Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
К какой правовой семье отнести современное японское право? ⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 5
Раймон Леже: «Японское право обладает притягательным своеобразием. Но если мы хотим его уважать, нам не следует относить правовую систему Японии к романо-германской правовой системе, как иногда пытаются это сделать. Право Японии является хорошим примером правовой системы подверженной многочисленным влияниям, которая, несмотря на свое техническое совершенство, с трудом пробивает себе дорогу в общество, в течение долгого времени находившего свое равновесие вне правовых рамок»[129]. К. Цвайгерт, Х. Кетц: «С одной стороны, стремительное экономическое развитие Японии дает основание предположить, что было бы разумно причислять ее правовую систему к правовой семье, основанной на европейских источниках, а не к дальневосточной правовой семье. С другой стороны, многочисленные японские кодексы, скроенные по образцу континентального европейского права, оставались мертвой буквой в условиях правовой действительности этой страны. Создается, однако, впечатление, что в сегодняшней Японии начинают постепенно ослабевать традиционное пренебрежение к статутному праву и отрицание всех форм судебного решения споров. А это означает, что принадлежность японского права к дальневосточной правовой семье вызывает все большие сомнения»[130].
Глоссарий 1. Акт правотворчества – это изданный в установленном порядке уполномоченным на то субъектом нормативно-правовой акт, устанавливающий, изменяющий или отменяющий правовые нормы. 2. Акт применения права – официальный правовой документ, содержащий индивидуально-властное предписание компетентного органа, который выносится им в результате разрешения конкретного юридического дела и обеспечивается принудительной силой государства. 3. Аналогия закона – применение при пробеле в праве к общественным отношениям норм, регулирующих сходные отношения. 4. Аналогия права – принятие при пробеле в праве решения по делу, исходя из общих начал и смысла законодательства (принципов права). 5. Ассимиляция – этническое поглощение, практически полное «растворение» одного народа (или нескольких народов) в другом (утрата своего языка, культуры, национального самосознания и др.). 6. Виктимное поведение – одна из разновидностей так называемых пограничных проступков. Представляет собой поведение потерпевшего, которое создает реальную возможность совершения против него соответствующего правонарушения, т. е. это поведение, провоцирующее правонарушение. 7. Вменяемость – в уголовном праве способность физического лица в момент совершения общественно опасного деяния отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими. Вменяемость является необходимым условием вины и уголовной ответственности. 8. Гипотеза – элемент правовой нормы, указывающий на условия, при наступлении (ненаступлении) которых реализуется закрепленное в норме правовое предписание. 9. Дееспособность – закрепленная за субъектом права способность самостоятельно, своими действиями приобретать и осуществлять права, создавать для себя обязанности и исполнять их. 10. Деликтоспособность – способность лица нести юридическую ответственность за совершенное правонарушение. 11. Денонсация – отказ государства от двустороннего (или выход из многостороннего) международного договора с предупреждением, сделанным в порядке и сроки, предусмотренные в самом международном договоре. 12. Диспозиция – элемент правовой нормы, который непосредственно закрепляет субъективные права и юридические обязанности участников общественных отношений. 13. Доктрина правовая – систематизированное учение о праве, логически связанная система положений о правовых явлениях. 14. Европейский Суд по правам человека – независимый наднациональный орган правосудия, который на европейском уровне осуществляет контроль над соблюдением основных прав человека всеми государствами – участниками Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 15. Закон – это акт правотворчества, принятый в особом порядке высшим представительным органом государства, обладающий высшей юридической силой и направленный на регулирование наиболее важных общественных отношений. 16. Законность (правовая) – принцип, метод и режим строгого, неуклонного соблюдения, исполнения норм права всеми участниками общественных отношений. 17. Инкорпорация – форма систематизации, состоящая в объединении нормативных актов в сборник без изменения их содержания. 18. Институт права – совокупность юридических норм, осуществляющих комплексное регулирование общественных отношений одного вида. 19. Источник (форма выражения) права – способ закрепления и выражения правовых норм. 20. Каноническое право – система нормативных предписаний, принимаемых решениями церковных соборов и постановлений римских пап. Нормы канонического права регулируют отношения внутрицерковной организации и некоторые семейно-брачные, имущественные отношения. 21. Кодификация – форма систематизации, направленная на коренную как внешнюю, так и внутреннюю переработку действующего законодательства путем подготовки и принятия нового кодифицированного акта. 22. Конституция – основной закон государства, определяющий основы государственного строя, определяющий форму правления, систему высших государственных органов, порядок их формирования, функции, компетенцию, правовое положение личности. 23. Метод правового регулирования – совокупность средств, способов и приемов правового регулирования общественных отношений. 24. Механизм правового регулирования – взятая в единстве система правовых средств воздействия на общественные отношения. 25. Мораль – совокупность нравственных принципов, убеждений и основанных на них норм поведения, регулирующих отношения, складывающиеся между людьми посредством представлений о добре и зле, справедливости и несправедливости, долге, чести, достоинстве и охраняющиеся силой общественного мнения или внутренним убеждением. 26. Норма права – общеобязательное, формально-определенное правило поведения субъектов общественных отношений, установленное (санкционированное) и охраняемое государством. 27. Нормативно-правовой акт – это письменный официальный документ, исходящий от компетентного органа, принятый в установленном порядке, содержащий нормы права, обеспечиваемый силой государственного принуждения. 28. Нормативный договор – соглашение двух и более субъектов права, содержащее юридические нормы. 29. Обратная сила закона – применение закона к фактам и отношениям, возникшим до вступления его в силу. 30. Объект правоотношения – материальные, духовные и иные социальные блага, которые служат удовлетворению интересов и потребностей граждан, организаций и по поводу которых субъекты права вступают в правоотношение, осуществляют права и обязанности. 31. Отрасль права – наиболее крупная, обособленная совокупность юридических норм, подотраслей и институтов, регулирующая качественно однородные группы общественных отношений. 32. Подзаконный нормативно-правовой акт – это акт правотворчества, который основан на законе и не противоречит ему, призванный конкретизировать основные положения закона применительно к определенным общественным отношениям. 33. Политический режим – совокупность средств и способов осуществления государственной власти. 34. Право – это система общеобязательных, формально определенных юридических норм, устанавливаемых и обеспечиваемых государством, являющихся регулятором общественных отношений. 35. Правовая культура – часть общей культуры общества, правовое состояние общества, правовые ценности, созданные людьми за всю историю развития права, качество юридических форм, норм и институтов в их реальном функционировании. Показателями правовой культуры общества являются: уровень правосознания; состояние законодательства; состояние законности и правопорядка; состояние юридической практики. 36. Правовая семья – совокупность национальных правовых систем, объединенных общностью источников права, основных правовых понятий, способов и методов юридической деятельности. 37. Правовое государство – это организация политической власти, создающая условия для наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также для наиболее последовательного связывания с помощью права государственной власти в целях недопущения злоупотреблений. 38. Правовой обычай – санкционированное государством исторически сложившееся в результате многократного повторения общее правило поведения, обеспечиваемое силой государственного принуждения. 39. Правовой прецедент – решение по конкретному делу, являющееся обязательным при разрешении аналогичных дел. 40. Правоотношение – это общественное отношение, урегулированное нормами права, участники которого наделены субъективными правами и несут юридические обязанности. 41. Правопорядок – сложившаяся в результате осуществления законности такая упорядоченность общественных отношений, которая выражается в правомерном поведении их участников. Составная часть общественного порядка. 42. Правоспособность – закрепленная за субъектом права способность обладать субъективными правами и нести юридические обязанности. 43. Правотворчество – это деятельность компетентных субъектов по принятию, изменению и отмене юридических норм. 44. Предмет правового регулирования – относительно обособленная часть качественно однородных общественных отношений, регулируемых правом. 45. Презумпция в праве – разновидность нетипичного нормативного предписания, состоящего в указании на предположительность того или иного состояния, основанного на определенных жизненных фактах, подтвержденных предшествующим опытом. 46. Преюдиция – разновидность нетипичного нормативного предписания, предрешающего признание обязательности для разбираемого юридического дела ранее вступивших в законную силу тех или иных актов применения права и затрагивающих интересы сторон данного дела. Одним из таких предрешений является, например, предписание, закрепленное в гражданско-процессуальном законе и гласящее, что факты, установленные вступившим в законную силу решением суда по данному делу, не доказываются вновь при разбирательстве других гражданских дел, в которых участвуют те же лица. Значение преюдиции в том, что она, с одной стороны, подкрепляет авторитет судейской власти, а с другой – обеспечивает экономичность и оперативность разбирательства дел. 47. Применение права – это властно-организующая деятельность компетентных органов и лиц, обеспечивающих в конкретных жизненных случаях реализацию норм права. 48. Принципы права – это исходные основные начала, положения, идеи, выражающие сущность и социальное назначение права. 49. Пробелы в праве – полное или частичное отсутствие нормативного предписания, необходимость которого обусловливается смыслом и содержанием действующей правовой системы, потребностью юридической практики, жизненной необходимостью. Пробельность в праве выражается либо в полном отсутствии нормативного предписания, либо в его неполноте. 50. Пролонгация – продление договора сверх предусмотренного при его заключении срока действия. 51. Промульгация – официальное провозглашение (обнародование) закона, принятого парламентом. Означает санкционирование (подпись) законопроекта главой государства (президентом) в установленные конституцией сроки и опубликование закона в официальном издании. Только после промульгации закон приобретает юридическую силу. 52. Реализация норм права – претворение, воплощение предписаний юридических норм в жизнь путем правомерного поведения субъектов общественных отношений. Формами такой реализации являются соблюдение, исполнение, использование и применение права. 53. Санкция – элемент правовой нормы, который закрепляет неблагоприятные последствия, наступающие в случае нарушения диспозиции правовой нормы. 54. Систематизация законодательства – деятельность компетентных субъектов по упорядочиванию действующего законодательства в целях удобства пользования им на практике. 55. Субъективное право – вид и мера возможного поведения субъекта правоотношения. 56. Субъекты правоотношения – лица, обладающие правосубъектностью, реализующие в рамках правоотношения субъективные права и юридические обязанности взаимно корреспондирующего характера. 57. Субъекты правотворчества – это органы государства, местного самоуправления, должностные лица, общественные организации и народ в целом, которые уполномочены издавать, перерабатывать и отменять правовые нормы. 58. Тип государства – взятые в единстве наиболее общие черты различных государств, образующих систему их важнейших свойств и критериев, порождаемых соответствующей исторической эпохой. 59. Фикция юридическая – нетипичное нормативное предписание, объявляющее существующим, истинным явление или положение, которое реально не существует и установить его невозможно. Основное назначение юридической фикции состоит в потребности создать условную стабильность в складывающихся правоотношениях и обеспечить надежность реализации правового статуса субъектов в ситуациях жизненной неопределенности. Примером юридической фикции является признание гражданина безвестно отсутствующим, объявление гражданина умершим. 60. Форма государственного (территориального) устройства – способ территориальной организации государственной власти, способ взаимодействия между частями государства и государством в целом. По форме государственного устройства государства подразделяются на унитарные государства, федерации и конфедерации. 61. Форма правления – порядок образования и организации высших органов государственной власти, их взаимоотношение друг с другом и населением. Для современных государств характерны две формы правления: монархия и республика. Республики подразделяются на парламентские и президентские. В основе разграничения республик – вопрос о том, кто формирует правительство и перед кем оно отчетно. 62. Функции права – основные направления правового воздействия на общественные отношения, определяемые сущностью и социальным назначением права. 63. Школа естественного права – направление правовой науки (XVII–XVIII вв., Г. Гроций, Дж. Локк, Д. Дидро, Ш. Монтескье, А. Н. Радищев и др.), основанное на идее естественных прав человека; прав, принадлежащих человеку от рождения, неотчуждаемых и неотъемлемых ни при каких условиях (право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность, частную собственность, нормальные условия жизни, общение с себе подобными и др.). 64. Экстерриториальность – юридический статус физических или юридических лиц, учреждений либо объектов, изъятых из-под действия местного законодательства и подпадающих (частично или в полном объеме) под действие законодательства другого государства (дипломаты, территории посольства, военного корабля в иностранном порту, военного воздушного судна, находящегося на иностранной территории). Экстерриториальность устанавливается с согласия того государства, на чьей территории находятся дипломаты, посольства, консульства и т. д. 65. Юридическая деонтология – изначально определялась как наука о должном во взаимоотношениях между людьми. Термин введен английским юристом-философом И. Бентамом в 1832 г. для обозначения теории нравственности в целом. В настоящее время юридическая деонтология понимается как пропедевтическая (вводная) учебная дисциплина об искусстве общения и мудрости принятия правильного решения в юридической практике. Предметом юридической деонтологии является система требований, которые предъявляются к юристу как профессионалу, призванному предоставлять правовые услуги самого различного характера всем, кто в них испытывает потребность. Вся система требований распределяется по тем достоинствам юриста, которыми он должен обладать: психологической, политической, специально-правовой, этической и эстетической культурой. 66. Юридическая коллизия – противоречие между существующими правовыми актами и регулируемыми ими общественными отношениями; существование различных норм для разрешения конкретной ситуации, но с противоречивым содержанием. 67. Юридическая обязанность – вид и мера должного поведения субъекта правоотношения. 68. Юридическая техника – совокупность правил, средств и приемов разработки, оформления, публикации и систематизации нормативных и индивидуальных правовых актов. 69. Юридический позитивизм – возник во второй половине XIX в. в Западной Европе и России (А. Меркель, Д. Остин, Г. Шершеневич). Основан на философском позитивизме. Пришел на смену теории естественного права, отверг деление права на естественное и положительное. Заявил о себе как о теории уже существующих общественных порядков и потому признавал лишь позитивное право. Отрицал идеи исторической школы права. Призывая к изучению действующего, т. е. позитивного, права, «позитивисты» сосредоточили внимание юридической науки на догме права: описании, обобщении, систематизации и классификации нормативных предписаний законодателя и выработке на основе этого соответствующих юридических определений и конструкций. Позитивисты предприняли концептуальное обоснование формально-догматического метода как главного, общего метода теоретической юриспруденции и на этой основе выработали определенное формально-догматическое понимание права в целом. Из всех внешних факторов, оказывающих воздействие на право, позитивисты признали государство, суверенную политическую власть законодателя, издающего нормы права. Позитивисты создали юриспруденцию свободы, равноправия и т. п. В юридическом позитивизме нашел свое логическое завершение взгляд на право как на первооснову социальной жизни. Позитивизм – заметное направление в понимании права в России, во многих странах (Германия, Франция) и в настоящее время. 70. Юридический факт – конкретное жизненное обстоятельство, с которым норма права связывает возникновение, изменение или прекращение правоотношения. Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-03-25; Просмотров: 2289; Нарушение авторского права страницы