Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Функции внедоговорных обязательств



 

Функции присущи гражданскому праву как правовой отрасли, они характеризуют ее место в системе права. Как известно, основными функциями гражданского права и, соответственно, его институтов являются регулятивная и охранительная функции.

Также функции присущи и отдельным институтам гражданского права, в том числе и институту внедоговорных обязательств. Функции внедоговорных обязательств заключаются в назначении, служебной роли этого правового института при выполнении задач, определяемых законом. Основными функциями внедоговорных обязательств и внедоговорной ответственности являются охранительная, компенсационная (восстановительная) и предупредительно-воспитательная (превентивная) < 1>.

 

Внедоговорным обязательствам и внедоговорной ответственности присуща главным образом охранительная функция. Она заключается в том, что внедоговорные обязательства предназначены служить обеспечению прав и интересов субъектов гражданского права от различных нарушений и защищать эти права и интересы в случаях, когда их нарушение произошло. С учетом указанного назначения внедоговорных обязательств в науке гражданского права их принято относить к числу охранительных обязательств.

Представляется, что в понятии " охранительные обязательства" соединяются фактически две функции - охраны и защиты прав и интересов. Поэтому надо признать не совсем корректным наименование " охранительные обязательства", поскольку понятия " охрана" и " защита" не совпадают по содержанию. Охрана представляет собой систему мер, которые предназначены для того, чтобы не допустить нарушений прав и интересов участников гражданских правоотношений, а защита вступает в действие, когда нарушение прав и интересов уже произошло. В сущности, обязательства, которые именуют охранительными, предстают перед нами как охранительно-защитительные. Вместе с тем необходимо отметить, что признаки охранительных имеются и в договорных обязательствах, в особенности в правилах об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих договорных обязанностей. Однако во внедоговорных обязательствах их охранительная и защитительная направленность существенно отличается тем, что она составляет сущность этих обязательств.

Таким образом, охранительная функция не только характерна для внедоговорных обязательств, но именно в этих обязательствах она находит наиболее полное проявление. Это относится как к деликтным обязательствам, так и к обязательствам из неосновательного обогащения.

Компенсационная (восстановительная) функция заключается в решении задачи устранения отрицательных имущественных последствий, возникших вследствие противоправных действий лица (повреждение, порча, уничтожение имущества другого субъекта права, причинение смерти, вреда здоровью и т.д.) либо в результате ошибочной передачи другому лицу денег, иных ценностей, вещей.

Устранение указанных последствий происходит путем возмещения причиненного вреда, а в случае неосновательного обогащения - путем возврата потерпевшему имущества, неосновательно приобретенного или сбереженного другим лицом. В результате происходит восстановление (компенсация) имущественной сферы потерпевшего. Согласно специальным нормам ГК (ст. ст. 1099 - 1101) компенсации подлежит и причиненный лицу моральный вред.

Предупредительно-воспитательная (превентивная) функция. Внедоговорные обязательства, как было отмечено, связаны с аномальными явлениями, влекущими отвлечение участников имущественных отношений от нормальной жизнедеятельности и причинение им непредвиденных забот и имущественных потерь. Поэтому одна из задач института внедоговорных обязательств заключается в том, чтобы воздействовать на участников имущественных отношений в целях стимулирования их к сокращению отмеченных аномальных явлений, в том числе сокращению гражданских правонарушений.

Воспитательное, превентивное значение имеет сам факт существования норм о внедоговорных обязательствах и деликтной ответственности, которые потерпевший от правонарушения или собственной ошибки может использовать с целью защиты своих прав и интересов. В то же время потенциальные правонарушители, зная о возможных последствиях причинения вреда или удержания неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, побуждаются к корректировке своего поведения и тем самым избегают имущественных потерь и иных невыгодных последствий, связанных с требованиями потерпевших.

 

47.Обязательства вследствие причинения вреда (деликтные обя­зательства).

Обязательства вследствие причинения вреда (деликтные обязательства) заключаются в обязанности лица, причинившего вред личности или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица, возместить причиненный вред в полном объеме.

Обязательства вследствие причинения вреда относятся к внедоговорнымобязательствам, которые возникают в результате совершения правонарушения, причинившего вред жизни, здоровью, иным нематериальным благам гражданина либо имуществу гражданина или иного субъекта; поэтому они называются деликтными (от лат. delictum — правонарушение).

Определения деликтного обязательства закон не дает. Однако основная идея, характеризующая его, содержится в п. 1 ст. 1064 ГК, согласно которой вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В отличие от договорных обязательств, деликтные обязательства возникают независимо от воли и желания их участников, в силу указания закона. При этом вред причиняется абсолютным субъективным правам (праву собственности, жизни, здоровью, чести, достоинству и т.д.) при отсутствии между лицами договорного правоотношения. Если вред причиняется при исполнении договора, то он по общему правилу возмещается в рамках договорного обязательства, на основании правовых норм, регулирующих соответствующий договор.

Под вредом как основанием деликтной ответственности понимаются неблагоприятные для субъекта гражданского права имущественные или неимущественные последствия, возникшие в результате повреждения или уничтожения принадлежащего ему имущества, а также в результате причинения увечья или смерти гражданину (физическому лицу).

Как указывается в п. 1 ст. 1064 ГК РФ, вред может быть причинен личности или имуществу.

Причинение вреда имуществу (имущественный вред) означает нарушение имущественной сферы лица в форме уменьшения его имущественных благ либо умаления их ценности. Иногда имущественный вред определяют как разность между материальным положением потерпевшего до причинения вреда и после.

Деликтное обязательство и соответственно деликтная ответственность за причинение вреда возникают при наличии следующих условий:

— противоправность поведения лица, причинившего вред;

— причинная связь между противоправным поведением причинителя вреда и возникшим вредом;

— вина лица, причинившего вред.

Кредитором в обязательстве является потерпевший — гражданин, личности либо имуществу которого причинен вред, или юридическое лицо, имуществу которого причинен вред. Должником является причинитель вреда — гражданин или юридическое лицо, в результате действия которого причинен этот вред.

Государство и муниципальные образования выступают в деликтных обязательствах в лице органов государственной власти РФ или субъекта РФ, а также в лице органов местного самоуправления. Учитывая особый характер гражданской правоспособности публичных образований (специальная, обусловленная функциональными целями), следует иметь в виду, что непосредственными участниками деликтных обязательств данные субъекты могут выступать лишь в случаях, предусмотренных законом. Так, они выступают на стороне кредитора в том случае, когда вред причинен государственной или муниципальной собственности, а также когда государство выполняет охранительную функцию в отношении объектов, имеющих режим общественного достояния (атмосферный воздух, памятники истории и культуры) и расходы на восстановление которых покрываются за счет средств бюджета. Участие публичных образований на стороне должника предусмотрено общими нормами ст. ст. 13 и 16 ГК РФ и специальными нормами ст. ст. 1069 — 1071 ГК РФ, а также некоторыми иными, например п. 2 ст. 243, п. 1 ст. 417 ГК РФ.

48.Общие положения наследственного права.

Наследственное право как подотрасль гражданского права

Наследственное право возникло как одна из подотраслей гражданского права, позже выделившись в самостоятельную отрасль. Традиционно нормы, регулирующие наследственные правоотношения, содержатся в гражданско-правовых актах. Так, Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. содержал раздел «Наследственное право». Позже, в связи с произошедшими в стране изменениями политического, экономического и социального характера, в 1991 г. были приняты Основы гражданского законодательства Союза ССР, определившие новый порядок наследования по закону и завещанию. На современном этапе регулирование наследственных отношений осуществляется частью третьей Гражданского кодекса РФ, вступившей в силу с 1 марта 2002 г. Раздел V этой части так и называется — «Наследственное право».

Наследственное право — это совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по переходу имущества умершего к другим лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства.

Таким образом, предметом наследственного права являются общественные отношения, возникающие в случае наследования имущества.

наследование — переход имущества умершего к другим лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства.

 

Основаниями осуществления наследования являются (ст. 1111 ГК РФ):

 

1) наследование по закону;

 

2) наследование по завещанию.

 

Интересно, что современное законодательство исходит из предпочтительности наследования именно по завещанию. На это прямо указывает ст. 1111 ГК РФ. Кроме этого, косвенное подтверждение следует из сравнительного анализа глав, посвященных этим видам наследования. Гл. 62 «Наследование по завещанию» расположена первой, и содержит в два раза больше статей, чем гл. 63 «Наследование по закону».

Процесс наследования включает в себя целый комплекс отношений, возникающих в связи со смертью гражданина. В частности, это отношения, вытекающие из фактов:

 

составления завещания;

 

открытия наследства;

 

принятия наследства;

 

отказа от наследства;

 

исполнения завещания и др.

 

Для всех этих отношений характерно, что возникают они по поводу наследства, и так или иначе связаны со смертью наследодателя. Однако они могут существовать и до момента открытия наследства, причем не обязательна и прямая связь с этим юридическим фактом. Так, лицо, составляющее завещание, вступает в наследственные отношения (руководствуется нормами наследственного права), однако впоследствии, отменив завещание, он эти отношения своей волей прекращает. В этом случае они повторно возникнут только после смерти гражданина, и будут иметь несколько другое содержание (произойдет наследование не по завещанию, а по закону).

Как правило, наследственные отношения имеют в основном длящийся характер, т.е. существуют относительно долгий отрезок времени. Так, отношения, возникающие из составления завещания, существуют с момента его составления и до принятия наследства. Отношения по принятию наследства подолжаются с момента его открытия до принятия.

Имущественные отношения — отношения, возникающие по поводу имущества, материальных благ. Среди них различают, как и в обычных гражданских правоотношениях:

 

1) вещные отношения связаны с нахождением имущества у наследодателя, это отношения по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом;

 

2) обязательственные отношения связаны с переходом имущества от одного лица (наследодателя) к другим лицам (наследникам).

 

Личные неимущественные отношения возникают по поводу нематериальных благ. В наследственном праве можно выделить две разновидности таких правоотношений:

 

1) личные неимущественные отношения, связанные с имущественными отношениями, которые возникают по поводу объектов права интеллектуальной собственности (право защищать произведение от искажения);

 

2) личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными отношениями (по поводу защиты чести и достоинства, деловой репутации и т.д.).

 

Как отмечалось выше, при наследовании происходит универсальное правопреемство. Универсальное правопреемство — это волеизъявление наследника о безусловном неограниченном принятии наследства. Универсальность правопреемства означает (ст. 1110 ГК РФ), что наследство переходит к наследникам в неизменном виде как единое целое, в один и тот же момент, кроме исключений, установленных Гражданским кодексом. Это влечет следующие последствия для наследников:

 

1) нельзя принять наследство выборочно (например, только имущественные права и вещи, отказавшись от долгов умершего);

загрузка...

 

2) приняв какое-либо имущество или признав имущественную обязанность (оплатив долг умершего), лицо принимает и все остальное наследственное имущество, в том числе в состав наследства входит и имущество, о котором не было никому известно на момент смерти наследодателя.

 

Моментом универсального правопреемства признается время, в которое произошла смерть наследодателя.

 

Основные принципы наследственного права.

 

Основание открытия наследства — смерть наследодателя или объявление его умершим.

 

Универсальность наследственного правопреемства.

Защита прав и законных интересов наследников и наследодателя. Этот принцип находит косвенное отражение в большом количестве наследственных норм. Охране прав наследодателя способствуют, в частности, положения о возможности назначить душеприказчика, составить письменное завещание в чрезвычайных обстоятельствах и т.д. В интересах наследников установлены, например, нормы об ограничении ответственности по долгам умершего, о возможности восстановить пропущенный для принятия наследства срок и др.

Свобода завещания означает, что наследодатель сам решает вопрос о необходимости составить завещание и о его условиях. Воля завещателя должна быть сформирована свободно, без принуждения. Этот принцип закреплен в ст. 1119 ГК РФ, согласно которой завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами Гражданского кодекса о наследовании. Помимо этого, завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание.

Обеспечение прав и законных интересов необходимых наследников. Этим принципом, по сути, ограничивается действие принципа свободы завещания. Однако его существование необходимо — таким образом законодатель осуществляет справедливое социальное регулирование, защищая права нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. Круг необходимых наследников установлен ст. ст. 1148, 1149 ГК РФ.

Необходимость учета предполагаемой воли наследодателя. Он означает, что, если нет оснований для наследования по завещанию, происходит наследование по закону. Причем очередность наследников по закону установлена с учетом степени родства; это, по замыслу законодателя, должно совпадать и с волей наследодателя.

 

Метод регулирования наследственных отношений — метод дозволения. Он означает возможность свободного формирования воли субъектов. Им дозволяется самим решать вопрос о том, кому передавать имущество, принимать или не принимать наследство и пр.

1.2.

Основные термины наследственного права

Наследственные правоотношения характеризуются специфической терминологией: наследство, наследник, наследодатель и т.д.

 

Под наследством (ст. 1112 ГК РФ) понимается все имущество, принадлежавшее наследодателю на момент открытия наследства, в том числе имущественные права и обязанности. В состав наследства входят:

 

1) вещи;

 

2) иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

 

К сожалению, в законодательстве отсутствует легальное определение имущества. Анализ судебной практики, а также работ отдельных авторов позволяет сделать вывод о том, что в состав наследства могут входить также и некоторые личные неимущественные права, принадлежавшие наследодателю (например, право на опубликование произведения, защиту его от искажения). Кроме этого, А.П. Сергеев выделяет так называемое Gestaltungsrecht (право на правообразование), оно же — охраняемые законом интересы. В качестве примера приводится право наследников закончить начатую умершим приватизацию квартиры либо право прибавить срок, в течение которого умерший владел имуществом, к сроку приобретательной давности. Во всех этих случаях речь идет не столько о наследовании самих прав (их еще нет), сколько о возможности их приобрести.

Традиционно считается, что в состав наследства входит только имущество, принадлежавшее наследодателю на праве собственности. Однако, как исключение, возможет переход и других прав. Так, участок, имевшийся у умершего на праве пожизненного наследуемого владения, переходит к наследникам на этом же праве. Интересно, что одновременно к ним переходит и право приобрести его в собственность в соответствии с земельным законодательством.

Не входят в состав наследства:

 

Права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, права на алименты, на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.

 

Права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается Гражданским кодексом или другими законами, например, не допускается переход прав и обязанностей в случае смерти сторон по договору поручения (п. 1 ст. 997 ГК РФ), гражданина-ссудополучателя в договоре безвозмездного пользования (ст. 701), доверительного управляющего в договоре доверительного управления имуществом (п. 1 ст. 1024 ГК РФ).

Личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

 

Государственные награды, полученные наследодателем. В соответствии с Указом Президента РФ от 2 марта 1994 г. № 442 «О государственных наградах РФ» в случае смерти награжденных государственные награды и документы к ним остаются у наследников. При отсутствии наследников государственные награды и документы к ним подлежат возврату в Управление Президента Российской Федерации по кадровым вопросам и государственным наградам. Наследники умершего награжденного, выезжающие из Российской Федерации за границу на постоянное жительство, имеют право вывозить документы о награждении их умершего родственника (но не сами награды).

Наследство открывается со смертью гражданина или объявлением его умершим. Открытие наследства означает, что имущество «утрачивает фактическую связь с бывшим правообладателем, удерживает прежнее свойство прижизненной принадлежности определенному лицу, но становится предназначенным для приобретения правопреемниками-наследниками».

Момент (время) открытия наследства — день смерти наследодателя. Факт смерти человека устанавливается в соответствии с медицинскими критериями. При этом во внимание принимается именно полное, необратимое прекращение биологических процессов в тканях и клетках организма (биологическая смерть). Состояние клинической смерти (краткий период прекращения дыхания и сердечной деятельности, с сохранением жизнеспособности тканей) не влечет открытия наследства.

При объявлении гражданина умершим по решению суда наследство открывается в день вступления в силу решения суда. В случае, если основанием для вынесения такого решения были чрезвычайные обстоятельства, угрожавшие гибелью, в качестве дня смерти может быть указан день предполагаемой гибели (ст. 1114 ГК РФ).

Правильное определение момента открытия наследства имеет важное значение для установления круга наследников, состава имущества, срока для принятия наследства и др. Например, от этого срока зависит, какое законодательство будет применяться к наследственным отношениям. Так как гражданское законодательство не имеет обратной силы, если иное не установлено законом, наследование будет происходить по нормам, вступившим в силу после момента открытия наследства (или существовавшим на этот момент).

Факт открытия наследства подтверждается свидетельством о смерти, выданным в органах ЗАГСа в порядке, установленном законом. Государственная регистрация факта смерти граждан, проживавших или находившихся за пределами территории РФ, производится консульскими учреждениями РФ. Основанием для выдачи свидетельства служит:

медицинский документ, устанавливающий факт смерти (выданный медицинским учреждением или частнопрактикующим врачом);

решение суда об объявлении гражданина умершим.

В случае гибели гражданина во время военных действий родственникам направляется извещение либо иной документ, подтверждающий гибель гражданина во время военных действий. Он выдается командованием воинской части, госпиталя, военного комиссариата или иным органом министерства обороны РФ. Однако на основании такого документа свидетельство о смерти не выдается. Уполномоченное должностное лицо обязано известить об этом ближайший орган ЗАГСа для государственной регистрации факта смерти.

Если в свидетельстве о смерти наследодателя указан только месяц или год его смерти, временем открытия наследства считается последний день указанного месяца или года.

Следует обратить внимание на тот факт, что для определения момента открытия наследства во внимание принимается только день, а не час смерти. Как установлено ст. 1114 ГК РФ, граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно, и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

Местом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя, определяемое по правилам ст. 20 ГК РФ (место, где гражданин постоянно или преимущественно проживал). Правильное определение места жительства имеет значение для определения нотариуса, которому подается заявление о принятии наследства, отказе от него. Если наследование осложнено иностранным элементом, установление места открытия наследства поможет установить, по праву какого государства оно будет происходить.

Местом жительства гражданина могут являться жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и другие), иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством (ст. 2 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 г. № 5242—1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ»). Для подтверждения места открытия наследства нотариусу представляются документы, выданные органами регистрационного учета, подтверждающие регистрацию наследодателя по месту жительства.

Кроме этого, место последнего постоянного или преимущественного жительства наследодателя может быть установлено судом.

Местм жительства несовершеннолетних до 14 лет, а также недееспособных считается место жительства их законных представителей (родителей, опекунов).

Следует иметь в виду, что место временного проживания, независимо от длительности проживания, местом открытия наследства считаться не может (если гражданин находится в местах лишения своды, санатории, на учебе и пр.). Факт постоянного проживания удостоверяется справкой жилищно-эксплуатационной организации или справкой органов внутренних дел.

Если наследодатель на момент смерти постоянно или преимущественно проживал в жилом помещении, в котором он был зарегистрирован по месту пребывания, сохранив при этом регистрацию по месту жительства по другому адресу, наследство открывается по месту жительства наследодателя, если факт места открытия наследства по месту пребывания наследодателя (или факт постоянного или преимущественного проживания наследодателя по месту пребывания) не установлен в судебном порядке. Нотариус, открывший наследственное дело по месту пребывания наследодателя, установленному судом, извещает об этом нотариуса, ведущего наследственные дела по месту последнего места жительства наследодателя (при отсутствии сведений о нотариусе, которому должна быть направлена информация, извещается территориальный орган Росрегистрации).

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства признается место нахождение наследственного имущества. Однако может возникнуть ситуация, при которой имущество находится в разных местах (например, в разных городах, или, что сложнее, — в разных странах). В этом случае место открытия наследства может определяться по двум критериям.

Если в состав наследства входит недвижимость, местом открытия наследства является место нахождения такой недвижимости или же наиболее ценной ее части. Так, если у умершего имелось недвижимое имущество в разных городах (и место жительства самого наследодателя невозможно определить), наследство будет открываться в том городе, где находится более ценная недвижимость.

Если в составе наследства недвижимого имущества нет, оно будет открываться по месту нахождения движимого имущества или наиболее ценной его части.

Ценность имущества, согласно ст. 1115 ГК РФ, определяется исходя из его рыночной стоимости.

 

Стороны наследственных правоотношений — наследодатель и наследник. Под наследодателем понимается умерший человек, имущество которого переходит к наследникам по закону или по завещанию. Завещатель — более узкий термин, обозначающий человека, выразившего свою волю относительно имущества посредством составления завещания. Наследодателем может быть только физическое лицо, причем его гражданство не имеет значения. Способность передавать имущество по наследству входит в состав гражданской правоспособности, возникающей у человека с момента рождения и прекращающейся в случае смерти (ст. 18 ГК РФ). Таким образом, наличие или отсутствие дееспособности никак не влияет на возможность лица быть наследодателем по закону. Однако завещательная дееспособность возникает только у полностью дееспособного лица. Это связано с тем, что составление завещания является односторонней сделкой. Следовательно, завещателями не могут быть:

 

недееспособные граждане (ст. 29 ГК РФ);

 

ограниченно дееспособные граждане (ст. 30 ГК РФ);

 

несовершеннолетние (за исключением граждан в возрасте до 18 лет, ставших полностью дееспособными после вступления в брак или эмансипации (п. 2 ст. 21 и ст. 27 ГК РФ).

 

Наследники — это лица, которые в соответствии с гражданским законодательством могут быть призваны к наследству. Так как право наследовать имущество также входит в состав гражданской правоспособности, наследниками могут быть и недееспособные, и несовершеннолетние, и ограниченно дееспособные лица, независимо от гражданства, пола, национальности и пр.

Полный состав возможных наследников определен ст. 1116 ГК РФ.

Граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства. Они могут наследовать как по закону, так и по завещанию.

Дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства; они могут наследовать как по закону, так и по завещанию. Включение неродившихся детей в число наследников направлено на защиту их прав и интересов. К наследованию призываются дети, родившиеся в течение 300 дней с момента смерти наследодателя. Традиционно наследодателем в этом случае выступает отец ребенка, однако это могут быть и другие родственники или же лицо, не приходившееся родственником ребенку. Например, можно завещать имущество детям первой жены.

Если ебенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, или в течение 300 дней после расторжения брака либо признания его недействительным, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное. Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется свидетельством об их браке. В случае смерти лица, признававшего себя отцом ребенка, но не состоявшего в браке с его матерью, факт признания им отцовства может быть установлен решением суда.

Получив заявление о возможности рождения еще одного наследника, нотариус обязан принять меры по обеспечению его интересов. Так, до рождения наследника приостанавливается выдача свидетельств о праве на наследство (ст. 1163 ГК РФ), не проводится раздел наследственного имущества (ст. 1166 ГК РФ).

Призываться к наследованию может только ребенок, родившийся живым. В этом случае значение имеет сам факт начала жизнедеятельности ребенка, независимо от того, сколько прожил ребенок. Согласно ст. 20 Закона «Об актах гражданского состояния», обычно родителям ребенка, умершего на первой неделе жизни, выдается только свидетельство о смерти ребенка. Однако при этом по просьбе родителей (одного из родителей) может быть выдан документ, подтверждающий факт государственной регистрации рождения ребенка.

Юрдические лица, указанные в завещании и существующие на момент открытия наследства; наследовать могут и коммерческие, и некоммерческие организации, внесенные в государственный реестр на момент открытия наследства. Если к этому времени организация была ликвидирована, имущество будет наследоваться по закону.

Российскя Федерация; она может наследовать имущество как по завещанию, так и по закону. В последнем случае согласно ст. 1151 ГК РФ происходит наследование выморочного имущества.

 

Субъекты РФ.

 

Муниципальные образования.

 

Иностранные государства.

 

Международные организации.

 

Последние четыре категории субъектов могут призываться к наследованию только при наличии указания в завещании.

 

Одновременно ст. 1117 ГК устанавливает перечень лиц, которые не могут призываться к наследованию (недостойные наследники).

 

Согласно ст. 1117 ГК РФ, не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя (если эти обстоятельства были подтверждены в судебном порядке), способствовали или пытались способствовать:

 

увеличению причитающейся им доли наследства;

 

призванию их к наследованию;

 

призванию других лиц к наследованию;

 

увеличению причитающейся другим лицам доли наследства.

 

Указанные лица также не наследуют ни по закону, ни по завещанию, если их действия были направлены против кого-либо из наследников (при условии, что эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке).

 

В число недостойных наследников попадают, кроме того, лица, чьи действия были направлены против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании (если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке):

 

подделка завещания;

 

сокрытие завещания;

 

препятствование составлению завещания.

 

При этом законодатель делает исключение: граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования все же завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

 

Недостойным наследником может быть признан наследник, который имеет право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ), а также отказополучатели (ст. 1137 ГК РФ).

 

Одно из условий признания лица недостойным наследником — совершение им умышленного противоправного действия. Об умышленном характере свидетельствует то, что лицо осознавало их, предвидело и могло предвидеть возможность или неизбежность наступления неблагоприятных последствий, оно желало наступления таких последствий.

 

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства.

 

На основании решения суда могут быть отстранены от наследования лица, которые злостно уклоняются от своих обязанностей по содержанию наследодателя. Это относится к родственникам, на которых лежит такая обязанность в силу закона. Так, в соответствии с семейным законодательством, алиментные отношения могут возникать между родителями и детьми, супругами, братьями и сестрами, дедушками (бабушками) и внуками, пасынками (падчерицами) и отчимом (мачехой).

 

Отстранение от наследования производится во внесудебном порядке, нотариусом, выдающим свидетельство о праве на наследство. Такое решение выносится в случае бесспорного характера оснований (наличие вступившего в силу приговора или решения суда).

 

Недостойный наследник, уже получивший имущество, обязан вернуть его. Возврат производится по правилам гл. 60 «Обязательства вследствие неосновательного обогащения»: сохранившееся имущество возвращается в натуре; стоимость несохранившегося имущества компенсируется в денежной форме. Кроме этого, недостойный наследник возмещает доходы, которые он извлек или должен был извлечь от использования имущества.

 

49. Авторское и смежное право: понятие, объекты, субъекты.


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-13; Просмотров: 1025; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.1 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь