Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Предмет международного частного права. Национальный характер МЧП.



Предмет международного частного права. Национальный характер МЧП.

Международное частное право (МЧП) - это комплексная правовая система, объединяющая нормы национального (внутригосударственного) законодательства, международных договоров и обычаев, которые регулируют имущественные и личные неимущественные отношения, осложненные иностранным элементом (то есть отношения международного характера), с помощью коллизионно-правового и материально-правового методов.

К предмету международного частного права относятся частно-правовые отношения, осложненные иностранным элементом.

В современной юридической науке существует плюрализм мнений относительно предмета правового регулирования международного частного права.

- Доминирующей является позиция о формировании предмета международного частного права из отношений гражданских, семейных и трудовых, осложненных иностранным элементом

- Наряду с традиционным видением предмета международного частного права существуют концепции, расширяющие либо сужающие круг регулируемых отношений.

В рамках «цивилистической» концепции международного частного права утверждается, что предмет его составляют только отношения гражданские, то есть имущественные и личные неимущественные (Е.А. Суханов, В.Ф. Попондопуло).

Ряд исследователей (Л.П. Ануфриева) рассматривают предмет международного частного права состоящим из двух групп отношений — традиционной «триады» (отношения гражданские, трудовые, семейные) и отношений процессуального характера (складывающиеся в международном гражданском процессе и международном коммерческом арбитраже).

Национальный характер МЧП.

Наличие иностранного элемента в частном правоотношении – непременное основание для постановки коллизионного вопроса. Суть коллизионного вопроса – право какого гос-ва должно регулировать данное правоотношение с иностранным элементом. Возможность применения национальными правоприменительными органами иностранного частного права – основной парадокс и основная сложность МЧП.

Коллизионные нормы – это основа для решения коллизионного вопроса, фундамент МЧП. Коллизионная норма – норма общего, абстрактного, отсылочного характера, которая не содержит материальной модели поведения, не устанавливает прав и обязанностей сторон, а только на основе заложенного в этой норме объективного критерия определяет, право какого государства должно регулировать соответствующие отношения.

Коллизионное право – совокупность коллизионных норм. Как и МЧП в целом, коллизионное право имеет национальный характер, - в правопорядке каждого гос-ва есть свое собственное коллизионное право. Коллизионное право – подсистема МЧП, основной институт его Общей части.
МЧП формировалось и развивалось именно как коллизионное (конфликтное – Великобритания, США) право. Основной источник коллизионных норм – национальное законодательство. В современном МЧП появилась новая проблема – международные коллизии (столкновение национальных и международных коллизионных норм или коллизионных норм различных международных договоров).
В настоящее время нормативная структура МЧП значительно расширилась за счет создания унифицированных мат-пр норм, сужающих действие коллизионного права. Их применение значительно упрощает и ускоряет процесс разрешения частноправовых споров с иностранным элементом.

 

Критерии наличия в частном правоотношении «иностранного элемента». Общая характеристика субъектов отношений, регулируемых международным частным правом.

Под правоотношением понимается общественное отношение урегулированное нормами права

Нормы международного частного права регулируют гражданско-правовые, семейные и трудовые отношения с иностранным (или международным) элементом, а также гражданско-процессуальные отношения, если возникает юридическая связь перечисленных отношений с правопорядками двух или более государств.

Иностранный элемент может присутствовать в трех различных качествах, а именно:

1) в качестве субъекта (гражданин иностранного государства, иностранная организация или иностранное государство, которое только тогда является субъектом международного частного права, когда вступает в частные отношения с физическим или юридическим лицом);

2) в качестве объекта, который находится за границей;

3) в качестве события, юридического факта, произошедшего за границей (причинение вреда, заключение договора, смерть и т.д.).

При этом необходимо отметить, что в жизни указанные элементы могут встречаться в различных сочетаниях. Отвечая на вопрос, о каких отношениях, регулируемых нормами международного частного права, идет речь, обычно говорят о двух основных группах. Первая - экономические, хозяйственные, научно-технические и культурные отношения в той их части, которая подпадает под действие норм международного частного права. В данном случае задача международного частного права состоит в регулировании деловых связей организаций и фирм различных стран. Особое значение приобретает для России создание благоприятного климата для иностранных инвестиций, содействие экономической интеграции со странами СНГ.

Вторая - отношения с участием иностранцев, затрагивающие их имущественные и личные неимущественные, семейные, трудовые и другие права частноправового характера. Речь идет, например, о создании гарантий и обеспечении прав в случаях заключения смешанных браков (а их число растет), и особенно защиты интересов усыновленных детей. Таким образом, нормы международного частного права определяют правовое положение иностранных граждан в России и российских граждан за рубежом. Для российского государства и его органов особую актуальность имеет использование норм и принципов международного частного права для защиты законных прав и интересов россиян, проживающих за рубежом. Известно, что всесторонняя защита прав и интересов российских граждан и соотечественников за рубежом - это одна из основных целей внешней политики нашего государства. Нормы, регулирующие эти отношения, входят в состав международного частного права.

 

Двусторонние договоры в области международного частного права.

Двусторонние договоры заключаются между двумя государ­ствами. Как отмечалось в литературе, их преимущество перед многосторонними договорами состоит в том, что в них могут быть лучше учтены интересы договаривающихся государств. Однако в то же время их применение на практике более слож­но, поскольку они создают дифференцированный режим пра­вового регулирования в одной и той же области (например, в сфере поощрения и защиты инвестиций).

Среди двусторонних договоров наибольший интерес пред­ставляют для России такие комплексные договоры, как догово­ры о правовой помощи. В них содержатся не только положения о сотрудничестве органов юстиции, в том числе и об исполне­нии судебных поручений, но и правила о праве, подлежащем применению к соответствующим отношениям в области граж­данского и семейного права, и положения о подсудности, о признании и исполнении судебных решений.

Особенности коллизионного регулирования семейных отношений в Семейном кодексе РФ.

Заключение брака на территории Российской Федерации

1. Форма и порядок заключения брака на территории Российской Федерации определяются законодательством Российской Федерации.

2. Условия заключения брака на территории Российской Федерации определяются для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства, гражданином которого лицо является в момент заключения брака.

Расторжение брака

1. Расторжение брака между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также брака между иностранными гражданами на территории Российской Федерации производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Гражданин Российской Федерации, проживающий за пределами территории Российской Федерации, вправе расторгнуть брак с проживающим за пределами территории Российской Федерации супругом независимо от его гражданства в суде Российской Федерации.

3. Расторжение брака между гражданами Российской Федерации либо расторжение брака между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами или лицами без гражданства, совершенные за пределами территории Российской Федерации с соблюдением законодательства соответствующего иностранного государства о компетенции органов, принимавших решения о расторжении брака, и подлежащем применению при расторжении брака законодательстве, признается действительным в Российской Федерации.

Усыновление (удочерение)

1. Усыновление (удочерение), в том числе отмена усыновления, на территории Российской Федерации иностранными гражданами или лицами без гражданства ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, производится в соответствии с законодательством государства, гражданином которого является усыновитель (при усыновлении (удочерении) ребенка лицом без гражданства - в соответствии с законодательством государства, в котором это лицо имеет постоянное место жительства) на момент подачи заявления об усыновлении (удочерении) или об отмене усыновления.

Виды коллизионных норм

По объему можно выделить следующие коллизионные нормы:

• о право– и дееспособности физических и юридических лиц;

• о праве собственности;

• о сделках;

• об обязательствах из причинения вреда.

В зависимости от того, сколько критериев содержится в привязке, выделяют следующие коллизионные нормы:

• жесткие или закрытые;

• гибкие или открытые.

Жесткие (закрытые) коллизионные нормы оперируют одним каким-либо критерием отыскания применимого права (место нахождения имущества, место заключения сделки, гражданство лица, место причинения вреда и т. д.), а гибкие или открытые – в зависимости от всех элементов отношений сторон для того, чтобы отыскать право, с которым правоотношение наиболее связано.

Гибкие (открытые) коллизионные нормы стали использоваться сравнительно недавно. В РФ гибкой коллизионной нормой является п. 2 ст. 1186 ГК РФ, согласно которой если в соответствии с п. 1 ст. 1186 ГК невозможно определить право, подлежащее применению, применяется право страны, с которой гражданско-правовое отношение, осложненное иностранным элементом, наиболее тесно связано.

Классификация коллизионных норм осуществляется также по широко известным, часто и давно используемым типам жестких формул прикрепления.

1. Личный закон физического лица делится на закон гражданства и закон места жительства (домицилия). Применяется для регулирования вопросов право– и дееспособности физических лиц (ст. 1196 и 1197 ГК РФ), в наследственных отношениях (ст. 1224 ГК РФ) и по другим вопросам, связанным с физическими лицами.

2. Национальность юридического лица определяет статус юридического лица, внутренние вопросы юридического лица и требования к наименованию юридического лица. В России согласно ст. 1202 ГК РФ она определяется по месту создания (учреждения) юридического лица.

3. Закон места нахождения вещи определяет содержание вещных прав, их осуществление и защиту (ст. 1205 ГК РФ).

4. Закон места совершения сделки. Применяется для определения компетентного правопорядка в отношении формы сделки (ст. 1209 ГК РФ).

5. Закон места причинения вреда применяется для выбора применимого права в обязательствах из причинения вреда (ст. 1219 ГК РФ).

Отдельно необходимо упомянуть автономию воли – принцип МЧП, признанный во всех странах, согласно которому выбор права стороны сделки с иностранным элементом определяется самостоятельно. Автономия воли может быть совершена, если отношения сторон касаются сделки и при этом они не затрагивают интересы третьих лиц. В некоторых договорах право сторон на автономию воли не предусмотрено. Это, в частности, вытекает из ст. 1214 ГК РФ (договор о создании юридического лица с иностранным участием).

Особенности применения права при разрешении споров из гражданских правоотношений с «иностранным элементом». Значение нормы п.3 ст. 1186 ГК Проблема «обратной отсылки» при применении коллизионных норм.

При наличии спора из гражданского правоотношения с иностранным элементом, поступившего на рассмотрение юрисдикционного органа, всегда имеет место правовая коллизия, т.е. столкновение правовых систем нескольких государств, которая выражается в конкуренции этих правовых систем и возможности применения по конкретному делу права того или другого государства.

Правоприменитель должен эту коллизию разрешить, т.е. определить право какого государства подлежит применению по делу. Этот выбор осуществляется на основе коллизионных норм и, таким образом, первой особенностью правоприменительного процесса при разрешении дел из гражданских отношений с правоотношений с иностранным элементом является необходимость применения коллизионных норм.

При этом, государственный суд всегда, а коммерческий суд, как правило, применяет свое коллизионное право своего государства, т.е. применяет коллизионные нормы по принципу закона суда. При этом практическое важное значение имеет вопрос о квалификации юридических понятий (толковании), содержащихся в коллизионных нормах. Любая коллизионная норма содержит юридические категории или юридические понятия.

Законодательством РФ предусмотрены случаи, когда по делам из частных отношений с иностранным элементом коллизионные нормы не применяются: такие случаи предусмотрен нормой п.3 ст. 1186 ГК РФ:

Если международный договор РФ содержит материально-правовые нормы, подлежащие применению к соответствующему отношению, то определение на основе коллизионных норм права, применимого к вопросам, полностью урегулированным такими материально-правовыми нормами, исключается.

В свою очередь коллизионная норма может указать на необходимость применения иностранного по отношению к правоприменителю материального права.

Особенности:

1) Иностранного

Коллизионная норма в статье 1224 ГК РФ по делам о наследовании отсылает к праву страны последнего места жительства наследодателя. Если последним местом жительства наследодателя являлось иностранное государство, то по наследственному делу подлежит применению право этого иностранного государства.

2) Материального права

В соответствии с нормой п.1 ст. 1190 ГК РФ любая отсылка к иностранному праву в соответствии с правилами настоящего раздела должна рассматриваться как отсылка к материальному, а не к коллизионному праву соответствующей страны.

Таким образом, в настоящее время в нашем законодательстве решена проблема «обратной отсылки».

До закрепления нормы п.1 ст.1190 (в соответствии с ранее действующим законодательством) отсылка к иностранному праву могла означать отсылку как к материальному, так и к коллизионному иностранному праву. Иностранная коллизионная норма в свою очередь могла содержать отсылку снова к российскому праву или к праву третьей страны.

Чтобы избежать подобных ситуаций, в 6 разделе ГК РФ закреплена норма (п.1 ст. 1190) исключающая обратную отсылку. Таким образом, в нашем праве закреплено отрицательное отношение к институту обратной отсылки.

Возможность и необходимость применения иностранного материального права является 2 особенностью правоприменения при разрешении споров из гражданских правоотношений с иностранным элементом.

На возможность применения иностранного материального права непосредственно указывают нормы статьи 1191 ГК РФ, статьи 166 СК РФ, статьи 11 ГПК РФ, а также коллизионные привязки, содержащиеся в различных источниках коллизионного права России.

Применение иностранного материального права (при соответствующей отсылки) имеет существенную специфику, поскольку необходимость применения в силу действия коллизионных норм иностранного права создает в целом парадоксальную ситуацию, при которой правоприменитель не будучи обязанным знать иностранное право должен все-таки его применять; поэтому законодательство различных государств, в том числе и право России, устанавливает общие положения о порядке применения иностранного материального права, т.е. положения о том, как вообще подлежит применению иностранное право:

1) Иностранное право подлежит применению в РФ независимо от того, применяются ли в соответствующем иностранном государстве к отношениям такого рода российское право, за исключением случаев, когда применение иностранного права на началах взаимности предусмотрено законом.

Таким образом, иностранное право подлежит применению безусловно (без учета взаимности)

2) Применение иностранного права означает применение не только норм, содержащихся в национальном законодательстве соответствующего государства, но и норм международных договоров, ратифицированных соответствующим государством, а также норм обычного и прецедентного права, если оно действует (выполняет роль источника)

Таким образом, иностранное право должно применяться системно в соответствии с существующей в государстве иерархией источников права.

3) Коллизионная норма может отослать к праву страны с так называемой «множественностью правовых систем»

Такая ситуация возможна при отсылке к праву государства с федеративным устройством, в котором регулирование отношений отнесено к ведению субъектов федерации, что влечет разное регулирование в разных субъектах федерации и означает ситуацию множественности правовых систем.

В случае, когда подлежит применению право страны, в которой действует несколько правовых систем, то применяется правовая система, определяемая в соответствии с правом этой страны. Если невозможно определить в соответствии с правом этой страны какая из правовых систем подлежит применению, то применяется правовая система с которой отношения наиболее тесно связаны.

4) При применении иностранного права суд устанавливает содержание его норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве.

Установление в гражданском и гражданском процессуальном законодательстве Российской Федерации принципа национального режима для иностранных граждан и лиц без гражданства при участии их в правоотношениях на территории России.

В Конституции Российской Федерации закреплено следующее положение, что иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

Из этого положения можно сделать вывод, что в Российской Федерации действует национальный режим, суть которого в приравнивании иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц, в том, что касается прав и обязанностей, к отечественным гражданам и юридическим лицам.

Помимо Конституции Российской Федерации, национальный режим закреплен и в ряде других нормативно-правовых актов, таких как Гражданский кодекс, Закон «Об инвестиционной деятельности в России», Минская конвенция и т. д.

Следовательно, данный режим может быть закреплен не только во внутреннем законодательстве, но и в международном договоре.

Так, Гражданским кодексом предусмотрено, что «правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом».

На основе национального режима предоставляются судебная защита, трудовые и иные права. Однако что касается международных торговых договоров, то национальный режим предоставляется в ограниченном числе случаев. В тех случаях, когда он все-таки предоставляется, то предусматривается свободный доступ иностранных граждан и юридических лиц в суды.

В рамках международного частного права действует такой режим, как режим наибольшего благоприятствования. Этот режим необходимо отличать от национального режима. Суть данного режима заключается в том, что в равное положение ставятся иностранные организации и иностранные граждане не относительно отечественных граждан и юридических лиц, а между собой. Данный принцип может быть предусмотрен только в международном договоре.

Таким образом, режим, оговоренный в международном договоре, в области торговли, мореплавания, правового положения иностранных организаций, применяемый согласно международному договору о торговле к одному из государств, будет применяться к любому другому государству, с которым также заключен торговый договор.

Из смысла данного режима можно сделать вывод о том, что в силу режима наибольшего благоприятствования создаются равные условия для государств, заключивших договоры в одной и той же области международных отношений.

Формы унификации правового регулирования отношений сфере международной купли-продажи товаров. Всемирная (Венская) конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: значение, сфера применения, особенности правовых норм.

Различия в нормах национальных правовых систем, применяемых к внешнеторговым сделкам, осложняют процесс заключения и исполнения международных коммерческих контрактов. Устранение этих препятствий путем создания единообразного правового режима способствует успешному развитию международной торговли. В этом плане огромную роль играют международные организации (ЮНСИТРАЛ, УНИДРУА).

В 1964 г. были приняты разработанные под эгидой УНИДРУА конвенции о международной купле-продаже: Конвенции о единообразном законе о заключении договоров о международной купле-продаже товаров (Гаагская конвенция о заключении договоров) и Конвенции о единообразном законе международной купли-продажи товаров (Гаагская конвенция о купле-продаже). В конвенциях отражены правовые традиции и экономические реалии континентальных стран Западной Европы. Сфера применения конвенций не является универсальной, а круг их участников ограничен. Гаагские конвенции 1964 г. не получили широкого признания. В целях унификации международно-правового регулирования международной торговли государства - участники Венской конвенции обязаны денонсировать Гаагские конвенции 1964 г.

Многие проекты, разработанные УНИДРУА, стали основой для международных конвенций, принятых под эгидой других международных организаций (в частности, Конвенция о международных дорожных перевозках грузов (CMR), Конвенция о международных дорожных перевозках пассажиров и багажа (CVR), принятые под эгидой Европейской экономической комиссии ООН).

В рамках ЮНСИТРАЛ подготовлена Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров (1974). В Конвенции определены контрактные сроки исковой давности (сокращенные по сравнению с национальными), их начало, течение, перерыв и истечение.

В рамках ЮНСИТРАЛ был подготовлен проект Венской конвенции 1980 г. Сфера применения Конвенции - сделка купли-продажи между субъектами, чьи коммерческие предприятия находятся в разных государствах. Ее положения имеют компромиссный характер и представляют собой попытку объединить в одном договоре принципы континентальной и общей правовых систем. Нормы Конвенции носят диспозитивный, материально-правовой, самоисполнимый характер. Венская конвенция признает неограниченную договорную свободу сторон. Конвенция дает юридическое понятие договора международной купли-продажи товаров, устанавливает форму контрактов, определяет содержание основных прав и обязанностей продавца и покупателя, ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение контрактов.

Международной унификацией коллизионных норм в основном занимается Гаагская конференция по МЧП.

Гаагская конвенция о праве, применимом к международной купле-продаже товаров (1955), устанавливает принцип неограниченной свободы воли сторон. Субсидиарная коллизионная привязка - применение закона местожительства продавца (в отсутствие явно выраженной оговорки о праве). Для регулирования прав и обязанностей продавца и покупателя установлена единая коллизионная привязка. Государства-участники обязаны трансформировать нормы Конвенции в их национальное право.

Гаагская конвенция о законе, применимом к переходу права собственности на движимые материальные вещи (1958), расширяет сферу действия обязательственного статута в контрактах о продаже за счет сужения вещно-правового статута.

Венская конвенция. Она была разработана комиссией ООН по праву международной торговли (ЮНИСИТРАЛ). Конвенция была принята на конференции в Венеции в 1980г., вступила в силу с 01.01.88г.

РФ ратифицировала эту конвенцию в 1990г. и для РФ она вступила в силу с 01.01.91г.

Задача разработанной конвенции состоит в том, чтобы создать такие унифицированные правила, которые оказались бы приемлемыми для государств с различными системами права и содержали бы при этом указания непосредственно на права и обязанности покупателя, т.е. были бы нормами прямого действия.

Случаи, когда применяется конвенция:

- применяется к ДМКПТ товаров между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах – участниц конвенции. Под коммерческими предприятиями понимается место осуществления предпринимательской деятельности («place of business»).

- применяется к договорам МКПТ товаров между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах, не являющихся участниками конвенции, но при условии, что в силу действия коллизионных норм к договору применяется право страны – участницы конвенции.

Конвенция применима не к любым договорам МКП товаров. Ст.2 конвенции – конвенция не применяется к продаже:

- товаров, которые приобретаются для личного, семейного, домашнего использования, за исключением случаев, когда продавец не знал и не должен был знать, что товар приобретается для такого использования;

- к продаже с аукциона;

- в порядке исполнительного производства или иным образом в силу закона;

- к продаже фондовых бумаг, акций, обеспечительных бумаг, оборотных документов и денег;

- к продаже судов водного и воздушного транспорта, судов на воздушной подушке;

- электроэнергии;

Стороны договора могут исключать применение к их отношениям конвенции в целом.

Стороны могут отступать от ее положений или изменить ее действие, либо предусмотреть в договоре иной вариант поведения, нежели это предусмотрено нормой конвенции, не отказываясь в принципе от применения конвенции к договору.

Особенности норм конвенции:

- прямого действия;

- отсутствие в ней коллизионных норм;

- конвенция содержит в основном диспозитивные нормы;

Если на основе ее норм не могут разрешиться все вопросы, тогда можно применить дополнительно другие нормы.

45. Форма и содержание договора международной купли-продажи товаров. Существенные условия договора. Ответственность сторон.

Особенностью правового регулирования договоров международной купли-продажи товаров является то, что стороны договора должны определить, законодательство какой страны применимо к данному договору. Выбор законодательства партнеры осуществляют по соглашению. Если в договоре такое соглашение отсутствует, то в случае возникновения спора суд, арбитражный суд применяет соответствующие коллизионные нормы национального законодательства. Следует отметить, что иностранное законодательство, избранное сторонами договора, не может быть применено к отношениям сторон, если это противоречит публичному порядку Российской Федерации.

Наименования сторон в договоре, страны их принадлежности должны быть полными и точными, без сокращений. Недопустимо использование аббревиатур, если только это не общепризнанные наименования. При идентификации договаривающихся сторон точно указывают фирменные наименования, под которыми партнеры зарегистрированы в торговом (государственном) реестре страны принадлежности; их правовое положение (организационно-правовая форма), включая помер и тип лицензии па данный вид деятельности, юридический и фактический адреса.

При заключении договора международной купли-продажи необходимо достичь соглашения по всем существенным условиям. К ним относятся:

- предмет договора;

- качество товара;

- цена товара и общая сумма контракта;

- сроки поставки;

- способ платежа.

- определение товара

- количество поставляемого товара;

Общей формой ответственности в случае нарушения обязательств по договору купли-продажи согласно Венской конвенции является требование о возмещении убытков, включая упущенную выгоду. Условие о неустойке, например за просрочку исполнения, должно оговариваться в договоре. Возмещаемые убытки не могут превышать ущерб, который нарушившая сторона предвидела или должна была предвидеть в момент заключения договора. Ответственность не наступает, если обязанная сторона докажет, что нарушение договора было вызвано «препятствием вне ее контроля». Эта формула понимается в комментариях к Венской конвенции как возлагающая ответственность независимо от наличия вины.

Применение к договорным обязательствам в сфере предпринимательской деятельности международных торговых обычаев. Нормы раздела 6 ГК РФ о порядке применения к договорам с «иностранным элементом» международных торговых терминов и обычаев делового оборота. Особенности применения Международных правил по унифицированному толкованию торговых терминов «ИНКОТЕРМС».

Международные торговые обычаи в международной практике носят также название обычай торгового оборота, делового оборота. Эти правила признаются источником МЧП.

Обычаи должны быть санкционированы государством, т.е. за обычаем должна быть признана юридическая сила национально-правовых норм. Такое санкционирование государством МТО осуществляется по средством указания в законодательстве на возможность применения обычаев к определенным категориям правоотношений или по средством отсылки в законе к применяемому торговому обычаю. При этом само указание на возможность применения обычае может осуществляться в разных формах. Одной из таких форм применительно к договору с иностранным элементом может содержаться не только отсылка к праву какого- либо государства, но также и ссылка на подлежащее применению международно-торговые обычаи, обозначаемых соответствующими торговыми терминами, как правило ссылка на международный обычай выражается в договоре в употреблении или ссылке на соответствующий торговый термин.

При наличии в договоре такой ссылки обычай приобретает характер договорного условия, и это условие обозначается определенным торговым термином.

В настоящее время существует несколько систематизаций международных торговых обычаев.

Самой широко применяемой в международной торговой практике является систематизация, которая носит название: международные правила по унифицированному толкованию торговых терминов – ИНКОТЕРМС.

ИНКОТЕРМС был разработан в 1936 г. международной торговой палатой. В него постоянно вносятся изменения и дополнения. Последняя редакция 2000г.

Все эти термины используются при заключении договоров международной купли-продажи. А в случае спора из такого договора эти термины применяются правоприменителями разрешающими конкретный правовой спор.

Нужно иметь в виду:

1. правило толкования международных торговых терминов, содержащиеся в ИНКОТЕРМС отражают сложившуюся практику международной торговли. Это не международный договор, не н.п.а.

2. ИНКОТЕРМС применяется лишь при наличии соответствующей ссылки на его термин в договоре с указанием его редакции. (* ИНКОТРЕМС 2000)

Такой способ применения правил ИНКОТЕРМС и иных обычаев торгового оборота закреплен в п. 6 ст. 1211 ГК

Если в договоре использованы принятые в международном обороте торговые термины, при отсутствии в договоре иных указаний считается, что сторонами согласовано применение к их отношениям обычаев делового оборота, обозначаемых соответствующими торговыми терминами.

Кроме того, ссылки на ИНКОТЕРМС присутствуют и в текстах международных договоров, например в Общих условиях поставки.

Международная купля-продажа связанна с многочисленными вспомогательными (служебными) операциями, каждая из которых часто предполагает заключение самостоятельного гражданско-правового договора. Прежде всего: договор перевозки, страхования, экспедиции и иных гражданско-правовых договоров. Стороны договора международной купли-продажи должны распределить между собой обязанности и издержки: по заключению договора перевозки груза, договора страхования груза, по уплате таможенных пошлин и сборов, получению экспортной (импортной) лицензии и иные издержки связанные с исполнение договора.

Каждый термин ИНКОТЕРМС характеризует (отражает) определенный способ распределения между продавцом и покупателем такого рода обязанностей издержек и поэтому достаточно в договоре сослаться на определенный термин ИНКОТЕРМС и из этого термина уже ясно как распределяются между сторонами обязанности и издержки соответствующего характера.

Правила ИНКОТЕРМС регулируют отношения сторон в ДМКПТ лишь в части распределения транспортных расходов, издержек по страхованию товара от некоммерческих рисков в пути следования, по уплате таможенных пошлин и сборов (по таможенной очистки товара для импорта и экспорта), а также вопросы несения риска и перехода от продавца к покупателю риска случайной гибели и случайной порчи товара в пути следования. В тоже время ИНКОТЕРМС не регулирует права и обязанности сторон по другим существенным вопросам, связанных с исполнением договора. Так, эти правила не затрагивают такие условия как: количество и качество товара, сроки поставки, порядок расчетов, ответственность сторон, основания освобождения от ответственности, арбитражная оговорка, условия о применимом праве. Всё, что не входит в сферу регулирования ИНКОТЕРМС разрешается в соответствии с условиями договора, а также в соответствии с нормами национального права того государства, правовая система которого подлежит применению к контракту в силу действия коллизионных правил.

Коммерческие термины, включенные в ИНКОТЕРМС, применяются только к договорам купли-продажи.

Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда (деликтным обязательствам). Сфера действия права, подлежащего применению к обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда.

1. К обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, применяется право страны, где имело место действие или иное обстоятельство, послужившие основанием для требования о возмещении вреда. В случае, когда в результате такого действия или иного обстоятельства вред наступил в другой стране, может быть применено право этой страны, если причинитель вреда предвидел или должен был предвидеть наступление вреда в этой стране.


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2017-03-11; Просмотров: 1705; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.07 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь