Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Зарождение наследственного права.Стр 1 из 9Следующая ⇒
Зарождение наследственного права. Исторически первыми государствами, выделявшимися среди других стран в плане регламентации различных правовых отношений (в том числе и в сфере наследования), были Древний Вавилон (Законы Хаммурапи), Древние Афины (Законы Солона) и Древний Рим (Законы XII таблиц). Однако если первые два государства достаточно скудно затрагивали данную проблему, устанавливая лишь общие правила о возможности перехода имущества умершего наследодателя к наследникам только по мужской линии и лишении данного права наследников-женщин, то правовая система Древнего Рима заложила основы для развития института наследования практически во всех современных государствах. Основные положения наследственного права Древнего Рима: 1) установление двух оснований наследования: по закону и по завещанию; 2) закрепление принципа универсальности наследования, т.е. одномоментного перехода всех прав и обязанностей наследодателя в неизменном виде; 3) провозглашение принципа свободы завещательных распоряжений, т.е. приоритета наследования на основании завещания перед законом; 4) установление наследственных разрядов (аналогов современным наследственным очередям): а) домочадцы (умерший именовался домовладыкой, а от него наследство переходило к совместно с ним проживавшим лицам); б) агнаты (братья и сыновья); в) иные члены рода. В свою очередь, указанные разряды делились на ряд наследственных классов; 5) закрепление возможности при наследовании по завещанию сингулярного (частичного) перехода прав (например, легат - вменение наследнику обязанности обеспечить в перешедшем к нему в собственность жилом помещении проживание третьего лица на период его жизни); 6) установление правил о необходимом (обязательном) наследовании определенных лиц в случае лишения (ограничения) их наследодателем права наследования (в частности, к таким лицам относились нетрудоспособные дети наследодателя).
1.2. РАЗВИТИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА В РОССИИ
Специфические черты государственно-правового развития нашей страны в целом обусловливают и наличие тех особенностей, которые присущи для явления частного порядка - института наследования. Сюда следует отнести и патриархальность устоев российского общества, и несоответствие исторических этапов развития нашей страны и европейских государств, и длительность существования абсолютной монархии, и социальные катаклизмы, и многое другое. Для более детального рассмотрения особенностей наследственных правоотношений, складывающихся в Российском государстве, разделим историю его становления и развития на ряд исторических периодов. Значение наследования. 1. Непосредственное влияние на социальную справедливость, заключающуюся в возможности каждого человека, приобретшего в период жизни материальные блага, передать их наиболее близким, в социальном аспекте, для него людям. Указанная возможность соответствует тем представлениям о семье, дружбе, взаимоотношениях людей, которые веками сложились в нашем обществе. Поэтому предоставление возможности распорядиться материальными благами путем составления специального документа либо присоединения к существующим нормам закона должно рассматриваться как одна из высших ценностей справедливого общества. 2. Воздействие на упорядочение отношений собственности - в этом проявляется правовой аспект значимости наследования в обществе. При наличии правовых норм, которые регламентируют порядок перехода имущества от наследодателя к наследникам, государство ограждает себя от непомерного количества имущества, которое стало бы бесхозяйным. В случае же принятия нормы, устанавливающей переход всего имущества умершего в пользу государства, ее выполнение сделалось бы нереальным, поскольку за исключением крупных видов имущества (недвижимости, автотранспорта и др.) государство физически принять остальное просто бы не смогло (например, весь объем предметов домашней утвари). Рассмотрев значение наследования, перейдем к характеристике предмета и метода его правового регулирования. Напомним, что под предметом правового регулирования следует понимать круг регулируемых отраслью права общественных отношений, а под методом - совокупность приемов и способов регулирования отрасли права (т.е. того, что входит в предмет). Предметом наследственного права являются общественные отношения, определяющие: 1) основания наследования: а) завещание; б) закон; 2) особенности наследования по завещанию; 3) особенности наследования по закону; 4) осуществление наследования (принятия и отказа от наследства); 5) оформление наследственных прав; 6) охрану наследственных прав; 7) наследование отдельных видов имущества. Методы наследственного права: 1) сочетания императивности и диспозитивности. Указанный метод присущ всем отраслям частного права (например, гражданского, семейного) и, с одной стороны, предполагает понимание под ним, формулирование жестких, не допускающих отступлений правовых норм, в частности невозможность наследования по закону при наличии завещания; с другой - в ряде случаев разрешает на основании нормы права самим субъектам избрать выгодный им вариант поведения (например, раздел наследства несколькими наследниками осуществляется по их усмотрению); 2) метод юридического равенства наследников при наследовании по закону, предполагающий тождественность принадлежащих им при разделе имущества долей вне зависимости от характеристик их правового статуса (родитель, супруг, ребенок, возраст, пол и др.); 3) метод контроля за осуществлением последней воли наследодателя заключается в наличии специальных субъектов, определяющих правильность приобретения наследственных прав наследниками. В таком качестве при наследовании по закону выступает нотариус, а по завещанию - нотариус и, возможно, назначенный наследодателем исполнитель завещания. Таким образом, наследственное право - совокупность правовых норм, регулирующих основания, порядок, осуществление, оформление и охрану наследственных прав.
2.2. ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА
Для того чтобы детальнее вникнуть в сущность наследования, разобраться с его системой, следует проанализировать узловые моменты понятийно-категориального аппарата изучаемого нами явления. 1. Основания наследования - юридические факты, опосредующие возникновение наследственных правоотношений после смерти лица. К ним закон относит следующие: а) завещание - документ с наследственными распоряжениями умершего на случай своей смерти; б) нормы закона, которые начинают действовать при отсутствии или недействительности завещания. Соответственно, приоритетное значение имеет наследование по завещанию. В ранее действовавшем законодательстве на первом месте было наследование по закону, а затем - наследование по завещанию. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. Так, наследование по закону будет иметь место в следующих случаях: а) если наследодатель не составил завещания; б) если завещание было составлено, но признано полностью недействительным в судебном порядке; в) если завещание было составлено, но признано недействительным в отдельной части; г) если наследодатель завещал только часть наследства (например, завещано только движимое имущество, а недвижимое будет унаследовано по закону); д) если наследник по завещанию отказался от наследства; е) если наследник по завещанию не принял наследство; ж) если наследник по завещанию умер раньше завещателя; з) если наследник по завещанию - юридическое лицо, которое было ликвидировано. 2. Наследство (состав наследства; наследственная масса) - объекты гражданских прав и обязанностей, переходящие после смерти умершего лица к его преемникам. Наследство: 1) реально существующие права и обязанности (нажитое имущество - квартира, автомобиль и др.); 2) имущественные права и обязанности, которые могут возникнуть в будущем. Если лицо составляет завещание, то оно распоряжается в чью-то пользу лишь имеющимся имуществом, но ведь, вероятно, он может что-либо приобрести до своей смерти и это имущество тоже войдет в состав наследства; 3) некоторые права и обязанности, имеющие неимущественное содержание: а) средства индивидуализации юридического лица (фирменное наименование, товарный знак); б) голосующие акции; в) личные права и обязанности, возможность осуществления которых наступила, но не была реализована (право наследников умершего заявить иск о возмещении морального вреда, не связанного с его денежной компенсацией, например с целью публичного опровержения распространенных при жизни об умершем позорящих сведений); 4) охраняемые законом интересы (право наследников продолжить начатую умершим при жизни, но не завершенную приватизацию жилого помещения; присоединение наследниками срока права давностного владения наследодателем - добросовестным приобретателем имущества); 5) членство и участие в юридических лицах (товариществах собственников жилья, хозяйственных обществах и др.); 6) права интеллектуальной собственности (на тиражирование, защиту произведения и др.). Не входят в наследство: 1) личностные права и обязанности: а) право авторства на произведение интеллектуальной собственности; б) права и обязанности по уплате или получению алиментов; в) права и обязанности по уплате или получению сумм в возмещение вреда здоровью; г) право на получение денежной компенсации морального вреда; 2) имущественные права, исключенные законом из состава наследства, - денежные средства в сумме до двухсот минимальных размеров оплаты труда, которые могут быть потрачены на достойные похороны наследодателя; либо имущественные права, наследуемые в особом порядке, - деньги, составляющие при жизни средства к его существованию (заработная плата, пенсия, социальные пособия), не полученные им ко дню смерти, в состав наследства не входят и распределяются в равных долях между совместно проживавшими с ним членами семьи, а также нетрудоспособными иждивенцами независимо от места их проживания. 3. Открытие наследства - это наступление одного из юридических фактов, с которыми закон связывает прекращение для известного лица всех юридических отношений, связывавших его с другими лицами до этого момента. С этого момента к имуществу, принадлежавшему наследодателю, применяются нормы наследственного права, и оно образует наследство. К юридическим фактам, с которыми закон связывает открытие наследства, относятся: а) смерть гражданина; б) объявление гражданина умершим в судебном порядке (презумпция смерти гражданина). 3.1. Время открытия наследства (имеет значение для начала отсчета шестимесячного срока принятия наследства) определяется днем смерти наследодателя либо днем вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 3.2. Место открытия наследства (имеет значение для установления нотариуса, который будет заниматься оформлением наследственных прав) определяется последним местом жительства наследодателя либо местом нахождения его недвижимого или движимого имущества (его наиболее ценной части). Кроме того, место открытия наследства имеет организационное значение, обеспечивая защиту прав и законных интересов субъектов наследственного правоотношения. Определяя место открытия наследства через один из критериев - место жительства гражданина или через место нахождения имущества, законодательство однозначно определяет место совершения всех юридически значимых действий в связи с открытием наследства. Иное положение могло бы дезорганизовать сами наследственные правоотношения. Так, было бы непонятно, как кредиторам предъявлять свои требования, если последнее местожительство наследодателя находилось в Германии (изучать законодательство Германии?! ), или к какому нотариусу обратиться, если наследодатель располагает активами в самых различных частях России. 4. Наследодатель - умершее лицо, оставившее имущественные, а в ряде случаев личные неимущественные, права и обязанности. В качестве наследодателя может выступать только физическое лицо, кроме того, при наследовании по завещанию в момент его составления оно должно быть полностью дееспособным. 5. Наследник - преемник переходящих по наследству прав и обязанностей наследодателя. К наследникам по закону относят: а) физических лиц; б) государство - Российская Федерация, наследующее имущество, оставшееся без наследников (выморочное имущество). К наследникам по завещанию относят: а) физических лиц; б) юридических лиц, существующих на момент открытия наследства; в) публично-правовые образования (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства); г) международные организации; д) ребенка, зачатого при жизни наследодателем, но родившегося после его смерти. 6. Коммориенты - наследодатель и наследник, умершие в течение одних суток (с 00 до 24 часов). В целях наследственного правопреемства друг после друга не наследуют. Исключение - наследование по праву представления. 7. Недостойные наследники - физические лица, не имеющие право на наследство вследствие совершения противоправных деяний в отношении наследодателя, выразившихся, в частности, в действиях, связанных с желанием досрочно быть призванным к наследованию (покушение на убийство наследодателя), и др. Выделяют две категории недостойных наследников: а) ничтожные недостойные наследники, т.е. те, которые совершили явно противоправные действия, не требующие дополнительной констатации в гражданском процессе (убийство наследодателя, другого наследника; были лишены родительских прав по отношению к наследодателю); б) оспоримые недостойные наследники - те, которые отстраняются от наследования только по решению суда (неплательщики алиментов). Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 " О судебной практике по делам о наследовании" при разрешении вопросов о признании гражданина недостойным наследником и об отстранении его от наследования надлежит иметь в виду следующее: а) указанные в абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ противоправные действия, направленные против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, являются основанием к утрате права наследования при умышленном характере таких действий и независимо от мотивов и целей совершения (в том числе при их совершении на почве мести, ревности, из хулиганских побуждений и т.п.), а равно вне зависимости от наступления соответствующих последствий. Противоправные действия, направленные против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, вследствие совершения которых граждане утрачивают право наследования по указанному основанию, могут заключаться, например, в подделке завещания, его уничтожении или хищении, понуждении наследодателя к составлению или отмене завещания, понуждении наследников к отказу от наследства. Наследник является недостойным согласно абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ при условии, что перечисленные в нем обстоятельства, являющиеся основанием для отстранения от наследования, подтверждены в судебном порядке - приговором суда по уголовному делу или решением суда по гражданскому делу (например, о признании недействительным завещания, совершенного под влиянием насилия или угрозы); б) вынесение решения суда о признании наследника недостойным в соответствии с абз. 1 и 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ не требуется. В указанных в данном пункте случаях гражданин исключается из состава наследников нотариусом, в производстве которого находится наследственное дело, при предоставлении ему соответствующего приговора или решения суда. Суд отстраняет оспоримого наследника от наследования по указанному основанию при доказанности факта его злостного уклонения от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя, который может быть подтвержден приговором суда об осуждении за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, решением суда об ответственности за несвоевременную уплату алиментов, справкой судебных приставов-исполнителей о задолженности по алиментам, другими доказательствами. В качестве злостного уклонения от выполнения указанных обязанностей могут признаваться не только непредоставление содержания без уважительных причин, но и сокрытие алиментообязанным лицом действительного размера своего заработка и (или) дохода, смена им места работы или места жительства, совершение иных действий в этих же целях.
2.3. СИСТЕМА И ПРИНЦИПЫ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА
Любое явление правовой действительности имеет определенную систему. Не является исключением и наследственное право, другое дело, что встает вопрос о том, в какой ипостаси его воспринимать. В современной юридической науке то или иное правовое явление принято воспринимать в нескольких значениях, которые в целом относятся и к наследственному праву, а потому их следует назвать: 1) наследственное право как отрасль права; 2) наследственное право как отрасль законодательства; 3) наследственное право как учебная дисциплина; 4) наследственное право как наука. Рассмотрим каждую из этих систем более детально. Система наследственного права как отрасли права - совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, связанные с переходом прав и обязанностей к наследникам от наследодателя после его смерти. При таком восприятии наследственного права указанная система включает в себя следующие элементы: нормы наследственного права - единичные правила поведения субъектов наследственных отношений, устанавливающие их взаимные права и обязанности (право наследника на получение свидетельства о праве на наследство; обязанность наследника принять наследство в течение шести месяцев со дня его открытия и др.). Определенное количество норм образуют более крупные блоки - институты наследственного права (институт наследования по закону; институт охраны наследства и др.). В свою очередь, вся эта стройная система базируется на нескольких элементах, определяющих значимость всего наследственного права, - принципах наследственного права - основополагающих идеях, кратко отражающих его сущность и содержание (принцип универсальности наследования и др.). Система наследственного права как отрасли законодательства - совокупность состоящих из норм права нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения, связанные с переходом прав и обязанностей к наследникам от наследодателя после его смерти. Таким образом, в данном понимании система наследственного права представляет собой не что иное, как объединение разнообразных нормативных документов различной юридической силы и связанных между собой общим содержанием и относимостью к наследственным правоотношениям. При таком восприятии система наследственного права двухэлементна: 1) нормы права; 2) нормативные правовые акты (законы и подзаконные акты), права, состоящие из включенных в них норм. Система наследственного права как учебной дисциплины и науки - совокупность теоретических концепций, идей, представлений, взглядов о наследственном праве как отрасли права и законодательства. При таком восприятии следует понимать, что учебная дисциплина и наука занимаются изучением двух обозначенных выше систем наследственного права. Отличие наследственного права - учебной дисциплины от науки состоит в глубине знаний, получаемых в результате его исследования. Учебная дисциплина прививает профессиональные знания, необходимые для квалифицированного юриста, а наука формирует знания доктринального порядка, позволяющие глубоко анализировать проблемы наследственного права, выявлять его недостатки и предлагать пути их концептуального устранения. Вместе с тем и в этом случае наследственное право имеет систему: 1) общую часть, включающую в себя историю развития наследственного права, а также учение о его предмете, методе, системе, принципах и источниках; 2) особенную часть, изучающую наследование по завещанию и закону; осуществление наследственных прав; порядок оформления и охраны наследства; особенности наследования отдельных видов имущества. Теперь вернемся к вопросу о принципах наследственного права, которые мы определили как основополагающие идеи, кратко отражающие его сущность и содержание. Некоторые авторы достаточно скупо подходят к вопросу о принципах и называют их всего два-три, другие, наоборот, достаточно серьезно занимаются исследованием данной правовой категории и определяют их в количестве восьмидесяти. Предлагаем остановиться на характеристике пяти, на наш взгляд, основных принципов. 1. Принцип универсальности наследования подразумевает под собой тот факт, что от наследодателя к наследникам переходят не только права, но и обязанности, т.е. актив и пассив (например, телевизор, а также взятые у соседа деньги, на которые он был куплен). Кроме того, права и обязанности переходят в неизменном виде, нельзя приобрести часть наследства, оно либо переходит целиком, либо не переходит вовсе (например, нельзя выбрать из наследства понравившиеся вещи, а от других отказаться). 2. Принцип свободы завещания означает возможность наследодателя, являющегося полностью дееспособным лицом, в любой момент составить завещание, отменить, изменить его, составить новое и др. 3. Принцип учета предполагаемой воли наследодателя состоит в формулировании норм наследственного права таким образом, что если наследодатель при жизни не счел нужным составить завещание, то будет осуществляться наследование по закону, в котором порядок наследования родственников указан в последовательности от самых близких (детей, родителей и др.) к наименее близким (двоюродным бабушкам и др.). Вероятно, это соответствовало бы последней воле наследодателя. 4. Принцип приоритета охраны прав и интересов обязательных наследников. Сущность данной идеи состоит в том, что даже если наследодатель по каким-либо причинам лишил либо существенно ограничил кого-либо из близких нетрудоспособных иждивенцев (например, несовершеннолетних детей и др.) в праве получения наследства, согласно нормам права, они в любом случае имеют право получить определенную часть наследства. 5. Принцип охраны наследственного имущества означает, что в тот период времени, когда наследство считается " лежачим" (с момента его открытия до истечения шестимесячного срока на его принятие) и наследники не имеют в силу прямого указания закона возможности приобрести на него право собственности, следует принять ряд мер по его защите от посягательств третьих лиц, порчи, утраты. Такая обязанность возлагается законом по заявлениям наследников на нотариуса и, если он имеется, исполнителя завещания до вступления наследников в обладание наследством.
2.4. ИСТОЧНИКИ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА
Говоря об источниках наследственного права, следует вспомнить, что такое источник права вообще и какие их виды выделяют в теории права. Источник права - форма выражения и закрепления правовой нормы. В классическом понимании говорят о четырех видах источников права: 1) правовом обычае; 2) юридическом прецеденте, который бывает двух видов: а) административный и б) судебный; 3) нормативном договоре; 4) нормативно-правовом акте. С учетом того факта, что Россия относится к государствам с романо-германской правовой системой, доминирующим источником права в нашей стране является нормативный правовой акт, остальные три источника встречаются в порядке исключения в отдельных отраслях права. Что же касается наследственного права, то оно в полном объеме регулируется при помощи нормативных правовых актов, совокупность которых получила наименование системы законодательства о наследовании. Законодательство о наследовании находится в исключительном ведении Российской Федерации, субъекты Российской Федерации лишены права самостоятельно формировать нормы наследственного права. Виды завещаний. 1. Обычное (нотариально удостоверенное) завещание. 2. Завещание, аналогичное нотариально удостоверенному. 3. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному. 4. Закрытое завещание. 5. Банковское завещание. 6. Чрезвычайное завещание. Зарождение наследственного права. Исторически первыми государствами, выделявшимися среди других стран в плане регламентации различных правовых отношений (в том числе и в сфере наследования), были Древний Вавилон (Законы Хаммурапи), Древние Афины (Законы Солона) и Древний Рим (Законы XII таблиц). Однако если первые два государства достаточно скудно затрагивали данную проблему, устанавливая лишь общие правила о возможности перехода имущества умершего наследодателя к наследникам только по мужской линии и лишении данного права наследников-женщин, то правовая система Древнего Рима заложила основы для развития института наследования практически во всех современных государствах. Основные положения наследственного права Древнего Рима: 1) установление двух оснований наследования: по закону и по завещанию; 2) закрепление принципа универсальности наследования, т.е. одномоментного перехода всех прав и обязанностей наследодателя в неизменном виде; 3) провозглашение принципа свободы завещательных распоряжений, т.е. приоритета наследования на основании завещания перед законом; 4) установление наследственных разрядов (аналогов современным наследственным очередям): а) домочадцы (умерший именовался домовладыкой, а от него наследство переходило к совместно с ним проживавшим лицам); б) агнаты (братья и сыновья); в) иные члены рода. В свою очередь, указанные разряды делились на ряд наследственных классов; 5) закрепление возможности при наследовании по завещанию сингулярного (частичного) перехода прав (например, легат - вменение наследнику обязанности обеспечить в перешедшем к нему в собственность жилом помещении проживание третьего лица на период его жизни); 6) установление правил о необходимом (обязательном) наследовании определенных лиц в случае лишения (ограничения) их наследодателем права наследования (в частности, к таким лицам относились нетрудоспособные дети наследодателя).
1.2. РАЗВИТИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА В РОССИИ
Специфические черты государственно-правового развития нашей страны в целом обусловливают и наличие тех особенностей, которые присущи для явления частного порядка - института наследования. Сюда следует отнести и патриархальность устоев российского общества, и несоответствие исторических этапов развития нашей страны и европейских государств, и длительность существования абсолютной монархии, и социальные катаклизмы, и многое другое. Для более детального рассмотрения особенностей наследственных правоотношений, складывающихся в Российском государстве, разделим историю его становления и развития на ряд исторических периодов. Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-03-17; Просмотров: 1360; Нарушение авторского права страницы