Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Соотношение ТГП с другими наукамиСтр 1 из 11Следующая ⇒
Соотношение ТГП с другими науками ТГП относится к юридическим наукам, которые входят в состав гуманитарных наук, но имеет взаимосвязь со всеми гуманитарными науками. ТГП, находясь в системе гуманитарных наук, тесно взаимодействует с философией, политологией, экономической теорией, социологией, психологией, этикой, историей, педагогикой и т.д С помощью философии вырабатываются мировоззренческие позиции теории государства и права. Используя данные политологии, ТГП рассматривает государственно-правовые явления в контексте политической среды. Между теорией государства и права и экономической теорией, социологией, психологией и иными гуманитарными науками также существует тесная связь. Они взаимообогащают друг друга, применяя зачастую как общие, междисциплинарные понятия В системе юридических наук теория государства и права занимает особое место и тесно взаимодействует с историко-правовыми науками (История правовых учений, История государства и права и тд), с отраслевыми юридическими науками (Конституционное право, Гражданское право и тд), с прикладными науками (криминалистика, судебная медицина и тд). Общность теории государства и права и историко-правовых наук состоит в том, что они рассматривают государство и право в целом, как бы не имея границ во времени в познавательной деятельности. По отношению к отраслевым юридическим наукам теория государства и права выступает как обобщающая категория. Во-первых, она изучает наиболее общие закономерности развития и функционирования государства и права. Предмет же любой отраслевой науки связан лишь с определенной сферой общественных отношений, с рамками соответствующей отрасли права. Во-вторых, теория государства и права исследует общие для всех отраслевых наук проблемы (нормы права, правоотношения, субъект права, правонарушение, юридическую ответственность и т.д.). В-третьих, она играет методологическую роль в юриспруденции в целом. Взаимодействие же теории государства и права с прикладными науками в значительной мере является опосредованным, осуществляемым через отраслевые науки о государстве и праве. Предмет теории государства и права Каждая наука имеет свой предмет исследования и объект. Предмет науки важно отличать от ее объекта. Объект может быть схож для многих наук, а предмет у всех свой. Предмет науки есть то, что она теоретически осваивает в определенном объекте. Для теории государства и права в качестве объекта выступают государство и право, которые в то же время исследуются и другими науками. Предмет: 1. Основные государственно-правовые закономерности. Например - возникновение государства и права, смена их исторических типов, развитие их сущности и тд. 2. Система основных понятий юриспруденции, которые пронизывают все юридические науки (право, источники права, правовые акты и тд.) изучает ГП в целом, в их наиболее общем виде; исследует общие специфические закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права как единых и целостных систем; Методы 1. Филосовские методы – это метафизический (неизменность начал всего существующего в мире), диалектический (соц-экон изм в обществе), идеалистический. 2.Общенаучные методы – анализ, синтез, системный поход, логический, исторический метод 3. Частнонаучные методы – статистический, моделирование, исследование, эксперимент, сравнение 4. Специальные: формально-юридический, сравнительно-правовой, технико-юридический Исторические предпосылки государства. Формирование государства - длительный процесс, который у различных народов мира шел разными путями. Сторонники одной точки зрения выделяют три наиболее яркие формы: - азиатский способ производства (Египет, Вавилон, Китай, Индия и т.п.). Подобный путь возникновения государства во многом связан с необходимостью проведения в данных обществах масштабных социальных работ (строительство и эксплуатация ирригационных сооружений, организация поливного земледелия и т.п.); - По другому историческому пути шел процесс в Афинах и Риме, где рабовладельческое государство возникло в результате появления частной собственности и раскола общества на классы. - Германия, Россия и некоторые другие государства возникли не как феодальные (с классическими признаками подобной государственности - закреплением крестьянства и крупной частной собственностью на землю), а как прафеодальные (с соответствующими признаками - знать еще не имела крупной частной собственности на землю, а крестьяне сохраняли как свободу, так и собственность на землю). Сторонники другой точки зрения, исходящие преимущественно из евроцентристских позиций, выделяют тоже три формы, но несколько иные: Древнегреческая, Древнеримская, Древнегерманская (возникновение древнегерманского государства в значительной степени связано с завоеванием обширных чужих территорий, для господства над которыми родовая организация не была приспособлена). Основные концепции происхождения Основные теории происхождения государства Теологическая (времена средневековья, Фома Аквинский). По мнению представителей данной доктрины, государство - продукт божественной воли, в силу чего государственная власть вечна и незыблема, зависима главным образом от религиозных организаций и деятелей. Патриархальная (Аристотель). Государство - продукт разросшейся семьи, это своеобразная большая семья. Договорная (XVII - XVIII вв. Г. Гроция, Ж.Ж. Руссо, А.Н. Радищева и др.) Государство - это рациональное объединение людей на основе соглашения между ними, в силу которого они передают часть своей свободы, своей власти государству. Насилия (XIX в. в трудах Е. Дюринга, Л. Гумпловича, К. Каутского и др.) Государство - " естественным" образом (т.е. путем насилия) возникшая организация властвования одного племени над другим. Органическая (вторая половина XIX в. Г. Спенсера, Вормса, Прейса и др.) Государство - продукт социальной эволюции, которая является лишь разновидностью эволюции биологической. Материалистическая (К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин). Они объясняют возникновение государственности прежде всего социально-экономическими причинами. Психологическая (Л.И. Петражицкого, Г. Тарда, З. Фрейда и др.) Они связывают появление государственности с особыми свойствами человеческой психики: потребностью людей во власти над другими людьми, стремлением подчиняться, подражать. Патримониальная (К.Л. Галлер). Государство, по его мнению, как и земля, является частной собственностью правителя. Патримониальная теория объясняет происхождение государства земельной собственностью. Ирригационная (Э. Виттфогель) Он связывает процесс возникновения государственности с необходимостью строительства ирригационных сооружений в восточных аграрных обществах. Государственный суверенитет - верховенство государства в пределах собственных границ и его самостоятельность в международных делах. Государственный суверенитет не допускает постороннего вмешательства. Типологии (типы) государств Типология государства - это его классификация, предназначенная для разделения всех прошлых и настоящих государств на такие группы, которые дали бы возможность раскрыть их социальную сущность. Типология государства проводится в основном с позиции двух подходов: формационном и цивилизационном. Главным критерием первого подхода выступают социально-экономические признаки (общественно-экономическая формация). В его основе лежит учение об общественно-экономической формации, которая включает в себя тип производственных отношений (базис) и соответствующий ему тип надстройки (государство, право и т.п.). В зависимости от типов экономического базиса выделяют следующие типы государства: рабовладельческий, феодальный, буржуазный, социалистический. Рабовладельческое государство есть орудие поддержания власти рабовладельцев над рабами, которые были собственностью свободных граждан. Раб не имел никаких прав и фактически представлял собой говорящее орудие труда. Феодальное государство - это диктатура класса феодалов, земельных собственников, присваивающих безвозмездный труд крестьян. Крестьяне находились в полурабской зависимости от помещиков. Буржуазное государство представляет собой диктатуру буржуазии, в котором сословное неравенство заменяется социальным. Рабочий юридически свободен, но, лишенный средств производства, он вынужден продавать свою рабочую силу капиталисту. Данное государство проходит различные стадии развития: капиталистическое, монополистическое, индустриальное, постиндустриальное государство. Социалистическое государство, по мнению представителей формационного подхода, как государство высшего типа есть отмирающее государство, базирующееся на общественной собственности на средства производства и имеющее широкую социальную базу. Достоинства формационной типологии: продуктивна идея деления и показывает поэтапность развития государства. Недостатки: однолинейна и недооцениваются духовные факторы. В основе цивилизационного подхода лежат как раз духовные признаки. В зависимости от них выделяют следующие цивилизации: египетскую, китайскую, западную, православную, арабскую, мексиканскую, иранскую и т.п. Достоинства - определены духовные факторы как существенные в тех или иных конкретно-исторических условиях, в связи с расширением диапазона духовных критериев, которые характеризуют именно особенности тех или иных цивилизаций, получается более географически адресная. Недостатки - недооцениваются социально-экономические факторы, дает типологию не столько государства, сколько общества. Демократия- политический режим, в основе которого лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии. Признаки - Назначение лидеров управляемыми ими людьми происходит путём честных и состязательных выборов, Народ является единственно легитимным источником власти, Общество осуществляет самоуправление ради общего блага и удовлетворения общих интересов. Автаркия - система замкнутого воспроизводства сообщества, с минимальной зависимостью от обмена с внешней средой; экономический режим самообеспечения страны, в котором минимизируется внешний товарный оборот. Функции государства.. Функции государства - это основные направления деятельности государства по решению стоящих перед ним целей и задач. Внутренние функции – экон, соц, эколог, инф, обеспечение прав и свобод чел и гражд, охрана правопорядка, научно-техн прогресс. Внешние функции – оборона страны, поддержание мирового порядка, интеграционные процессы (ВТО). Генеральная функция государства — это реализация общих дел, обеспечивающих необходимые предпосылки существования человеческого общества. Юридический позитивизм Юридический позитивизм возникает в начале XIX в., когда буржуазия достаточно упрочила свои экономические и политические позиции, в период относительно мирного развития капитализма, свободной конкуренции. Юридический позитивизм отражал уверенность буржуазии в незыблемости созданного ею строя, в могуществе се государства и права. Буржуазия видит в своем нраве фактор стабилизации, порядка, эффективное орудие против нарастающего рабочего движения. Позитивизм отрицает «естественное право», которое рассматривается как заблуждение умов, ведущее к нарушению порядка. По теории_юридического позитивизма право — факт реальности, позитивный факт. Всякое позитивное право происходит от власти. Право — приказ власти, поддержанный санкцией принуждения. Право есть результат только право-творческой функции государства, независимой от экономических и классовых отношений. Юридический позитивизм связан с философским позитивизмом. Сущность права провозглашается непознаваемой. Оно не нуждается в иных обоснованиях, кроме факта своего существования. Право, по мнению К. Бергбома, является основой любого строя. Позитивисты отрывают истоки права от экономики и классовых отношений. Свою задачу они видят в описании права, в формально-логическом исследовании его догмы. Формально-догматический описательный метод признается в качестве основного метода исследования. В рамках юридического позитивизма создается концепция правового государства. Идеи позитивизма присущи современной буржуазной юриспруденции в разных вариантах. Одним из направлений современного позитивизма является нормативизм. Юридический прецедент — это решение по конкретному судебному или административному делу, ставшее образцом для решения аналогичных дел в будущем. Административный прецедент - такое поведение государственного органа, должностного лица, которое имело место хотя бы один раз и может служить образцом при аналогичных обстоятельствах. Административный прецедент в России не является официально признанным источником права. Однако в юридической действительности нашей страны можно найти примеры, когда в практической деятельности государственных органов создаются правила поведения, которые реально действуют наряду с писаным правом, конкретизируют, дополняют, а иногда и отменяют последнее. Судебный прецедент — это решение по конкретному делу, являющееся обязательным для судов той же или низшей инстанции при решении аналогичных дел либо служащее примерным образцом толкования закона (прецеденттолкования). Данный источник права характерен для стран с так называемой англосаксонской системой права, основанной на прецедентном праве (Англия, США, Новая Зеландия, Австралия и др.). Преимущества прецедентов: прецедент — это результат логики и здравого смысла. Правоприменитель руководствуется своим мировоззрением, правосознанием, господствующими в обществе моральными ценностями, житейским опытом; больший динамизм, нежели у других источников права, так как правоприменитель способен принять решение с учетом изменений, произошедших в стране, мире. Недостатки: нет авторитета, присущего нормативному акту; есть возможность произвола.
30. Нормативно-правовой акт как источник права Нормативно-правовой акт – это выраженные в письменной форме решения компетентных государственных органов, в которых содержатся нормы права.НПА подразделяются на законы и подзаконные акты. Нормативному правовому акту присуща письменная, строго документированная форма и особый, четко регламентированный процессуальный порядок принятия и опубликования. По порядку принятия и юридической силе нормативные правовые акты подразделяются на законы и подзаконные акты. Нормативные акты находятся между собой в строгой иерархической соподчиненности, от которой зависит юр сила того или иного акта. Акты нижестоящих правотворческих органов должны соответствовать и не противоречить актам вышестоящих органов. Нормативные акты классифицируются по их юридической силе, определяемой компетенцией и положением издавших органов в механизме государства, а так же характером самих актов. В связи с этим различают Конституцию и иные законы (конституционные и обыкновенные), а также подзаконные акты ( указы, постановления, инструкции, декреты…). Признаки нормативных правовых актов нормативный характер это правовой акт является результатом правотворчества общеобязательность оформление в виде официального документа определённый порядок группировки правовых норм.
Законы и подзаконные акты Закон — обладающий высшей юридической силой нормативный акт, принятый в особом порядке высшим представительным органом государственной власти или непосредственно народом и регулирующий наиболее важные общественные отношения[3]. Особый порядок — законотворчество. По юридической силе и предназначению законы делятся на конституционные (закрепляют основы общественного и государственного строя и определяют основные правовые начала всего действующего законодательства) и обыкновенные (принимаются на основе конституционных законов и регулируют различные стороны жизни общества). Среди последних выделяются кодифицированные и текущие. По характеру действия законы подразделяются на постоянные, временные и чрезвычайные. В Российской Федерации, как в любом федеративном государстве, действуют федеральные законы и законы субъектов. Действующие законы образуют систему законодательства. Высшая юридическая сила предполагает, что никакой иной правовой акт не должен противоречить закону, не может его ни отменить, ни изменить; но закон может отменить или изменить любой другой правовой акт. Содержание закона образует первичные нормы, которые в отдельных случаях получают дальнейшую конкретизацию и развитие в подзаконных актах. Подзаконный правовой акт (нормативный) принимается органами государственной власти в пределах их компетенции и, как правило, на основании закона. По общему правилу подзаконные акты должны соответствовать законам. К подзаконным актам России относятся нормативные акты (то есть указы, содержащие нормы права) Президента России, нормативные постановления палат Федерального Собрания (принимаемые по вопросам их ведения), нормативные постановления Правительства России, различные нормативные акты (приказы, инструкции, положения и т. п.) федеральных министерств и ведомств, других федеральных органов исполнительной власти, других федеральных государственных органов. Следует выделить также нормативные правовые акты органов местного самоуправления (именно поэтому подзаконный акт принимается не только государственными органами), издающиеся в соответствии с вышестоящими законами и подзаконными актами и воздействующие на общественные отношения строго на территории данного муниципального образования.
Критерии Самым крупным элементом в системе права является отрасль права. Ее образует совокупность норм права, регулирующих качественно однородную группу общественных отношений, она характеризуется своеобразием предмета и метода правового регулирования. Если правовой институт регулирует вид общественных отношений, то отрасль - род общественных отношений. Таким образом, для деления права на отрасли используются главным образом два критерия - предмет и метод правового регулирования. По этим критериям и отличают одну отрасль права от другой. Отрасль права. Публичное право включает административное; конституционное; финансовое; уголовное; земельное и др. Публичное право занимается регулированием отношений государства с гражданами и другими субъектами права. В систему частного права входят семейное; гражданское; трудовое. В частном праве царят личные интересы граждан и частных объединений. К материальным отраслям относят: административное; конституционное; уголовное; семейное; трудовое право и др. Процессуальные отрасли определяют порядок рассмотрения уголовных и гражданских дел. Связь материальных и процессуальных отраслей права взаимная и двусторонняя. Это означает, что материальные отрасли обусловливают правовой статус субъектов, устанавливают условия и основания возникновения процессуальных отношений; процессуальные отрасли закрепляют порядок разрешения конфликтных ситуаций, возникающих при реализации норм материальных отраслей права. Процесс рассмотрения конкретного предмета и доминирующий метод правового регулирования дает характеристику отраслей права. Различные отрасли права стоят на разных ступенях развития, у одних объем общественных отношений увеличивается, а у других – сужается. Понемногу формируются банковское право, предпринимательское, жилищное и др 42Институт – это блок, составная часть, звено отрасли. В любой отрасли их множество. Они имеют относительную самостоятельность, так как касаются в известной мере самостоятельных вопросов.Примеры правовых институтов: в уголовном праве – институт крайней необходимости, невменяемости; в гражданском праве – институт дарения, сделки, институт исковой давности, купли-продажи; в государственном праве – институт гражданства; в административном – институт должностного лица; в семейном праве – институт брака и т. д.Все институты осуществляют свою деятельность в тесной взаимосвязи друг с другом как внутри данной отрасли, так и вне ее.Виды правовых институтовПравовые институты делятся по отраслям права: на гражданские; уголовные; административные; финансовые и т. д.Как много отраслей, так же много и соответствующих групп институтов.Отраслевая принадлежность правовых институтов является самым общим критерием их разделения. По этому же признаку они классифицируются на материальные и процессуальные. Далее институты классифицируются на отраслевые и межотраслевые (или смешанные), простые и сложные (или комплексные), регулятивные, охранительные и учредительные (закрепительные).Внутриотраслевой институт состоит из норм одной отрасли права, амежотраслевой – из норм двух и более отраслей. Простой институт в основном небольшой и не содержит в себе никаких других подразделений. Сложный, или комплексный, институт является относительно крупным, так как имеет в своем составе более мелкие автономные образования, которые называют субинститутами.Регулятивные институты направлены на регулирование соответствующих отношений, охранительные – на их охрану, защиту (типичны для уголовного права), учредительные закрепляют, учреждают, определяют положение (статус) тех или иных органов, организаций, должностных лиц, а также граждан (характерны для государственного и административного права).Институт права – это совокупность правовых норм, образующая обособленную часть отрасли права. Эти правовые нормы обладают самостоятельностью и автономией, так как регулируют независимые друг от друга, но возникающие в одной отрасли права самостоятельные вопросы.Система права представляет собой сложное, полиструктурное динамическое образование, в котором четко выделяются четыре ступени: структура отдельного нормативного предписания; структура правового института; структура правовой отрасли; структура права в целом.Все эти уровни скоординированные, логически и функционально предполагают существование друг друга. Вместе они составляют очень сложную конструкцию, которая формирует отрасль права и наполняет ее необходимым для регулирования содержанием, дающим возможность решить задачи, встающие в процессе урегулирования отношений. Частное и публичное право Деление на частное и публичное право в разных формах имеется во всех развитых правовых системах. Деление на частное и публичное право – это разделение на группы, которые систематизируют правовые нормы, служащие для обеспечения общезначимых (публичных) интересов, т. е. интересов государства и общества в целом (конституционное, административное, уголовное, процессуальное, финансовое, военное право), и правовые нормы, которые защищают интересы частных лиц (гражданское, семейное, трудовое право и т. д.). Публичное право непосредственно связано с публичной властью, которой обладает государство. Частное право призвано обслуживать прежде всего потребности частных лиц (физических или юридических), которые имеют властные полномочия и выступают как свободные и равноправные собственники. Частное право связывают главным образом с появлением и развитием института частной собственности и отношениями, которые возникают на его основе. Частное право развивалось исторически одновременно с частной собственностью. Систематизация частноправовых норм реализуется при использовании следующих способов: 1) институционального (наставнического); 2) пандектного (свободного, совокупного).Соотношение частного и публичного права: 1) частное право – это совокупность правовых норм, которые регулируют и охраняют интересы частных собственников свободных субъектов рынка, а также их отношения в процессе производства и обмена. В то же время публичное право составляют нормы, закрепляющие и регулирующие порядок работы органов государственной власти и управления, формирования и работы парламентов, иных государственных учреждений, осуществления правосудия, борьбу с посягательствами на действующий порядок; 2) частное право не может осуществляться без публичного, так как последнее служит для охраны и защиты первого; 3) частное право в своей реализации опирается на публичное. В общей правовой системе публичное и частное право тесно взаимосвязаны, и их разграничение до какой-то степени является условным.Частное право является правом лично-свободным. Основная функция частного права состоит в распределении материальных и иных благ, в фиксировании их за конкретными субъектами.Основная функция публичного права состоит в регуляции отношений между людьми велениями, которые исходят от единственного центра, каким является государственная власть.Частное право является основой предпринимательства, рыночной экономики. При этом современное частное право подразделяется на два вида: договорное и корпоративное. Частное право – это главным образом «рыночное право», играет важную роль в создании единого правового пространства, а публичное право реализует воздействие на интересы государственные и межгосударственные. Нормотворчество Нормотворчество в правовой сфере - это в принципе и главным образом государственная деятельность, завершающая процесс формирования права, означающая возведение государственной воли в закон. Целями нормотворчества являются: Конкретизация существующих правил поведения. Детализация правовых предписаний. Дополнение существующих правовых норм.
Субъекты правоотношений Это лицо или организация, за которыми государство признает способность быть носителями субъективных прав и юридических обязанностей. Правосубъектность – свойство, позволяющее лицу или организации стать субъектом права (способность стать субъектом). Только гос-во определяет кто и при каких условиях может быть субъектом права, а следовательно, и участником правоотношений. Вкл. в себя: правоспособность и дееспособность. Правоспособность – (способность быть носителем суб. прав и юр. обязанностей)установленная законом способность лица или организации быть носителем субъективных прав и юр обязанностей. Бывает: общая - способность любого лица или организации быть субъектом права как такого, вообще, она признается гос-вом за лицами с момента рождения отраслевая – способность быть субъектом той или иной области права. Специальная – способность быть участником правоотношений в связи с занятием определенных должностей (президент) или принадлежности лица к определ категориям субъектов права (работники ряда транспортных средств, правоохранительных органов). Дееспособность - способность осуществлять с.п. и ю.о. Физ лица – все граждане, иностранцы и лица без гражданства. Физ.лица обладают правоспособностью во всех ее видах (общ, отр, спец). В сфере гражданско-правовых, частно-правовых отношений они имеют равную правоспособность. Правоспособность и дееспособность физ лиц по времени своего возникновения не всегда совпадают (дееспособность с 18 лет, но если вступил в брак до 18 лет, то считается полностью дееспособным, или заключен трудовой договор с 16 лет). Объявление несовершеннолетнего дееспособным называется эмансипацией. Дееспособность бывает: полностью недееспособным (в случае псих расстройства не может понимать значение своих действий или руководить ими). Устанавливается судом. Назначается опекун. Частично недееспособным – по решению суда признается и прекращается. Например, если человек пьет, то назначается попечитель, который может получать за него пенсию. Юр. лицо – ком и неком организации. Правосубъектность Субъекты гражданского права — самостоятельные участники общественных отношений, обладающие установленными признаками индивидуализации, которые являются непосредственными носителями гражданских прав и обязанностей. В гражданские правоотношения могут вступать как отдельные граждане, так и коллективные образования, обладающие предусмотренными законом признаками: организации, именуемые юридическими лицами, а также особые субъекты гражданского права — государственные и муниципальные образования. Законодатель использует термины «юридические лица» и «физические лица» - граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства. Гражданские правоотношения могут возникать между всеми субъектами гражданского права. Важно подчеркнуть, что действие закона по отношению к лицам базируется на двух началах: принципе суверенитета (территориального верховенства государства), а также ограничивающих этот принцип требованиях международного права. Дееспособность Дееспособность- установленная законом способность лица- участника правоотношений своими непосредственными действиями приобретать и осуществлять субъективные права и юридические обязанности. Согласно российскому законодательству полная дееспособность физ.лиц наступает с 18-летнего возраста. По законодательству России в случае, когда допускается вступление в брак до достижения 18 лет, гражданин, не достигший 18-летнего возраста, приобретает гражданскую дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. По трудовому и гражданскому праву несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору или с согласия родителей. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным называется эмансипацией. Признание лица полностью недееспособным допускается лишь в том случае, когда оно вследствие психического расстройства не может понимать значение своих действий. Недееспособность лица может устанавливаться только судом и в том порядке, который предусмотрен гражданско-процессуальным зак-вом. Частично недееспособным может быть признан по решению суда гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотиками ставит семью в тяжелое материальное положение. Объект правоотношений Объектом правоотношений являются материальные блага и нематериальные блага, результаты духовного интеллектуального творчества, поведение людей – их определенных действия или бездействие, а также последствия, результаты того или иного поведения, личные имущественные и иные соц блага, которые служат удовлетворению интересов и потребностей участников правоотношений и по поводу которых возникают у сторон юридические обязанности и суб. права. Нематериальные – жизнь и здоровье людей, достоинство личности, личная неприкосновенность, деловая репутация и т.д. Льготы, привилегии Важнейшими стимулирующими средствами в информационно-психологическом механизме правового воздействия выступают льготы, привилегии, иммунитеты, которые в условиях реформирования правовой системы играют все более заметную роль в современной российской правовой жизни. Под правовой льготой понимается правомерное облегчение положения субъекта, позволяющее ему полнее удовлетворить свои интересы и выражающееся как в предоставлении дополнительных, особых прав (преимуществ), так и в освобождении от обязанностей. Льготы - это элемент прежде всего специального правового статуса лица, механизм дополнения основных прав и свобод субъекта специфическими возможностями юридического характера. Специфической разновидностью правовых льгот выступают привилегии, под которыми понимают специальные (во многом исключительные, монопольные) льготы для конкретных субъектов, прежде всего для властных органов и должностных лиц, необходимые им в целях наиболее полного и качественного осуществления своих определенных обязанностей. Под правовыми иммунитетами понимают особые льготы и привилегии, преимущественно связанные с освобождением конкретно установленных в нормах международного права, Конституции и законах лиц от определенных обязанностей и ответственности, призванные обеспечивать выполнение ими соответствующих функций. Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-05-29; Просмотров: 4441; Нарушение авторского права страницы