Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Понятие, предмет и структура теории государства и права.Стр 1 из 8Следующая ⇒
Общие закономерности и конкретно-исторические формы возникновения государства
Гос-во представляет собой конкретное историческое социальное явление. Возникновение гос-ва – это закономерный этап развития человечества, отделяющее от остального животного мира и переходящее к иным формам совместного проживания по законам возрастания своих потребностей. До возникновения гос-ва люди жили в доклассовой организации об-ва, где власть исходила от родовой общины и всех взрослых членов рода. Во главе со старейшинами, вождем, жрецом. Экономикой такого общества носила присваивающий характер, т.е. люди занималис собирательством, охотой, рыбаловством т.е. присваивали готвые продукты природы. Но в результате неолетической революции об-ва перешло от присваивания к производящей жэкономике, что послужило толчком к расколу общества. Согласно марксистко-ленинской теории существовали 2 основных причины возникновения гос-ва из первобытного об-ва: 1. Экономическая ≥ неолетическая революция ≥ разделение труда (животноводства от земледелия; появление ремесла, купечества) ≥ рост производительности труда, появление излишков ≥ появление институтов частной собственности 2. Социальная ≥ раскол общины и появление семьи≥ появление антогонизмов (противоречий)≥ раскол общества на классы Появление институтов частной собственности и процесс классообразования привели к тому что более сильный политический и экономический класс стал приспосабливать под себя существовавшие обычаи, навязывать обществу новые правила поведения. Закрепляя за собой властвующие позиции в управление и экономике. Таким образом возникло государство и право.
Признаки государства, отличие его от доклассовой организации общества
1. Территориальное подразделение граждан ( если раньше люди вели кочевой образ жизни и не имели постоянной территории то с возникновением гос-ва у них появилась своя территория на которую распространяется власть и законы этого гос-ва.Гос-во объединяет своей властью и защитой всех людей. 2.наличие публичной власти- если раньше все вопросы рода решались сообща то с возникновением гос-ва появился слой людей, который взял на себя управление и охранительные органы: - аппарат управления- органы законадательной и исполнительной власти - аппарат принуждения- полиция, армия, тюрьмы 3.налоги и сборы – лишь с возникновением гос-ва они стали носить постоянный регулятивный характер и или на содержание гос.аппарата и бюджетных сфер
Исторические концепции происхождения государства
1.Марксисткая, экономическая, материальная(Маркс, Энгельс, Ленин) Гос-во это продукт классовой борьбы, это машина для подавления одного класса другим. Оно имеет не вечную природу и отмиранием классов отмирает и гос-во 2. Патриархальная (Платон, Аристотель, Михайловский) Гос-во возникло из разросшейся семьи, где монарх- отец семьи имеет абсолютную власть в отношении всех ее членов. 3.Теологическая (божественная) (Фома Акринский, Златоуст) Гос-во и госуд. власть имеет божественное происхождение. Где монарх – посланник божий, поэтому его власть является ничем не ограниченной и абсолютной 4. Теория насилия (Шань Ян, Дюринг, Каутский) Гос-во возникает в результате насилия одного народа над другим. 5.Договорная (Жан Жак Руссо, Гоббс, Спиноза, Радищев) Гос-во возникает в результате общественного договора. Народ является источником власти. Но он передает ее по договору монарху взамен на гарантию личной безопасности, народ имеет право контролировать деятельность монарха и даже восстать против него, если последний злоупотребляет властью. 6. Психологическая (Фрейд, Петродитский) Гос-во возникло в результате потребности человека жить сообща 7. Органическая (Спенсер) Гос-во подобно живому организму и состоит из людей, как организм состоит из клеток и органов.
Вопрос 13. Общие закономерности и пути возникновения права ОБЩАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРАВА — общая, независимая от времени и пространства, социальных условий первопричина происхождения права у разных народов. Для различных стран и народов, безусловно, существуют «свои» причины правогенеза. Однако есть то общее, что свойственно всем странам и континентам. Антропологи, историки, правоведы, занимаясь проблемами правогенеза и исходя из той посылки, что общий взгляд на историю права остается эволюционистским (древние и последующие правовые системы представляют право как единое явление истории и культуры), отмечают одну и ту же закономерность: история права есть разновременное, параллельное развитие правовых систем согласно общим закономерностям социальной эволюции, проявляющихся вследствие единообразия человеческой природы и схожести проблем, решаемых на одинаковых стадиях общественного развития. Наличие отмеченной общей закономерности (первопричины) возникновения права обусловлено тем, что экономическая и социальная жизнь всякого общества нуждается в определенном упорядочении организации действий людей, участвующих в производстве, обмене и распределении материальных благ, а также в урегулировании брачно-семейных, трудовых, межличностных отношений. Такаяурегулированность достигается с помощью различных социальных норм, представляющих собой «сплетение» обычаев, ритуалов, традиций родового строя, религиозных и моральных требований. Изменившиеся социально-культурные условия, возникший новый экономический строй, и последовавшая за этим дифференциация общества на обособленные по интересам группы людей, требовали принципиально новой формы регулирования формирующихся отношений. Возникла потребность в появлении таких норм, которые распространяли бы свое действие на всех членов общества, обладали гораздо более высокой степенью обязательности и регулятивными возможностями и тем самым оказывались способными в новых условиях придать экономическим, политическим, управленческим, трудовым и иным отношениям правовую форму. Возникающее право взяло на себя выполнение этих функций. Возникновение права, таким образом, обусловлено логикой развития самого общества и может быть представлено как переход от одних социо-нормативных систем к другим, более совершенным. Право возникает как реакция на потребности организованного сообщества людей соединить в рамках одного пространства разнородные интересы, не посягая на фундаментальные ценности каждого из указанных субъектов социальных отношений
Форма правления: понятие и виды. Характерной чертой смешанных республик является двойная ответственность правительства – и перед президентом, и перед парламентом. Президент и парламент избираются непосредственно народом. Главой государства выступает президент. Он назначает главу правительства и министров. Глава государства председательствует на заседаниях кабинета министров и утверждает его решения. Парламент также имеет возможность контролировать правительство путём утверждения ежегодного бюджета страны, а также посредством права вынесения правительству вотума недоверия. В президентской республике парламент не может вынести правительству вотум недоверия, а президент – распустить парламент. Однако парламент имеет возможность ограничить действия президента и правительства с помощью принимаемых законов и через утверждения бюджета, а в ряде случаев отстранить президента от должности. В парламентской республике парламент может выразить вотум доверия и недоверия правительству. Понятие и сущность права. Право – явление сложное, многогранное, имеющее богатое понятийное выражение. Во-первых, следует выделить право в общесоциальном смысле (моральное право, право народов), в рамках которого речь идёт о нравственных, политических, эстетических и иных возможностях в поведении субъектов (например, моральное право руководить коллективом). Во-вторых, можно выделить право в специально-юридическом смысле как юридический инструмент, связанный с государством. Право (в юридическом смысле) – это система общеобязательных, формально определённых юридических норм, выражающих общественную, классовую волю (конкретные интересы общества, классов), устанавливаемых и обеспечиваемых государством и направленных на урегулирование общественных отношений. Признаки права: - волевой характер (право есть проявление воли и сознания людей, но не любой воли, а прежде всего государственно выраженной воли классов, социальных групп, элит, большинства общества); - общеобязательность (в этом проявляется суверенитет государства, означающий, что выше власти, чем власть государства, в обществе быть не может и что все принимаемые нормы права распространяются на всех субъектов); - нормативность (означает, что право прежде всего состоит из норм, то есть общих правил поведения, регулирующих многочисленные общественные отношения); - связь с государством (означает, что право принимается, применяется и обеспечивается государственной властью); - формальная определённость (означает, что право имеет внешне выраженную письменную форму, что оно обязательно должно быть объективировано, воплощено во вне); - системность (означает, что право не механическая совокупность юридических норм, а внутренне согласованный, непротиворечивый, упорядоченный организм, где каждый элемент имеет своё место и играет свою роль). При рассмотрении сущности права важно учитывать два аспекта: 1)то, что любое право есть прежде всего регулятор (формальная сторона); 2)то, чьи интересы обслуживает данный регулятор (содержательная сторона). Главное в сущности права. Можно выделить подходы к сущности права: - классовый, в рамках которого право определяется как система гарантированных государством юридических норм, выражающих возведённую в закон государственную волю экономически господствующего класса (право используется в узких целях); - общесоциальный, в рамках которого право рассматривается как выражение компромисса между классами, группами, различными социальными слоями общества (право используется в широких целях как средство закрепления и реального обеспечения прав человека и гражданина, экономической свободы, демократии, политического плюрализма). Наряду с основными существует и религиозный, и национальный, и расовый, и иные подходы к сущности права, в рамках которых соответствующие интересы и будут доминировать в законных и подзаконных актах, правовых обычаях и нормативных договорах. Сущность права многоаспектна. Она не сводится только к классовым и общесоциальным началам. Соотношение права и морали Право и мораль явл. Наиболее важнымии регуляторами об-х отношений, имеет единые цели и задачи. Однако право и мораль имеют отличительные черты. 1. По времени возникновения – мораль возникла раньше права и содержалась в запретах, дозволениях и обязываниях первобытного общ-ва. 2. По форме закрепления–мораль носит устный хар-р и содержится в сознании чел-ка, а право письменный хар-р и содержится в статьях НПА. 3. По способу образования – мораль формируется общ-ом, а право гос-ом. 4. По сфере действия- сфера действия морали шире чем у права, т.к. право регулирует только наиболее важные общ-е отношения, а мораль все. 5. По степени конкритизации– правовая норма носит четкий конкретный хар-р, а моральная расплывчатый. Единство права и морали заключается в следующем: 1) право и мораль являются универсальными регуляторами поведения людей, имеют способность проникать в различные области общественной жизни; 2) право и мораль являются многомерными образованиями, имеющими сложную структуру, которая состоит из одинаковых и взаимодействующих между собой элементов; 3) право и мораль действуют в едином «поле» социальных отношений; 4) право и мораль служат общей цели – совершенствованию и упорядочению общественной жизни, регулированию поведения людей, поддержанию порядка, согласования интересов личности и общества, обеспечения и возвышения достоинства человека; 5) право и мораль являются социальными регуляторами, имея отношение к проблемам свободной воли индивида и его ответственности за свои действия.
Система источников права. Система права – это внутреннее строение права, деление его на отрасли, подотрасли и правовые институты в соответствии с предметом и методом правового регулирования. Термин система права имеет греческие корни и означает целое, состоящее из частей. Для системы права характерны следующие признаки: 1) Она складывается в соответствии с теми общественными отношениями, которые объективно возникают между людьми и требуют опосредованных правом или урегулированием. 2) Она состоит из норм, правовых институтов, субинститутов, подотраслей и отраслей. Нормы права являются первичным элементом системы права. Из норм права слагаются более крупные образования. Юридическая норма имеет свою внутреннюю связь между структурными элементами. Благодаря этому, она является регулятором конкретных общественных отношений. Норма права обладает и внешними связями. Источниками права в России являются законы и подзаконные акты, международные договоры и соглашения Российской Федерации, внутригосударственные нормативные договоры, акты органов конституционного контроля и признаваемые российским правом обычаи. В системе федеральных нормативных актов России Конституция РФ имеет высшую силу, далее по юридической силе следуют федеральные конституционные законы и федеральные законы, законами также являются законы о поправках к Конституции РФ.
Структура правовой нормы Норма права как системное образование имеет определенную структуру. Под структурой нормы права понимается внутреннее строение нормы и связь ее элементов. Структурными элементами правовой нормы являются гипотеза, диспозиция, санкция. Гипотеза - это часть правовой нормы, в которой содержится условие ее реализации. Например, в уголовном праве в качестве условий привлечения к ответственности выступают общие признаки субъекта преступления: определенный возраст и вменяемость. По характер у содержания различают общие и конкретные гипотезы. Общая (абстрактная) гипотеза определяет условия действия норм общими родовыми признаками. Конкретная (казуистическая) гипотеза устанавливает частные специальные условия действия нормы. Примером такой гипотезы являются нормы уголовно-процессуального кодекса, где по пунктам перечислены обстоятельства, при наличии которых уголовное дело не возбуждается либо прекращается. Диспозиция - это часть нормы права, которая формулирует правило правомерного поведения либо признаки неправомерного поведения. В гражданском праве в ряде других регулятивных отраслей диспозиции выступают в виде правил правомерного поведения. В уголовном праве и других правоохранительных отраслях большинство диспозиции содержит признаки запрещенных деяний. По способу описания различают диспозиции простые, описательные, бланкетные и отсылочные. Простая диспозиция содержит указание на совершенное деяние без описания его признаков, так как они достаточно очевидны. Например, закон не характеризует признаки преступления, если речь идет о предельно ясном деянии. Описательная диспозиция содержит признаки правомерного либо неправомерного поведения. Отсылочная диспозиция вместо описания признаков деяния содержит ссылку на другую норму того же нормативного акта. Бланкетная диспозиция содержит ссылку на другой нормативный акт либо указывает на незаконность действий и таким образом отсылает правоприменителя к соответствующему закону. Санкция - это часть нормы права, в которой указаны правовые последствия: негативные либо позитивные. В уголовном и административном праве негативные санкции сформулированы как вид и мера наказания. Трудовое право и ряд других отраслей в качестве позитивных санкций предусматривают поощрительные меры. По характеру последствий различают позитивные и негативные санкции. Позитивные санкции предусматривают меры поощрения (стимулирующие санкции) и меры восстановления субъективных прав (правовосстановительные санкции). Негативные санкции предусматривают виды и меры наказания (карательные санкции) и возможность признания деяний недействительными (санкции ничтожности). В теории права различают логическую и фактическую структуру правовой нормы. Обязательным элементом логической структуры нормы права являются гипотеза, диспозиция, санкция. Указанные элементы формируют логическое содержание нормы, которое можно выразить формулой: " Если при определенных обстоятельствах (гипотеза) субъект совершит известное действие (диспозиция), то наступят предусмотренные последствия (санкция)" Публичное и частное право. Деление права на публичное и частное было признано в Древнем Риме.В соответствии с этим делением право состоит из двух частей, регулирующих отношения с участием государства (публичное право) или без него(частное право).Деление права на публичное и частное имеет свои достоинства и недостатки.В нашей стране в настоящее время, в условиях переходного общества, оно способствует освобождению правосознания от представлений о всевластии государства, неоправданных надежд на помощь государства в решении вопросов, имеющих сугубо частный характер, обозначает сферы общественной жизни, вмешательство государства в которые запрещено или существенно ограничено.Тем самым исключается произвольное вмешательство в частную жизнь отдельных органов и должностных лиц государства, обеспечивается большая свобода и реализация прав личности.Собственно, обращение к изучению публичного и частного права в нашей стране в немалой степени обусловлено поиском новых форм взаимодействия государства, права, общества и индивида.Публичное право-это сфера, связанная с властной деятельностью государства. Частное право-это сфера разгосударствления, децентрализации, свободы выбора частного лица.Соответственно, публичному праву свойствен императивный метод регулирования общественных отношений, а частному праву-диспозитивный.Исходя из этого к сфере публичного права относят такие отрасли, как конституционное, административное, уголовное, финансовое право; к сфере частного права-гражданское, семейное, трудовое право.К публичной и частным сферам относят, соответственно, международное публичное право и международное частное право.Недостатки деления права на публичное и частное не менее серьезны, чем его достоинства. Не случайно в нашей стране такое деление правовой системы не только не отражено в законодательстве, но и не находит поддержки у ряда ученых.Во-первых, деление права на публичное имеет надотраслевой характер.Основой такого деления является вторичный и в данном случае единственный критерий разделения права на отрасли-метод правового регулирования.Поэтому без предмета правового регулирования оно не может учитывать специфику различных общественных отношений.Во-вторых, метод правового регулирования не может быть самодостаточным основанием для разделения права на какие-либо сферы, поскольку любой метод производен и зависим от предмета регулирования.Игнорирование этой закономерности приводит к наукообразному теоретизированию и искусственному дроблению правовой системы, не обусловленному потребностями общественной практики.В-третьих, разделение права на публичное и частное ведет к чрезмерному обобщению различных по своей сути общественных отношений.Ни одна отрасль права не может быть признана полностью частной хотя бы потому, что право в целом формируется государством, которое предусматривает в конкретных отношениях свое участие(или его возможность).Таким образом, при изучении правовой системы России нельзя замкнуться на ее делении на публичное и частное право, поспешно и без должной критичности заимствованному из зарубежных правовых систем. Для практической деятельности требуется более глубокое знание правовой системы, исходя из предмета и метода регулирования каждой отрасли права. Способы толкования.
Способы толкования – это совокупность приёмов и средств, направленных на установление содержания правовых норм. Выделяют следующие способы: - грамматический (толкование с помощью языковых средств, правил грамматики, орфографии и т.п; например фраза «казнить нельзя помиловать»); Грамматическое толкование представляет собой анализ текста нормативного правового акта, то есть определение смысла отдельных слов, из которых состоит текст (лексическое толкование) и установление подлинной синтаксической связи между словами (синтаксическое толкование). При лексическом толковании используются словари русского литературного языка для определения точного смысла слов, в котором они применяются в тексте нпа. (например, обмеривание и обвешивание) При синтаксическом толковании применяются синтаксические правила построения предложений и применения знаков препинания. (например, если два слова связаны союзом и, то для применения данного закона необходимы оба эти обстоятельства). - логический (толкование с помощью законов и правил логики); При формулировании текста статей закона порой имеет место подмена понятий. Например, в ст. 105 УК рФ говорится о том, что убийство наказывается лишением свободы на определённый срок. Логический анализ данного текста говорит о том, что наказывается не убийство, а человек, совершивший убийство другого человека. Логическое толкование также необходимо, когда в тексте не раскрывается полностью объём содержания понятия, а лишь логически предполагается. Например, в ст.124 СК записано, что усыновление или удочерение допускается в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах. Объём интересов не раскрыт. - систематический (Состоит в уяснении содержания нормы права путём сопоставления её с другими нормами и установления её связи с ними. Любая правовая норма представляет собой составную часть системы права и действует в тесной связи с другими нормами. Принимается во внимание и то, в каком нпа она сформулирована. Если данная норма находится в подзаконном акте, то необходимо убедиться, что она соответствует закону. Возможно и сопоставление норм различных отраслей права. Так, например, ст. 257 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за нарушение правил охраны рыбных запасов. Из текста данной статьи следует, что для установления характера правонарушения необходимо ознакомиться с правилами охраны рыбных запасов. - историко-политический (толкование с помощью анализа конкретно-исторических и политических условий принятия правовой нормы); Заключается в уяснении тех общественных условий, в которых был принят данный нпа, и тех целей, которые хотел достич законодатель, принимая этот акт. Одновременно анализируются те обстоятельства и условия, в которых этот акт подлежит применению, даётся сравнительный анализ их соответствия или несоответствия общественно-политической обстановке, в которой акт принимался. Так, например, при переходе РФ к рыночным отношениям некоторое время сохранялись и действовали, поскольку не были отменены, нормы уголовного кодекса, запрещавшие частнопредпринимателбскую деятельность, спекуляцию и другие виды хозяйственного предпринимательства. - телеологический (толкование с помощью установления целей издания нормативного акта); Например, как следует из преамбулы Указа Президента от 7 марта 1996 г «О реализации конституционных прав граждан на землю», данный указ был принят «в целях обеспечения защиты конституционных прав граждан на землю». Поэтому толковать и понимать названный акт необходимо с учётом цели его принятия. - специально-юридический (толкование с помощью раскрытия содержания юридических терминов, используемых в законодательстве). Например, в в ст. 188 АПК РФ сказано, что основаниями для изменения или отмены решения суда является незаконность или необоснованность судебного акта. Для того, чтобы понять значение этих юридических понятий необходимо ознакомиться с другими статьями АПК. Так, в главе 17 АПК изложены все требования, которым должно соответствовать решение суда, чтобы быть законным. Содержание правоотношений. Содержание правоотношений состоит из нескольких частей, которые могут быть разделены на две группы: основные и второстепенные или сопутствующие. К основным относятся субъективные права и юридические обязанности сторон. Субъективное право – это указанная в законе и гарантированная государством возможность для лица, наделённого правом, вести себя определённым образом. Например, право получить конкретную индивидуальную вещь является субъективным правом лица, заключившего договор купли-продажи этой вещи и оплатившего её стоимость. Субъективное право – это не поведение или деятельность субъекта права, а лишь возможность такого поведения или деятельности. Если человек действует, то имеет место реализация его субъективного права. Субъективное право характеризуется тремя чертами: 1)оно закреплено в законе или ином нормативном правовом акте; 2) оно принадлежит конкретному лицу и является его персональной возможностью вести себя соответствующим образом4 3)исполнение его гарантируется и охраняется государством. Субъективное право гражданина, предусматривающее охраняемую государством возможность требовать от другой стороны выполнения определённых действий, называется правомочием. Юридическая обязанность представляет собой установленную нормами права необходимость определённого лица вести себя соответствующим образом. Выполнение юридической обязанности государство может обеспечить принудительно. Юридическая обязанность не является действием или поведением гражданина, на которого эта обязанность возложена, а лишь необходимостью такого действия. Если имеет место деятельность, то речь идёт о выполнении обязанности. Юридическая обязанность характеризуется чертами: 1)она закреплена или вытекает из правовой нормы; 2)представляет собой необходимость вести себя определённым образом; 3)предполагает возможность применения государственного принуждения; 4)имеет персональное значение и исполняется либо по инициативе уполномоченной стороны, либо в связи с прямым указанием в законе (например, обязанность защищать родину в случае нападения на неё). К неосновным чертам правоотношения могут быть отнесены юридические факты, правоспособность и дееспособность. Хотя названные факты не входят непосредственно в правоотношение, но без них оно не может возникнуть, существовать, изменяться или прекращаться. Юридические факты – это указанные в законе конкретные фактические жизненные обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение, изменение и прекращение правоотношений. Понятие, предмет и структура теории государства и права.
Теория государства и права – это система знаний о государственно-правовых явлениях, соответствующих своему понятию и с естественной необходимостью вытекающих из господствующего в обществе способа производства. Предметом теории государства и права является изучение закономерностей возникновения, развития и смены государственно-правовых явлений. Особенностями или характерными чертами предмета теории государства и права являются: 1) общие специфические закономерности: возникновение и историческое движение государства и права; развитие и функционирование государства и права; переход одного типа государства к другому; развитие демократии, законности и правопорядка; формирование правового государства; 2) основные коренные вопросы: сущность, тип, формы, функции, структура и механизм воздействия государства и права, эволюция государств, соотношении государства и установленного в нем права, характеристики современных политических взглядов в конкретном государстве; 3) общая теория - теория государства и права формулирует основные теоретические понятия или категории юриспруденции, которыми руководствуются и пользуются другие науки, является основой всех других гуманитарных наук; 4) единство науки - является единой наукой, предмет которой составляют государство и право, государственные и правовые явления в их взаимосвязи, взаимодействии. Теория государства и права - это единая наука, дающая обобщенное представление о государственно-правовой действительности. Структура данной науки состоит из двух крупных блоков (элементов): 1. теории государства; 2. теории права. Вместе с тем есть и некоторые общие проблемы, имеющие значение для обеих этих частей (вопросы их происхождения, развития, методологии, типологии, подходов к сущности и т.д.).
2.Методология теории государства и права
Методология представляет собой систему научных методов, набор способов и приемов исследовательской деятельности по раскрытию сущности предмета, явлений действительности. С ее помощью постигается сущность государственно-правовых явлений. Научную методологию гос-ва и права можно представить как обусловленную философским миросозерцанием совокупность определенных теоретических принципов, логических приемов и специальных методов исследования государственно-правовых явлений. Наиболее распространенными всеобщими методами исследования являются: 1. метафизика; 2. диалектика. При метафизическом методе государство и право воспринимаются как вечные и неизменные институты, которые существовали, существуют и будут существовать независимо от воли человека. При диалектическом методе гос-во и право рассматриваются в их развитии. Разновидностями диалектики являются: 1.идеализм (объективный и субъективный); 2. материалистическая диалектика. Идеалистическая диалектика может выступать в виде объективного или субъективного идеализма. Объективный идеализм связывает причины возникновения и функционирования гос-ва и права с божественной силой либо Мировым или объективным разумом, субъективный идеализм - с сознанием человека, с волей людей. Материалистическая диалектика рассматривает государство и право в развитии, в конкретной исторической обстановке и во взаимосвязи с другими явлениями. С точки зрения материалистической диалектики государство и право возникли в результате социально-экономических процессов в обществе - разделения труда, появления частной собственности и классов. Материалистическая диалектика рассматривает гос-во и право в развитии, в конкретной исторической обстановке и во взаимосвязи с другими явлениями. С точки зрения материалистической диалектики гос-во и право возникли в результате социально-экономических процессов в обществе - разделения труда, появления частной собственности и классов. Диалектика — учение о наиболее общих, закономерных связях, становлении и развитии бытия и познания. Основными общими методами изучения являются: ♦ анализ; ♦ синтез; ♦ системный подход; ♦ функциональный подход. К частнонаучным методам при изучении теории государства и права относятся: -» математический; -» формально-юридический; -» сравнительно-правовой; -» статистический; -» конкретно-социологический; -»кибернетический; -» классификационный, -» правовой аналогии и др. Последние методы не являются исчерпывающими при исследовании теории государства и права. 3Функции и задачи теории государства и права.
Функциями теории государства и права принято считать главные направления исследовательской деятельности, которые выявляют и представляют роль теории государства и права как науки в юридической практике и общественной жизни.Можно выделить следующие функции: 1) онтологическая. Данная функция изучает государственно-правовые явления, анализирует их; 2) прогностическая. Направлена на обеспечение наукой теории государства и права прогнозирования развития государства и права в будущем 3) гносеологическая. Эта функция призвана обеспечить познание категорий государства и права, а также иных государственных и правовых явлений. 4) методологическая. При ее реализации теория государства и права выступает в качестве методологической основы для всех юридических наук, так как в процессе обобщения государственно-правовой практики она изучает методологические вопросы всей юридической науки. 5) прикладная. Данная функция состоит в разработке практических рекомендаций для многих сфер государственно-правовой области функционирования; 6) политическая (другие названия: политико-управленческая или организационно-управленческая). Функция, которая направлена на выработку методов и средств для перестройки правовых и государственных институтов использования норм права, дальнейшего укрепления законности. 7) эвристическая. Это функция, с помощью которой теория государства и права, используя логические приемы, правила исследования. 8) воспитательная функция, с помощью которой теория государства и права обеспечивает правовое воспитание граждан государства; 9) идеологическая. Данная функция характеризуется тем, что она решает вопросы по сбору идей, взглядов, представлений о государстве и праве. 10) практически-организаторская. Функция, которая проявляется в том, что теория государства и права разрабатывает рекомендации. 11) теоретико-познавательная функция состоит в научной интерпретации государственно-правовых явлений; 12) учебная. Эта функция призвана обеспечивать общетеоретическую подготовку по теории государства и права как учебного предмета.
4.Место теории государства и права в системе общественных и юридических наук
Общественные науки исследуют процессы обществ.жизнедеятельности, т.е. изучают закономерности становления, развития и функционирования общества, отдельных социальных явлений, процессов и институтов. Теория государства и права как наука является общественной наукой и тесно взаимодействует с философией, социологией, экономикой, политологией и другими науками.Непосредственно связь заключается в следующем: - использует в своем изучении достижения других наук; - Другие науки в той или иной степени учитывают разработки ТГП; -использует понятия и категории других базовых наук в своем понятийном аппарате; -использует методы других базовых наук в своей методологии. В системе юридических наук теория государства и права занимает особое место.Система юридических наук: 1. Общетеоретические науки исследуют наиболее общие закономерности формирования и функционирования различных государственно-правовых систем, теоретических представлений о сущности государства и права, методологии познания правовой реальности. 2. Историко-правовые науки исследуют закономерности формирования и функционирования различных государственно-правовых систем как изменяющиеся в процессе общественно-исторического развития явления. 3. Отраслевые юридические науки (конституционное право, гражданское право, административное право, гражданско-процессуальное право, уголовное право), изучают обособленные группы юридически значимых отношений, сложившихся в данном обществе на современном этапе его развития и урегулированных действующими источниками права. 4. Межотраслевые юридические науки (хозяйственное право, прокурорский надзор, криминология), исследуют однородные общественные отношения, возникающие в сфере правового воздействия различных отраслей права. Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-05-29; Просмотров: 956; Нарушение авторского права страницы