Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Право наследования и основные способы его защиты



 

Наследование является одним из древнейших правовых институтов, упоминания о котором можно найти в самых первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских иероглифах и так далее.

В период первобытнообщинного строя, несмотря на то, что в этот период от отца к сыну могли переходить орудия производства, такие общественные отношения не регулировались нормами права. Кроме того, они были нацелены не на переход имущества от одного субъекта к другому, а на укрепление экономической основы родовой общины: запрещение выхода имущества умершего за пределы рода.Следовательно, о появлении наследственного права говорить преждевременно. Только в раннеклассовом обществе (V - IV вв. до н.э.) переход имущества начинает регулироваться правом и носить характер универсального правопреемства.

Наиболее полным образом регулирование наследственных отношений рабовладельческого строя отражено в римском праве: именно им сформулированы основные институты наследственного права, впоследствии воспринятые гражданским правом иных народов.

Отечественное наследственное право возникло и развивалось в соответствии с характером экономических, политических, социальных и других условий жизни российского государства. Первые упоминания о письменных Законах на Руси относятся ко второй половине IX века. Но документальные записи имеют более ранние упоминания. В XI веке в Киевской Руси появился письменный сборник феодального права - «Русская правда». Наследственные отношения регулировались «Русской правдой» примерно так же, как и в других феодальных государствах Европы. Наследование допускалось по завещанию и по закону. Наследование по закону имело место во всех случаях, если не было завещания.

Порядок наследования в Киевской Руси носил сословный характер, наследственное имущество крепостного крестьянина (при отсутствии у него сыновей) поступало в распоряжение князя. В этом случае князь обязан был снабдить дочерей умершего приданым при выходе их замуж. При наследовании по закону переживший супруг не являлся наследником.

Позже, в XII-XIV вв. в России так же, как и в европейских государствах происходил процесс превращения пожизненного условного владения пожалованной землей в наследственное, а затем и в безусловное владение.

В отличие от «Русской правды» Судебник 1497 г. разрешал и низшим сословиям передачу наследственного имущества (при отсутствии сыновей) дочерям, а при отсутствии дочерей - ближайшим родственникам. Уложение царя Алексея Михайловича 1649 г. узаконило наследование поместья не только лицами, способным нести службу царю, но и несовершеннолетним детям помещика.

В началеXVIII в. Указом Петра I от 23 марта 1714 г. была установлена система майората. С целью предотвращения дробления недвижимости и сохранения крупных землевладений названный указ ввел единонаследие, то есть передачу всего недвижимого имущества (вотчин, поместий и прикрепленных к ним крепостных крестьян) одному сыну. В 1731 г. он был отменен императрицей Анной Иоанновной. Новым указом было установлено, что при наследовании по закону к наследованию призывались все сыновья умершего и в наследство включалось все имущество наследодателя как движимое, так и недвижимое.

Основным источником русского дореволюционного наследственного права являлась ч. 1 тома X Свода законов Российской империи, изданного в 1832-1833 гг. Гражданское законодательство царской России допускало наследование по закону и по завещанию. Наследование по закону так же, как и в других буржуазных государствах, строилось на началах кровного родства.

Серьезные изменения в регулировании наследственных правоотношений произошли после Октябрьской революции 1917 года.

апреля 1918 г. был издан декрет ВЦИК «Об отмене наследования» и специальное постановление Народного комиссариата юстиции РСФСР от 21 мая 1919г. Декретом отменялось право наследования буржуазной собственности, которая после смерти ее владельца становилась достоянием государства, и предусматривалось положение о том, что трудовая собственность умершего переходит к его супругу и ближайшим родственникам в управление и распоряжение (а не в порядке наследования).

Институт наследования был возрожден в классическом понимании в России Декретом «Об основных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» от 22 мая 1922 г., и получил дальнейшую разработку в Гражданском кодексе 1922 г.

В январе 1923 г. был введен в действие Гражданский РСФСР, назвавший правопреемство определенным, издавна сложившимся и понятным для всех граждан словом - наследование.

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 29 января 1926 г. был отменен (с 1 марта 1926 г.) максимум наследования. В результате стало допускаться наследование по закону и по завещанию всего наследственного имущества независимо от его стоимости; субъектами наследования стали усыновленные.

Дальнейшее расширение круга наследников произошло с принятием постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 6 апреля 1928 г. В 1928 году, постановлением ВЦИК и СНК РСФСР, гражданам было предоставлено право завещать имущество государству и его органам, государственным учреждениям и предприятиям, партийным, профессиональным и иным общественным организациям.

В результате дальнейшего совершенствования наследственного права в 1928 г. появляется институт обязательной наследственной доли. Согласно постановлению ВЦРПС и СНК РСФСР от 28 мая 1928 г.: независимо от содержания завещания несовершеннолетние наследники стали получать не менее 3/4 той доли, которая им причиталась бы при наследовании по закону.

Право наследования личной собственности граждан, согласно ст. 13 Конституции СССР 1936 г., охранялось законом. На этом конституционном принципе и было основано дальнейшее развитие советского наследственного права.

Существенные изменения в наследственное право были изложены в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследовании по закону и по завещанию»: расширялся круг наследников, в число которых были включены родители, братья и сестры умершего; были расширены права завещателя (при отсутствии наследников по закону наследодатель мог завещать своё имущество любому лицу); усилена охрана интересов нетрудоспособных лиц; введен институт приращения наследственной доли.

Названный выше Указ 1945 года расширил свободу завещания. Однако завещания в пользу посторонних наследодателю лиц могли совершаться только при отсутствии наследников по закону.

Новый Гражданский кодекс РСФСР был введен в действие с 1 октября 1964 г. С принятием нового законодательства произошли, в частности, следующие существенные изменения в наследственном праве:

· расширились права завещателя: стало возможным завещать свое имущество любому лицу, как входящему, так и не входящему в круг наследников по закону;

· расширился круг наследников по закону, включив усыновителей, дедов и бабок умершего как со стороны отца, так и со стороны матери;

· наследники по закону, проживавшие совместно с наследодателем не менее одного года до его смерти, получили право независимо от их очереди и наследственной доли, на наследование предметов домашней обстановки и обихода;

· наследникам предоставлено право отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по закону или по завещанию, а также в пользу государства или юридических лиц;

- уменьшен размер обязательной доли; сужен круг наследников,
имеющих право на обязательную долю;

- при отсутствии наследников по закону и по завещанию или при отказе их принять наследство, а также в случае, если все наследники лишены права наследования, наследственное имущество стало переходить к государству не как выборочное, а по праву наследования.

Данный порядок наследования с небольшими изменениями и дополнениями действовал до 1 марта 2002 года.

С принятием третьей части Гражданского Кодекса РФ, в которой раздел V посвящен наследованию, а раздел VI содержит нормы о наследовании осложненные иностранным элементом, наследственное право России стало отвечать реалиям дня и в основе своей соответствовать нормам большинства экономически развитых стран.

Конституция РФ признает и защищает равным образом частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности (см. ч.2 ст.8), а также гарантирует право граждан иметь в собственности любое имущество.

Для определения понятия права наследования необходимо выявить сущность наследственных правоотношений.

В правовой литературе под наследственным правоотношением исследователи понимают различные общественные отношения, возникающие в связи с имуществом умершего лица.

В соответствии с ГК РФ переход по наследству является универсальным правопреемством - переход наследства к наследнику как единого целого, он не имеет права принять только, например, право собственности на квартиру, а от принятия прав и обязанностей по авторскому договору - отказаться; к наследникам переходят не какие-либо отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. Существует понятие сингулярного (частного) правопреемства, когда каждый из наследников по завещанию принимает конкретное, завещанное ему имущество и связанные с ним права и обязанности.

В настоящее время универсальный характер наследственного правопреемства и состав наследственной массы закреплен законодательно, в том числе при множественности наследников. При этом следует учитывать такое отмечаемое исследователями обстоятельство, что универсальное наследственное правопреемство как в советском, так и в современном российском законодательстве всегда имело и имеет конститутивный, а не транслятивный характер, то есть наследник по долгам наследодателя отвечает только в пределах стоимости перешедшего к нему имущества (см. ч. 1 ст. 1175 ГК РФ). В этом существенное отличие норм советского и постсоветского наследственного права как от положении римского права, так и от норм дореволюционного законодательства.

Указанному выводу не противоречит и существующий в настоящее время институт легата (возложения на одного или нескольких наследников по исполнения за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера), со времен римского права, расценивающегося как основание возникновения сингулярного правопреемства.

В советский период было мнение, что «по советскому праву наследование возможно как в форме универсального преемства, так и в форме преемства сингулярного» и по искам кредиторов наследодателя к наследникам в качестве соответчиков должны в определенных случаях привлекаться и отказополучатели (при недостаточности имущества у наследника).

На современном этапе правильной представляется позиция, в соответствии с которой «отказополучатель - не наследник: он не приобретает непосредственно из наследства каких-либо прав. Все, что причитается отказополучателю в силу завещания, он вправе потребовать от наследника, выступая как кредитор наследника».

Таким образом, институт легата в современном российском наследственном праве не тождественен институту легата римского права.

Исходя из изложенного, можно обратиться к определению понятия права наследования (в субъективном смысле) как одного из основных конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, состоящего в совокупности правомочий наследника в связи с получением в порядке универсального правопреемства (то есть в неизменном виде как единого целого и в один и тот же момент) имущества умершего физического лица (наследодателя).

Исходя из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью государства, субъективное право наследования должно гарантироваться возможностью государственного принуждения в случае нарушения.

Участие государства не только в закреплении, но и в защите права наследования совершенно оправдано: государство имеет аппарат принуждения и вправе применять санкции.

Правовое государство, обеспечивая защиту права наследования, должно, с одной стороны, не ограничивать свободу частного интереса, а с другой, - обеспечивать тем не менее публичный интерес путем создания условий для придания субъективным правам должной устойчивости, стабильности, официального признания, защиты от нарушений возникающих и изменяющихся прав.

Условие эффективности такой деятельности - создание механизма, функционирование которого направлено не на рассмотрение и разрешение споров о нарушении или угрозе нарушения права наследования (что было бы вмешательством в деятельность судебной системы), а на обеспечение реализации права наследования, претворения в жизнь правомочий субъектов наследственных отношений. Организационной основой этого механизма на сегодняшний день можно смело назвать систему органов нотариата.

Несомненно, наследодатель вправе осуществить самозащиту своих прав (например, восстановив положение, существовавшее до нарушения права, путем отмены ранее составленного завещания в случае совершения наследником противоправных действий) - но такая форма защиты не всегда бывает эффективна.

Субъекты наследственных правоотношений могут обратиться и в суд. Действующее гражданское и наследственное законодательство содержит положения, ориентирующие на защиту субъективного права, как обеспечение исполнения, содействие реализации права или свободы субъекта без обращения в судебные органы. В частности, путем совершения нотариальных действий.

 


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2020-02-17; Просмотров: 88; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.025 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь