единого термина, подразумевающего гражданское право в современном понятии, в римском правовом лексиконе применяется ius privatum - или частное право. Римск.частное право = совр.гражданское пр. ius privatum Основными институтами римского частного права являлись: -право собственности -другие права на вещи -семейные правоотношения -наследование -защита частных прав (иски) ius privatum включало в себя: 2) ius civile (цивильное право) - национальное право граждан римской общины, оно включало в себя все правила, регулирующие сакральные и светские отношения предусматривающие кару за преступления, в условиях неразвитой экономики отдельной общины, при господстве натурального хозяйства. Цивильное право именовалось также ius quiritis или квиритским правом (от " курия", от г.Кура, от копьеносцев-квиритов...). Позже ius civile стало правом, которым пользовались исключительно римские граждане. 3) ius gentium (право народов) - " право, которым пользуются все народы человечества" (Ульпиан). Право народов - более универсальное, чем ius civile, способное удовлетворять интересы всех включенных в мировую державу народов, лишенное всяких местных и национальных особенностей. Право народов формировалось под непосредственным влиянием деятельности магистрата по делам перегринов (неримлян). Для защиты прав иностранцев претор перегринов использовал правовые нормы, действовавшие в разных провинциях державы. Таким образом создавался синтез наиболее совершенных правовых норм мира. Претор-перегринус мог издавать эдикты, тем самым юридич.закрепляя чужеземные правовые нормы. Вобрав в себя лучшие нормы народов державы ius gentium обладало рядом положительных черт: 1. свобода от формальностей, присущих ius civile; 2.предпочтение подлинной воли участников правоотношения всем прочим обстоятельствам и формальностям; 3. письменная форма договорных связей; 4. простота судопроизводства; 5.атмосфера взаимного доверия сторон в спорах; 6. равенство сторон правоотношения; 7. третейский суд. Итак, римское гражданское право развивалось в виде параллельных и взаимодействующих систем ius civile и ius gentium. Со временем эти системы стали сближаться. Однако более значительным было влияние ius gentium на ius civile, т.к. ius gentium содержало более совершенные нормы и отличалось положительными чертами. С рецепцией цивильным правом перегринского права неразрывно связана и эксцепция ius civile, как средство ревизии старого права - принцип exeptio doli - " возражение из обмана", который использовался для отмены норм, противоречащих принципа справедливости. В 212 г. с введением Каракаллой общ. граж данства ius civile и ius gentium - слились воедино. 4) ius naturale - это представление о добре и зле, должном и ненадлежащем. По мнению римлян законы не должны были нарушать этого общего порядка. Соответствие людских законов естественному праву - это справедливость (aequitas). соответствующие понятию справедливости. Таким образом следует рассматривать ius naturale не как систему норм. Эта философская конструкция позволяла преторам и юристам классического периода устранять нормы, уже не как философское обоснование прогрессивной правотворческой деятельности. Такой подход говорил о восприятии римлянами права нравственного явления. Теория ius naturale в настоящее время называется неотолизмом (учение Фомы Аквинского). 5) ius praetorium (преторское право) - система права, сложившаяся в практике преторов и др.магистратов через их эдикты. Ius praetorium, по словам римского юриста Марциана, сделалось живым голосом цивильного права, эффективным средством удовлетворения новых жизненных интересов, возникших с ростом производства, торговли и т. д. Понятие ius gonorarium несколько шире, чем ius praetorium, т.к. включает эдикты других магистратов, например курульных эдилов. Между ius gonorarium и ius civile также происходило взаимодействие, в результате чего эти системы слились воедино. Преторскому праву отдавалось предпочтение над ius civile, в результате чего появилось понятие nudum ius - право, лишенное юридической защиты, потерявшее гарантии государства. Оно ограничивало рамки преторского правотворчества в 250-80 г.д Эдикты магистратов Магистраты - люди, находящиеся в течении года на государственных должностях на общественных основаниях. Обязанностью магистратов, особенно высших консулов, преторов, курульных эдилов было обеспечение внутреннего гражданского мира и порядка в государстве. Как лицо, наделенное высшей начальственной властью - империумом, претор получил право при вступлении в должность издавать эдикты и выдавать приказы - интердикты, имевшие обязательную силу. Термин " эдикт" происходит от слова dict (говорить) и в соответствии с этим первоначально обозначал устное объявление магистрата по тому или иному вопросу. Позже эдикт получил значение письменной годовой программы магистра (конкретные правила управления), в отличие от разовых объявлений - приказов-интердиктов. Гай писал, что особенно важное значение имели эдикты: 1. городского претора (претор урбанис), ведавшего гражданск. юрисдикцией между римскими гражданами; 2. перегринского претора, -//-//- перегринами и между перегринами и римскими гражданами; 3. правители провинций (по граж.делам); 4. курульных эдилов (юрис-ция по торговым делам); 5. квесторов (по торг. делам в провинциях). В основу вновь издававшихся эдиктов ложились старые (сохранявшаяся часть старого эдикта называлась edictum tralaticium). За десятилетия эдикты сконцентрировали в себе административно-судебные нормы многих поколений преторов. Сложилась система ius honorarium (преторского права). Правовое положение рабов С самых древних времен и вплоть до конца его сущ-ния римское об-во было рабовладельческим. Соц. положение рабов было неодинаковым на разных этапах римской истории. По мере завоеваний число рабов увеличивалось, рабство становилось основой всего производства. Они стали жить отдельно от своих господ: не только исчезла прежняя патриархальность, но осуществлялась беспощадная эксплуатация рабов. Правовое положение рабов в Риме определялось правилом: " Раб есть вещь". Т.о. рабы считались вещами (т.н. res mancipi), объектами права. Вещи существовали: немые, мычащие, говорящие. Личное состояние: Право господина на раба - право собственности, оно неограниченно: можно продать, подарить, наказать или убить раба. Раб не мог вступить в законный брак, союз раба и рабыни (contubernium) - отношение чисто фактическое. Имущественное состояние: Однако рабы пользовались определенным юридическим статусом. Вырабатываются особые иски по отношению к рабам как участникам деловых отношений: –к рабу-управляющему; – к рабу-капитану корабля; –иски по договорам, заключенным рабом. Т.о. в результате сделок раба права возникали у господина, а обязательства - ни у кого. Для повышения эффективности рабского труда рабов наделяли определенным имуществом (виноградник, поле, скот...) - пекулием (от слова pecus - скот), передаваемым в управление. Часть прибыли раб отдавал хозяину. С предоставлением рабу пекулия, признается юрид. сила за совершаемыми им сделками, в пределах, к-рые соотв. положению пекулия как формы эксплуатации. Рабы, имеющие пекулий, признпвались способными обзываться, но все их приобретения автоматически поступали в имущество господина. Т.к раб не нес никакой ответственности за сделки, претор стал давать лицам, потерпевшим ущерб из-за таких сделок, особый иск actio de peculio (в размере пекулия) - хозяин нес ответственность за действия раба, исходящие из предоставления ему полномочий по управлению пекулием. Аналогичны: actio institoria (иск действия приказчика); actio exercitoria (иск действия капитана). Actio noxalis (noxa - вред) - если господин уполномочил раба на совершение той или иной сделки, а раб совершил правонарушение (напр., повредит чужие вещи) Возникнув в период республики, в империи пекулий развился так хорошо, что его можно расценивать как фактическое признание за рабами правоспособности в имущественных отношениях. Рабство устанавливалось: 1. рождение от матери-рабыни (хотя если отец раб, а мать - свободная, то ребенок - свободный); 2. пленением или захватом лица, не принадлежащего к гос-ву; 3. продажа в рабство (в древнейшую эпоху); 4. лишением свободы (в связи с присуждением к смертной казньи или работе на рудниках). Рабство прекращалось манумиссией (отпущением на свободу). В нек-рых случаях раб, отпущенный на свбоду возвращался обратно в состояние рабства. Воля и волеизъявление Для совершения договора воля должна быть выражена вовне. Формы ее выражения: –слово; –письмо; –жест; –молчание (" кто молчит, не считается безусловно согласившимся, но вместе с тем он и не отрицает" ); –конклюдентные действия - действия, из которых можно заключить, что сторона хочет заключить договор (напр., использование наследником наследства без объявления вступления в него). Различают сделки формальные (манципация, nexum), требующие определенной формы волеизъявления, и неформальные, не требующие этого (консенсуальные контракты). Толкование волеизъявления. Древнейшее римское право при толковании договоров исходило из того, что выражено вовне. В классический период стали считать, что внешнее выражение воли не должно иметь исключительного значения и вытеснять подлинную мысль лица. Поначалу при расхождении воли и ее внешнего выражения получалось отсутствие какого-либо юридического результата. Затем при расхождении воли и ее внешнего проявления, и если было возможно установить содержание истинного намерения, нужно было толковать договор не по букве, а по исходной воле. Законодательство В отличие от обычаев, составляющих неписанное право, законы и другие законодательные акты (например, указы) образуют писаное право (ius scriptum), т.е. исходят от органов власти и зафиксированы ими в определенной редакции. Перемены формы правления Рима вели к замене одних высших законодательных органов другими. Царский и республиканский периоды - народное собрание. Период принципата - Сенат. Период домината - император. Соответственно менялись и формы законодательных источников: -закон (lex)-постановление народного собрания (центуриатных комиссий (Серв.Туллий) и плебейских сходок (Гортензий)); -постановление Сената (senatusconsulta); -императорские конституции (leges). Законы. По мере политического и экономического развития римской общины обнаружилась неудовлетворительность неписанного права ввиду его архаичности и недоступности для большинства населения - плебеев (знание и применение обычного права было монополизировано патрицианскими магистратами). Выступления плебеев привели к образованию в 462 г. до н.э. комиссии децемвиров - " десяти человек для начертания законов". Комиссия разработала утвержденные позже народным собранием Законы XII таблиц - первого законодательного источника римского гражданского права. Законы XII таблиц - это кодификация национальных римских обычаев (с некоторыми заимствованиями из греческого права). Содержание Законов охватывает все известные области правового регулирования: - право собственности и владения; - семейное право; - наследственное право; - обязательственное право; - преступления и наказания; - процессуальное право. Законы XII таблиц дали начало цивильному (квиритскому) праву Рима - древнейшей из его систем. Написанные на плитках (табулах -tabula) из слоновой кости в VI в. В.С. таблицы были уничтожены, но сохранились в произведениях римских юристов и продолжали непосредственно действовать до середины II в до н.э. Таблицы отложили отпечаток на послед. развитие права в области: -уголовно-правовых норм; -семейного права; -сделок с недвижимостями; -завещательного права; -двуступенчат.формы гражданского процесса. Кроме Законов XII таблиц, leges как акты, принятые народным собранием, немногочисленны: –lex Poetelia (Пэтелиев закон) IV в. до н.э. (отмена продажи в рабство и убийства неисправного должника); –lex Aquilia (Аквилиев закон) III в. до н.э.(ответственность за вред чужому имуществу); –lex Falcidia (Фальцидиев закон) I в. до н.э. - отношения по наследованию (ограничение завещательных отказов) и др. Постановления Сената (Senatusconsulta). В период принципата Сенат имел лишь формальные законодательные полномчия, а по существу был проводником воли принцепса. Предложения принцепса в Сенат (orationes ad senatum) всегда беспрекословно утверждались. Примеры сенатуконсультов: - senatuscosultum Macedonianum (I в.), лишивший исковой защиты договоры займа подвластного сына; - senatuscosultum Velleianum (I в.), объявивший недействительными всякого рода вступления женщины в чужой долг и др. Императорские конституции (leges) Еще в период принципата единоличные указы императоров (constitutiones) приобретают большое значение (" что угодно императору, то имеет силу закона" ). Сущ-ло 4 формы указов: 1. Эдикты - общие распоряжения, обращенные к населению; 2. Декреты - решения судебных споров; 3. Рескрипты - ответы на юридич. запросы; 4. Мандаты - инструкции чиновникам. В период домината constitutiones под общим названием leges, leges generales, sanctio pragmatica стали единственной формой законодательства. Договор займа (mutuum) - договор, по которому одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) денежную сумму или известное количество иных вещей, определенных родовыми признаками (зерно, иасло, вино), с обязательством заемщика вернуть по истечении указанного в договоре срока либо по востребованию такую же денежную сумму или такое же количество вещей того же рода и того же качества, какое было у исходных вещей. Договору займа (mutuum) предшествовали формальная сделка nexum а также стипуляция. Характерные признаки договора mutuum: 1. mutuum - реальный договор, т.е. получающий юридическую силу лишь с момента, когда на основании соглашения сторон последовала передача вещи (res); 2. предмет договора - денежная сумма или вещи genus (т.е. вещи - только потребляемые); 3. вещи передаются в собственность заемщика; 4. заемщик обязывается вернуть займодавцу такую же сумму или те же вещи по родовым признакам (вес, число, мера) и того же качества; 5. на заемщике лежал риск случайной гибели полученных вещей; 6. Обязательство из займа было строго односторонним. Займодавец получал иски строгого права для защиты своего права требования. По договору займа заемщик не обязывался платить проценты, об этом заключалось особое соглашение. Договор займа закреплялся хирографами - долговыми расписками. Зачастую письменный документ подписывался должником еще до получения займа.Это иногда приводило к тому, что заемщик вообще фактически не получал валюты займа, обязавшись, однако, вернуть якобы полученную валюту займа. Средства защиты должника: -exeptio doli (обвинение в крайней недобросовестности кредитора); -иск о возврате расписки (кондикционный иск). Защищая себя должник должен был доказать неполучение валюты от кредитора (это было почти невозможно). В III в. бремя доказывания было переложено на кредитора. При императоре Веспасиане (I в.н.э.) был издан senatusconsultum Macedonianum, воспретивший денежные займы подвластным детям без согласия домовладыки (или без его ведома). Займ, обращенный в пользу домовладыки, сохранял силу. Владение (possessio) В сущности владение не является вещным правом, а есть фактическое положение вещей. Владение в смысле фактического обладания вещами является тем отношением, на почве которого складывался исторически институт права собственности. Владение в юридическом смысле - фактическое обладание лица вещью (corpus possessionis), соединение с намерением относиться к вещи как к своей, обладать независимо от воли другого лица, самостоятельно (animus possessionis). - corpus possessionis - возможность деятельного беспрепятсвенного проявления своего господства над вещью; - animus domini (possessionis) есть у: а) подлинного собственника; б) добросовестного владельца - лица, которое в силу добросовестного заблуждения считает себя за собственника, хотя таковым не является; в) незаконного захватчика чужой вещи. Владельцы защищались от незаконных посягательств на вещь непосредственно сами с помощью специальных владельческих интердиктов - т.е. преторских приказов нарушителю оставить владельца в покое и обратиться в суд. Держание (detentio) - фактическое обладание вещью без отношения к ней как к своей, напр. обладание на основе договора с другим лицом (аренда, передача на хранение, на перевозку, залог, прекарное владение - передача земли в безвозмездное и временное пользование, - обладание ненамеренное, бессознательное и т.д.). Напр.: Арендатор считался держателем арендованной вещи на имя ее собственника. Держатель от чужого имени мог получить защиту только через посредство собственника, от которого получена спорная вещь. Виды владения Прямое владение: Законное - владелец имеет ius possidendi, т.е.имеет право владеть вещью (является собственником). Незаконное - владелец не имеет ius possidendi, т.е. не является собтвенником: а)незаконное добросовестное владение - владелец добросовестно не знает, что не имеет права обладать вещью (он купил вещь у несобственника, не зная об этом); б)незаконное недобросовестное владение - сознательное неимение ius possidendi (вор); Добросовестный владелец: –может приобрести по давности право собственности; –несет ответсвенность только с момента подачи иска; –в случае виндикационного иска - возмещение издержек. Недобросовестный владелец: –не может приобрести по давности право собственности; –строже отвечает за сохранность вещи и ее плоды; –в случае виндикационного иска - нет возмещения издержек. в) производное владение (исключительный вид). Такое владение выделяется, когда в исключительных случаях владельческая защита предоставлялась держателям. Таким правом пользовалось лицо, которому вещь заложена, секвестор (держатель спорной вещи). Обязательства как бы из договора (квазиконтракты) - обязательства, возникающие при отсутствии между сторонами договора, но по своему характеру и содержанию сходные с обяза- тельствами, возникающими из договоров. Спорные вопросы об условиях и пределах ответственности сторон разрешаются аналогично тому, как они решаются применительно к соответствующим договорам. Основные виды квазиконтрактов: 1. Negotiorum gestio - ведение чужих дел (забота о чужом деле) без поручения, т.е. фактически без договра. Обязательства сторон сходны с аналогичными обязательствами по договору поручения (mandatum). Стороны квазиконтракта: –gestor - ведущий чужие дела; –dominus тот, чьи дела ведет gestor. Необходимые элементы negatorium gestio: –ведение гестором чужих дел; –действия гестора могут быть и юридическими, и фактическими; –значимость дела не была существенна (чаще всего - имущественная сфера); –отсутствие доминуса необязательно. –отсутсвие у гестора обязанности перед доминусом совершать данные действия ни по договору, ни по закону (напр. опекун); –обязательность возмещения расходов гестора доминусом (возмещались только целесообразные расходы); –безвозмездность квазиконтракта: вознагражденя гестор не получал. Обязательства сторон: –гестор отвечал за всякую вину; –отчитывался перед доминусом в совершенных действиях; –обязан восстанавливать первоначальное положние доминуса, если работа гестора нецелесообразна (utiliter). –иногда отвечает и за casus. –доминус обязан возместить убытки и расходы гестора в случае целесообразности помощи. Обязательства сторон сходны с аналогичными обязательствами по договору поручения (mandatum). Исковая защита: –у доминуса: actio negotiorum gestorum directa; –гестора: actio negotiorum gestorum contraria. 2.Обязательства из неосновательного обогащения. Возникали из факта нахождения вещей в имуществе одного лица за счет другого без какого-либо юридического основания. Такие обязательства возникали из дозволенного действия (а не их деликта). Для истребования неосновательного обогащения заинтересованному лицу довался кондикционный иск (condictio). В зависимости от предмета иска различали: –conductio certae pecuniаe (иск о возврате денег); –condictio certae rei (иск о возврате вещи); –condictio incerti (иск о возврате другого обогащения). Основные категории обязательствиз неосновательного обогащения: 1. Condictio indebiti (возврат ошибочно уплаченного): –факт платежа; –несуществование долга; –платеж произведен ошибочно. 2. Condictio causa data causa non secuta (возврат предоставления, цель которого не осуществилась): –предоставление имущественной выгоды одним лицом другому; –это было сделано, имея в виду опр. цель; –цель или основание не осуществилось. 3. Condictio ex causa furtiva (возврат полученного посредством кражи). По этому иску в отличие от аналогичного деликтного иска у кражи: –защита давалась только собственнику украденной вещи; –ответчиком являлся только вор. Такой иск был введен для упрощения разрешения подобных вопросов. 4. Condictiones sine causa (общий иск о возврате неосновательного обогащения). Иск давался, когда: –вещи потреблены другим лицом или стали его собственностью без юридич. на то основания (чужие деньги смешаны с деньгами истца); –вещи поступили в собственность на законном основании, но затем основание отпало (задаток не возвращают после выполнения обязательства) и др. Юриспруденция (деятельность юристов) Юрист в Риме - ученый правовед, знаток права. В связи с большой степенью формализованности римского права (цивильного права), его запутанностью, после опубликования Законов XII таблиц с III в.до н.э. деятельность юристов приобретает большой размах. Формы деятельности римских юристов республиканского периода: 1.юридические консультации гражданам (respondere). 2. редактирование деловых бумаг и советы по договорам и искам (cavere, scribere). 3. руководство процессуальными действиями сторон (agere). Юристами в Риме в древнейшую эпоху были жрецы (понтифы), составлявшие как бы особую касту, представители к-рой толковали закон (interpretatio). У них покупались судебные формулы, от них зависело и назначение дней для рассмотрения судебных споров. Юриспруденция была тайной жрецов. Первый консул из плебеев - Тиберий Корунканий сделал свои консультации публичными. Юриспруденция стала доступна и светским лицам. Не имея законодательной власти, римские юристы в своей практике фактически создавали нормы, приобретавшие затем авторитетность, граничившую с обязательностью. Правотворческий характер деятельности юристов получил в эпоху принципата (первые 3 века н.э.) и формальное признание. Принцепсы были заинтересованы в сохранении авторитета юристов, т.к. те в большинстве случаев проводили их политикув. Август предоставил наиболее выдающимся юристам право давать официальные консультации от имени императора - ius publice respondendi. Юрист давал судье записку (респонду) о том, как должен был быть разрешен спор. Она имела обязательный характер.Таким образом, мнениям юристов приписывалась сила " как бы закона", а сами юристы из простых толкователей права превратились в " созидателей права" и юриспруденция выросла в своеобразный способ правообразования. Классический период - период расцвета юриспруденции. Проступает один из важнейших принципов толкования юридических актов - по установлению действительной воли участников правоотношения. В период принципата открываются постоянные учебные заведения юридического направления - школы. Школы существуют в Риме, Берите (Бейруте), Александрии, Цезарее. Известные юристы республики: Кат (II в. до н.э.), Марк Манилий, Юний Брут, Публий Сцевола, Квинт Сцевола, Аквилий Галл, Цицерон. Юристы принципата: Лабеон и Капитон (прокульянская и сабиньянская школы), отец и сын Цельзы, Юлиан, Помпоний, Гай, Павел, Папиниан, Ульпиан. Начиная с IV в. имели место упадок деятельности юристов и снижение ее творческого характера. Показатель - принятие 426 г. закона о цитировании. В соотв. с ним - обязательная сила была сохранена только за работами 5 юристов: Гая, Папинина, Ульпиана, Павла и Модестина. При расхождении мнений - большинство из них, при равенстве - Папиниан прав. Типы юридической литературы: 1. Институции - краткие учебники гражданского права (Институция Гая). 2. Комментарии - толкование каких-либо законов или эдиктов: -libri ad Sabinum - толкование норм ius civile (Помпоний, Павел, Ульпиан); -libri ad edictum - толкование преторских эдиктов (Лабеон, Гай, Павел, Ульпиан); -digesta - объединенное толкование ius civile и ius honorarium; 3. Собрания решений - ответы юристов в связи с опред. случаями судебной практики; 4. Сентенции и мнения - произведения для руководства в юридической практике (Павел); 5. Сборники казусов (" Вопросы" Цельза и Помпония, " Ответы" Папиниана); 6. Монографии по специальным вопросам. Консенсуальные контракты Договор купли-продажи (emptio-venditio) - консенсуальный контракт, посредством которого одна сторона - продавец (venditor) - обязуется предоставить другой стороне - покупателю (emptor) - в собственность вещь, товар (merx), а другая сторона - покупатель - обязуется уплатить продавцу за проданную вещь определенную денежную цену (pretium). Т.е. купля-продажа - система деньги-товар: –необходимо согласие сторон; –купля-продажа - консенсуальный контракт, т.е. возникающий из простого соглашения сторон; –непременный результат купли-продажи - переход права собственности на вещь и на деньги (в момент передачи самой вещи). Основные элементы купли-продажи: 1.Товар (merx) - предмет купли-продажи: –товаром в основном были телесные вещи, не изъятые из оборота, однако продать можно было и нетелесные вещи, например, право требования; –товаром были вещи индивидуально-определенные; –вещи genus можно было продать только отделив их от того количества, к которому они принадлежали, путем заключения в определенную тару, объем, посредством указаний на территориальное нахождение, т.е. - конкретизируя эти вещи; –продажа вещей, не подлежащих ближайшей конкретизации (напр. упаковке), производилась через стипуляцию. Предмет купли-продажи должен быть: –физически годным (соответствовать обещанным стандартам); –юридически годным (быть оборотным, некраденым и т.д.). Первоначально считалось, что вещь (предмет) должна принадлежать продавцу. Но затем продажа чужих вещей при условии, что продавец обязывается приобрести вещь от ее собственника и передать покупателю, была разрешена. Допускалась продажа вещи будущей или ожидаемой на отлагательных условиях (правовые последствия возникают только по появлении вещи). 2. Цена (pretium). Цену характеризуют: –денежная сумма (в отличие от мены); –определенность денежной суммы; –соответствие между ценой и действительной стоимостью вещи ( до времени Юстиниана). 3. Обязательства продавца. Продавец обязан: –предоставить покупателю свободное и прочно обеспеченное право собственности на вещь (собственность передается в момент передачи вещи); –предоставить покупателю гарантию от эвикции - притязания на вещь другого лица (evictio); –отвечать за скрытые недостатки вещи (гарантировать надлежащее качество). Продавец нес ответственность: –за прямые обещания о существовании или отсутствии конкретных признаков вещи; –за намеренное сокрытие пороков вещи, которые нельзя обнаружить даже при внимательном осмотре товара. Такую ответственность продавца закрепляли два иска: –actio redhibitoria - иск о расторжении договора (6 -ти месячный исковый срок); –actio quanti minoris - иск об уменьшении покупной цены (годичный). Применение этих исков регилировалось курульными эдилами, разрешавшими споры на почве рыночных сделок. 4. Обязательства покупателя. Покупатель обязан: –уплатить покупную цену; –риск случайной гибели вещи фактически всегда ложился покупателя независимо от того, стал ли покупатель уже собственником купленной вещи или еще нет (исключительное правло). Исключительность такого правила объясняется некоторыми романистами стипуляционной основой (с исторической точки зрения) купли-продажи. В древности купля-продажа производилась двумя стипуля- ционными обязательствами. Обе стипуляции были самостоятельны, и в случае отмены стипуляции о передачи вещи стипуляция о выплате денег силы не теряла, и покупатель был обязан выплатить цену независимо от возможной случайной гибели вещи, ее повреждения и т.д., даже если она не перешла в его собственность. Сложился даже афоризм: " periculum est emptoris. 5. Исковая защита продавца - actio venditi. Исковая защита покупателя - actio empti. Т.о. покупатель и продавец были взаимно обязаны и взаимно ответственны. В этом смысле куплю-продажу называют синаллагматическим договором. 6. Эвикция вещи - лишение покупателя владения полученной от продавца вещью вследствие отсуждения ее каким-либо третьим лицом на основании права, возникшего до передачи вещи продавцом покупателю. Ответственность за эвикцию нес продавец: В период манципации продавец обязывался к двойному возмещению (против уплаченного) по actio auctoritatis. В дальнейшем с продавца требовали принятия на себя стипуляционного обязательства уплатить двойную покупную цену на случай эвикции. Заключения такой стипуляции можно было требовать в судебном порядке. В итоге за покупателем признавалось право в случае эвикции искать с продавца на основании самого договора купли-продажи, требовать возмещения убытков в порядке регресса (обратного требования). Исключения: –если эвикция произошла по собственному нерадению покупателя то иск ему не давался; –если покупатель не призывал продавца к ответу по эвикции, то он сам нес ответственность. Формулярный процесс (per formulas). Сформировался в течение II-I вв.до н.э.(конец республики) и развивался в период принципата. Отличался отсутствием всякого формализма. Правовая основа - деятельность магистратов (преторское право), преторы издавали эдикты - формулы. Делился на 2 стадии (iure и iudicio). –iure: Истец просто излагал претору суть дела и просил защиты. Претор, признав притязание, находил подходящую формулу - записку о существе подобных споров. Претор индивидуализировал формулу в соответствии с конкретным делом. Он облекал иск в письменную форму и представлял ответчику и истцу, которые могли возразить ее содержанию. Претор назначал судью. При этом формула претора носила характер условного приказа судье. –iuicio: судья заслушивал спорящих, свидетелей и принимал решение, не подлежавшее обсуждению. Формулы - записки претора о существе спора. Существовали основные части преторских формул: Формула начиналась с назначения судьи. Интенция (intentio: обвинение, намерение) - требовательная часть формулы - содержит указание на предмет иска и его правовое основание, включает сумму иска. Интенции основывались как на ius civile, так и на ius honorarium. Плюспетиция (pluspetitio) - преувеличение требования истцом (большая сумма денег) приводило к полному освобождению ответчика. Кондемнация (condemnatio: приговорить, присудить) дает полномочия судье присудить или отказать. Кондемнации в исках определялись в денежной форме. Демонстрация (demonstratio) - записывалась перед интенцией и разъясняла сущность и обстоятельства дела. Адюдикация (adiudicatio) - раздел имущества, путем передачи вещи одной стороне, а другой - денежной или другой компенсации. Существовали второстепенные части формул: Эксцепция (exeptio: оговорка, возражение) следовала за интенцией, проникла в формулу не сразу, но вскоре утвердилась (" за исключением того случая, если...). Эксцепция требовала доказательств ответчика. Основывалась на ius civile и на ius honorarium. Эксцепции: погашающие и отсрочивающие иск. Прескрипция (букв. - надписание) - часть формулы, к-рая следовала непосредственно за назначением судьи. Нередко делалась для того, чтобы отметить, что в данном случае истец ищет не все, что ему причитается, а только часть (такая оговорка была нужна ввиду невозможности повторить иск). Формулярный процесс просуществовал 3 века и был отменен императором конституцией в 342 году. Сервитуты (servitutes) - вещные права пользования чужой вещью в том или ином отношении. сервитуты делятся на 2 категории: 1. Предиальные (от - prardium - имение) или земельные. Они принадлежали лицу как собственнику земли (" принадлежали земле" ). 2. Личные сервитуты принадлежали определенному лицу персонально. 1. Предиальные (земельные) сервитуты - древнейшие. Их назначение - восполнять недостающие данному участку блага или свойства, а не обслуживать данного собственника участка. – Сервитут должен состоять в пользовании постоянным свойством служащего участка. – Участки должны быть соседними или должна быть фактическая возможность пользования одним участком в интересах другого. Среди предиальных сервитутов различались городские и сельские. Городские сервитуты устанавливались в пользу застроенных (городского типа) участков: –право опереть постройку на стену соседа; – servitus cloacae – право на отвод нечистот через соседний участок; –право света, вида (чтобы сосед не закрывал света, вида постройкой, деревом). Сельские сервитуты устанавливаются в пользу полевых, незастроенных участков. Из числа сельских сервитутов известны: 1)дорожные: –iter – право проходить или проезжать через соседний участок; –actus – право прогона скота и проезда; –via – право преревоза тяжестей. 2)водные: –aquaeductus - право провести воду с соседнего участка; –aquaehaustus - право черпать воду на соседнем участке. 3)пастбищные: –право пасти скот на соседнем участке. Содержание договора В содержании договора можно различать отдельные элементы, имеющие неодинаковое значение для каждого данного договора. Есть пункты, без к-рых договор не может существовать, это - существенные (необходимые) части договора. Другие части, не будучи необходимыми, все же обычно бывают в договоре данной категории, они называются обычно бывающими пунктами. Наконец, бывают случайные части договора, включаемые в договор только в том случае, если стороны того пожелают. Примерами таких случайных элементов служат условия и сроки. Условие (conditio) - такая оговорка в договоре, которая отражает возможные в будущем обстоятельства, с которыми стороны связывают возникновение или прекращение опреде- ленных обязательств. |
Последнее изменение этой страницы: 2020-02-16; Просмотров: 183; Нарушение авторского права страницы