Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


История развития наследственного права в России



Понятие и виды завещания

В соответствии с п. 5 ст. 1118 ГК РФ, завещание – односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Из данной нормы видно, что законодатель определил лишь юридическую природу завещания, не раскрывая определения понятия «завещание», тогда как трактовки этого термина, присутствующие в юридической литературе, позволяют говорить о двух возможных акцентах в определении понятия «завещание»: характеристике завещания, с одной стороны, как акта волеизъявления со стороны завещателя, его личного распоряжения на случай смерти, [21] а с другой стороны – об определении его прежде всего как документа, посредством которого гражданин может определить судьбу своего имущества после своей смерти, [22] самостоятельно назначив своих наследников.[23]

Гражданский кодекс устанавливает общие требования оформления завещания и его конкретные формы.

Общие требования.

1.Обязательность письменной формы. Это требование не знает исключений, ибо устное завещание ни при каких обстоятельствах не допускается.

2.Удостоверение нотариусом. Это требование является общим за отдельными исключениями, установленными законом (ст.1127 ГК -завещания, приравниваемые к нотариальным и ст. 1129 ГК - завещание в чрезвычайных обстоятельствах; ст. 1128 - завещание в банках).

3.Присутствие свидетелœ ей при составлении, подписании, удостоверении завещания или при его передаче нотариусу - в случаях, указанных в ГК (ст.ст.1126, 1127, 1129).

4.Собственноручная подпись завещателя (за исключением случая, указанного в п.З. ст. 1125 ГК: при нотариальном удостоверении завещания, в случае если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по просьбе завещателя должна быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса).

5.Указание даты.

Несоблюдение установленных правил влечет недействительность сделки.

 

Главное назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам (физическим или юридическим), а также к публично-правовым образованиям (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации).

В силу п. 1 ст. 1118 ГК РФ распорядиться своим имуществом на случай смерти гражданин может только посредством составления завещания с соблюдением всех установленных законом требований к этому документу. Следует отметить, однако, что не всякое распоряжение, составленное на случай смерти, является завещанием. Например, договор страхования жизни в пользу третьего лица тоже является распоряжением гражданина (страхователя) на случай смерти, но завещанием его признать нельзя, поскольку страхователь распоряжается не своим, а таким имуществом, право на которое возникает только после его смерти, и поэтому не может принадлежать при жизни самому наследодателю.[24] Не будет иметь признаков завещания и договор дарения, оформленный гражданином по правилам ст. 572 ГК РФ. Согласно п. 3 ст. 572 ГК РФ договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен. Следовательно, любые договоры и соглашения наследодателя, затрагивающие вопросы распоряжения имуществом на случай смерти, но отличные от завещания, ничтожны.[25]

Основное содержание завещания составляет распоряжение об имуществе с указанием, кому из наследников и в каком порядке оно передается. При этом одним из важнейших требований, предъявляемых к содержанию завещания, является законность распоряжений завещателя. Так, например, распорядиться имуществом, входящим в состав общей собственности, завещатель может лишь в пределах принадлежащих ему прав (даже если в тексте завещания это имущество и было указано полностью). Интересно отметить, что Шершеневич Г.Ф. определял законность содержания воли, выражаемой в завещательном распоряжении, как внутреннее условие действительности завещания, «подобно тому, как соблюдение установленной формы является внешним условием действительности».[26]

Предметом завещательного распоряжения может быть прежде всего любое имущество, уже принадлежащее завещателю или только предполагаемое. Завещание может содержать и распоряжения неимущественного характера (например, о месте похорон). Однако завещатель не может оговаривать в завещании ограничения права наследника в последующем распоряжении наследственным имуществом. Если же в распоряжении на случай смерти вообще не содержится указаний об имуществе, его нельзя рассматривать как завещание.

Составленное завещание, каково бы ни было его содержание, само по себе никакого наследственного правоотношения не порождает. Оно выступает лишь как первичный юридический факт, который в сочетании с другим юридическим фактом – открытием наследства – приводит к возникновению наследственного правоотношения: наследники по завещанию призываются к наследованию.

Завещание может быть составлено только от имени одного лица. Так, в соответствии с п. 4 ст. 1118 ГК РФ в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается, так как в противном случае оно будет признано недействительным.

Завещать гражданин может только свое имущество. Однако это не означает, что уже при удостоверении завещания нотариус вправе потребовать документы, подтверждающие право собственности завещателя на ту или иную вещь.

Действительность завещания в этой части определяется только на момент открытия наследства. Так, например, если в завещание среди прочего был включен автомобиль, который завещатель впоследствии продал, автомобиль, разумеется, не войдет в наследственное имущество и к наследникам не перейдет.[27]

Личный характер завещания как сделки проявляется еще и в том, что его совершение через представителя или посредника, действующих на основании закона или по доверенности, невозможно. Это зафиксировано непосредственно вп.3 ст. 1118 ГК РФ. В связи с этим лица, не обладающие полной дееспособностью (заключающие обычные сделки посредством действий представителя), как отмечается в юридической литературе, ни при каких обстоятельствах завещателями быть не могут – они могут передавать наследство только наследникам по закону.[28]

С понятием завещания тесно связаны оговоренные в законе права и обязанности завещателя – человека, пожелавшего оставить распоряжение относительно судьбы своего имущества после своей смерти. Прежде всего это касается ограничения законодательством свободы волеизъявления завещателя. Его воля, в частности, может быть заключена только в ту форму, которая будет соответствовать требованиям, изложенным в главе 62 ГК РФ, т. е. будет заключена в завещании определенной формы.

По российскому законодательству завещательной правоспособностью в полном объеме обладают лишь лица, которые полностью дееспособны, т. е., в частности, достигшие возраста 18 лет, а равно и эмансипированные несовершеннолетние. Однако необходимо отметить, что в правовой литературе было высказано мнение, согласно которому вступление в брак лица, не достигшего 18-летнего возраста, не порождает у него права завещать свое имущество.

Стоит отметить также, что возможность совершения завещаний с участием рукоприкладчика установлена законом исключительно в отношении случаев, когда завещание оформляется в нотариальной или приравненной к ней форме (ст. 1127 ГК РФ).

При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель. Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность. Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания (ст. 1123 ГК РФ). При удостоверении завещания нотариус обязан также разъяснить завещателю положение о праве на обязательную долю и сделать об этом на завещании соответствующую надпись (ст. 1149 ГК РФ). Стоит, однако, присоединиться к мнению тех правоведов, [42] которые считают, что требование закона в отношении формы завещания не следует понимать буквально, поскольку правовые последствия отсутствия соответствующей записи спорны. В частности, отсутствие пометки о разъяснении наследодателю норм об обязательной доле формально должны повлечь за собой ничтожность завещания. В то же время ни сама эта запись, ни ее отсутствие не могут существенно повлиять на выражение и исполнение воли завещателя.

Обязательное участие свидетелей предусмотрено в следующих случаях: при передаче конверта с текстом закрытого завещания (п. 3 и 4 ст. 1126 ГК РФ); при подписании завещания, приравниваемого к нотариально удостоверенным (п. 2 ст. 1127 ГК РФ); при подписании завещания в чрезвычайных обстоятельствах (абз. 2 п. 1. ст. 1129 ГК РФ); при составлении нотариусом описи наследственного имущества (п. 1 ст. 1172 ГК РФ). Количество свидетелей в вышеназванных случаях четко определено законом.

Разновидностью нотариально заверенного завещания является документ, составленный нотариусом со слов завещателя. В этом случае, прежде чем подписать текст, завещатель должен полностью прочесть завещание в присутствии нотариуса, что предусматривается законодательством не только России, но и многих других стран – в частности, законодательством Франции, ФРГ, Испании, Италии и Польши.[43] Если же завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание (ч. 2 ст. 1125 ГК РФ).

Формы завещания

Первая форма - нотариально удостоверенное завещание (ст. 1125 ГК). Эта форма является наиболее распространенной. Она выражается в следующем.

а) Завещание должно быть написано самим завещателем или за писано с его слов нотариусом (при этом допускается использование технических средств).

б) В случае если завещание записано нотариусом, оно должно быть прочитано завещателем.

в) Собственноручная подпись завещателя. Но при этой форме завещания допускается подпись другим гражданином в присутствии нотариуса (болезнь, физические недостатки или неграмотность завещателя).

г) Разъяснение нотариусом завещателю содержания ст. 1149 ГК - о праве на обязательную долю.

д) Может (по желанию завещателя) присутствовать свидетель, в данном случае он также подписывает завещание и на завещании указываются его фамилия, имя, отчество, место жительства.

е) Удостоверение завещания нотариусом.

Вторая форма - закрытое завещание.

1)Исключается возможность ознакомиться с содержанием завещания кому бы то ни было, в т.ч. нотариусу. При этой форме максимально обеспечена тайна завещания.

2)Завещание должно быть написано завещателем собственноручно (исключается использование технических средств).

3)Должно быть подписано самим завещателем (подпись другим гражданином не допускается).

4)Оно передается завещателем нотариусу в закрытом конверте.

5)При передаче обязательно присутствие двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи.

6)Нотариус помещает запечатанный конверт с завещанием (в присутствии завещателя и свидетелей) в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, месте и дате принятия закрытого завещания, сведения о свидетелях.

7)Нотариус обязан разъяснять содержание ст. 1149 ГК - о праве на обязательную долю и сделать об этом надпись на втором (внешнем) конверте.

8)Завещателю выдается документ о принятии закрытого завещания.

9)Закрытое завещание хранится в нотариате.

10)Завещание вскрывается нотариусом по представлении свидетельства о смерти завещателя нотариусу не позднее 15 дней в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц. Нотариус оглашает текст завещания, составляет протокол, в котором воспроизводится полный текст завещания.

11)Наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола.

12)Подлинник завещания хранится у нотариуса.

Третья форма - завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным.

1. Это завещания:

-граждан, находящихся на излечении в больницах и других лечебных учреждениях, проживающих в домах социальных учреждений;

-граждан, находящихся на судах во время плавания;

-граждан, находящихся в экспедициях;

-военнослужащих (и других граждан, работающих в этих частях) при отсутствии в пунктах дислокации нотариусов;

-граждан, находящихся в местах лишения свободы.

2. Право удостоверять завещания вместо нотариуса в этих случаях предоставлено определенным должностным лицам, указанным в ст.1127 ГК (главные, дежурные врачи, капитаны судов, начальники экспедиций, командиры воинских частей, начальники мест лишения свободы).

3.Завещание подписывается лично завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание и свидетеля, который также его подписывает.

4.При первой возможности такое завещание должно быть направлено нотариусу по месту жительства завещателя.

Четвертая форма - завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках (ст. 1128 ГК)[81].

1) Объектом такого завещания являются только денежные средства гражданина, внесенные в банк (по договору банковского вклада или банковского счета).

2) Письменная форма.

3) Собственноручная подпись.

4) Совершение завещания непосредственно в филиале банка, в котором находится счёт (вклад).

5) В завещательном распоряжении указываются место и дата его совершения, место жительства, имена, отчества, фамилии граждан, полное наименование и местонахождение юридического лица, которым завещается вклад.

6) Завещание удостоверяется служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете.

7) Завещательное распоряжение совершается и удостоверяется бесплатно.

Завещанные денежные средства выдаются наследникам после смерти завещателя при предъявлении свидетельства о праве на наследство (ĸ ᴏ ᴛ ᴏ ᴩ ᴏ ᴇ выдается нотариусом - ст. 1162 ГК).

Денежными средствами в банке гражданин может распорядиться на случай смерти и посредством других форм завещания по своему усмотрению (в нотариате).

Завещательные распоряжения на денежные средства в банках является новой формой завещания, предусмотренной частью третьей ГК, введенной с 1 марта 2002 ᴦ.

Их нужно отличать от других сделок по распоряжению денежными средствами в банках на случай смерти, которые допускались по старому законодательству - ГК 1964 ᴦ., они не являются завещаниями и на них, соответственно, не распространяются нормы наследственного права, ибо закон не имеет обратной силы.

Τ ᴀ ᴋ ᴎ ᴍ ᴏ Ϭ ᴩ ᴀ ᴈ ᴏ ᴍ, в настоящее время действуют два правовых режима по распоряжениям вкладчиков в банках на случай смерти: 1) сделанные до 1 марта 2002 ᴦ. и 2) совершенные с 1 марта 2002 ᴦ.

В первом случае при смерти вкладчика не применяются нормы на следственного права. Это означает, что вклад выдается лицу, указанному в распоряжении - не действует право на обязательную долю; на такой вклад не обращается взыскание по долгам умершего и, наконец, такой вклад выдается сразу при предъявлении свидетельства о смерти.

Во втором случае (если распоряжения сделаны с 1 марта 2002 ᴦ.) они являются завещаниями в связи с этим деньги выдаются: с соблюдением прав необходимых наследников на обязательную долю; на вклад обращаются взыскания но долгам завещателя; получить вклад можно только после оформления наследственных прав у нотариуса (по истечении шести месяцев после смерти и при предъявлении свидетельства о праве на наследство).

В Федеральном законе ʼ ʼ О внесении дополнения в ФЗ ʼ ʼ О введении в действие части третьей ГК РФʼ ʼ в ст. 8 прим.1 указано[82]: ʼ ʼ В случае если до введения в действие ч.З. ГК РФ вкладчиком было сделано распоряжение о выдаче вклада в случае своей смерти, находящиеся на денежном вкладе денежные средства не входят в состав наследственного имущества, и на порядок и условия их выдачи не распространяются нормы раздела пятого ч.3 ГК. И выдача вклада осуществляется на основании документа͵ удостоверяющего факт смертиʼ ʼ.

Пятая форма - простая письменная форма.

1.Такаяформа допускается в исключительных случаях - лишь при чрезвычайных обстоятельствах, ᴛ.ᴇ. в положении, явно угрожающем жизни завещателя, в силу которых он лишен возможности совершить завещание в соответствии с общими правилами статей 1124-1128 ГК.

2.Завещание должно быть собственноручно написано и лично подписано завещателем.

3. Необходимо присутствие двух свидетелей при составлении завещания.

4. Это завещание утрачивает силу, в случае если завещатель в случае прекращения чрезвычайных обстоятельств в течение месяца не совершил завещание в какой - либо иной форме, предусмотренной статьями 1124-1128 ГК.

5. Требуется подтверждение судом (по требованию заинтересованных лиц), факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах - в пределах срока для принятия наследства.

 

История развития наследственного права в России

Исторически первыми государствами, выделявшимися среди других стран в плане регламентации различных правовых отношений (в том числе и в сфере наследования), были Древний Вавилон (законы Хаммурапи), Древние Афины (законы Солона) и Древний Рим (законы XII таблиц). Однако если первые два государства достаточно скудно затрагивали данную проблему, устанавливая лишь общие правила о возможности перехода имущества умершего наследодателя к наследникам только по мужской линии и лишении данного права наследников-женщин, то правовая система Древнего Рима заложила основы для развития института наследования практически во всех современных государствах.

Основные положения наследственного права Древнего Рима:

1) установление двух оснований наследования: по закону и по завещанию;

2) закрепление принципа универсальности наследования, т. е. одномоментного перехода всех прав и обязанностей наследодателя в неизменном виде;

3) провозглашение принципа свободы завещательных распоряжений, т. е. приоритета наследования на основании завещания перед законом;

4) установление наследственных разрядов (аналогов современным наследственным очередям): а) домочадцы (умерший именовался домовладыкой, а от него наследство переходило к совместно с ним проживавшим лицам); б) агнаты (братья и сыновья); в) иные члены рода. В свою очередь указанные разряды делились на ряд наследственных классов;

5) закрепление возможности при наследовании по завещанию сингулярного (частичного) перехода прав (например, легат – вменение наследнику обязанности обеспечить в перешедшем к нему в собственность жилом помещении проживание третьего лица на период его жизни);

6) установление правил о необходимом (обязательном) наследовании определенных лиц в случае лишения (ограничения) их наследодателем права наследования (в частности, к таким лицам относились нетрудоспособные дети наследодателя).

Развитие наследственного права в России

Специфические черты государственно-правового развития нашей страны в целом обусловливают и наличие тех особенностей, которые присущи для явления частного порядка – института наследования. Сюда следует отнести и патриархальность устоев российского общества, и несоответствие исторических этапов развития нашей страны и европейских государств, и длительность существования абсолютной монархии, и социальные катаклизмы, и многое другое. Для более детального рассмотрения особенностей наследственных правоотношений, складывающихся в Российском государстве, разделим историю его становления и развития на ряд исторических периодов.

Этапы развития наследственного права в России.

I. Наследственное право Древнерусского государства. Узловым источником правовой информации о существовавших в тот период времени наследственных отношениях являлся широко известный сборник норм обычного права Русская Правда.

Основные положения наследования сводились:

а) к возможности перехода наследства к членам семьи умершего и запрету приобретения наследственных прав иными лицами;

б) к правилам о том, что при отсутствии наследников имущество становилось собственностью государства в лице его представителя в данном поселении.

II. Наследственное право периода централизованного Русского государства. Источниками являлись судебники 1497 и 1550 г. Законодательство этого периода развития наследственных правоотношений являлось уже более совершенным:

а) были сформулированы два основания наследования: закон и завещание (именовалось «доклад» или «запись» – составить его имел право только глава семьи);

б) основными наследниками признавались вдова и дети умершего, при этом сыновья имели приоритетное перед дочерьми право на приобретение имущества;

в) дочери существенно ограничивались в праве наследования – после смерти отца они не могли стать собственниками недвижимого имущества.

III. Наследственное право периода сословно-представительной монархии. Важнейшим источником права наследования того времени являлось Соборное уложение 1649 г., включавшее в себя ряд новых норм, регулировавших наследственные правоотношения:

а) устанавливалось право составления завещания не только главой семьи, но и любым ее членом;

б) дочери, в отличие от предыдущего периода, стали допускаться к наследованию по закону в отношении недвижимости (вотчин).

IV. Наследственное право эпохи абсолютизма. Ключевым источником законодательства о наследовании того времени являлся Указ Императора 1714 г. «О единонаследии», а также иные более поздние нормативные документы, закрепившие ряд принципиальных положений развития наследственных правоотношений:

а) приоритет наследования на основании закона;

б) возможность передачи имущества по завещанию главой семьи только одному из сыновей, как правило старшему;

в) дочь имела право наследовать только при отсутствии сыновей;

г) при наследовании по закону старший сын наследовал недвижимое имущество, остальное наследство распределялось между иными наследниками;

д) устанавливался порядок определения доли вдовы умершего;

е) формулировались правила расчета наследственных долей родителей, дедушки и бабушки наследодателя.

V. Наследственное право периода буржуазного развития России. Основополагающим источником стал Свод законов Российской империи, включавший в себя массив систематизированных правовых норм различных отраслей права, в том числе и наследственного. В качестве существенных можно назвать следующие положения:

а) установление очередей наследования по закону в зависимости от степени кровного родства;

б) наследниками первой очереди признавались потомки наследодателя (дети, внуки, правнуки); супруги наследовали друг после друга 1/7 часть недвижимого имущества и 1/14 – движимого;

в) формулирование положений о выморочном имуществе, которое при отсутствии наследников по истечении десяти лет становилось собственностью государства, дворянства, территориального образования (города, поселения);

г) официальное закрепление принципа универсальности наследования, т. е. перехода не только всего объема имущественных прав, но и обязанностей (долгов) наследодателя.

VI. Наследственное право советского государства:

1) 1918–1922 гг. – институт наследования был фактически законодательно запрещен. Декрет ВЦИК РСФСР от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования» и соответствующее ему постановление Народного комиссариата юстиции от 21 мая 1919 г. закрепили возможность наследования лишь минимального количества предметов личной собственности умершего наследодателя членами его семьи;

2) 1922–1928 гг. – институт наследования был восстановлен Декретом ВЦИК от 22 мая 1922 г. «Об основных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР», а также законодательно подтвержден на высшем юридическом уровне – в Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. В его нормах уже говорилось о возможности наследования, но оно ограничивалось 10 тыс. руб. В частности, ст. 416 указывала на то, что допускается наследование по закону и по завещанию в пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10 тыс. руб., за вычетом всех долгов умершего. При этом, если стоимость наследства превышала указанную сумму, производился раздел, и часть имущества, превышающая предельную сумму, переходила государству.

Ключевыми положениями наследственного права стали:

а) возможность наследования только близкими родственниками (супруг умершего, его дети, внуки, правнуки), а также нетрудоспособными иждивенцами;

б) наследниками первой очереди являлись супруг и дети, второй – нетрудоспособные иждивенцы (лица, которые по различным причинам находились на содержании наследодателя), третьей – родители, братья и сестры;

в) запрещалось составление завещания не в пользу вышеуказанных наследников (даже при их отсутствии), что фактически вело к возможности лишь перераспределения наследственных долей между ними;

г) постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 29 января 1926 г. «Об отмене ограничения размера имущества, могущего переходить в порядке наследования и дарения» с 1 марта 1926 г. отменялось ограничение и, соответственно, корректировался ГК РСФСР.

3) 1928–1945 гг. – определенные изменения в сферу наследственных правоотношений были внесены совместным постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 28 мая 1928 г.:

а) устанавливалось право завещать имущество государству, а также партийным, советским и иным общественным предприятиям, учреждениям и организациям;

б) закреплялось право наследования категорией так называемых обязательных наследников (лиц, которые получали долю в наследстве вне зависимости от завещания, лишавшего или ограничивающего их право наследовать по закону);

в) усыновители и усыновленные были в сфере наследования уравнены в правах с родителями и детьми;

4) 1945–1961 гг. – дальнейшее развитие институт наследования получил в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 15 сентября 1942 г. СНК СССР принял постановление «О порядке удостоверения доверенностей и завещаний военнослужащих в военное время», которым разрешалось удостоверять завещания командованию воинских частей и начальникам госпиталей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1943 г. были освобождены от налога с имущества, переходящего в порядке наследования, наследники лиц, погибших при защите Родины.

14 марта 1945 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О наследниках по закону и завещанию». Данным нормативным актом было установлено:

а) три наследственные очереди (первая – дети, супруги, нетрудоспособные родители и нетрудоспособные иждивенцы; вторая – трудоспособные родители; третья – братья и сестры);

б) возможность составления завещания в пользу третьих лиц, но только при отсутствии наследников по закону;

5) 1961–1991 гг. – значительно расширены пределы наследования были в Основах гражданского законодательства СССР 1961 г и Гражданском кодексе РСФСР 1964 г Указанные нормативные акты сформировали достаточно стройную систему принципов наследственных правоотношений, отражающих значительные достижения в развитии данного общественного института:

а) свобода завещания (в пользу любого лица);

6) установление при наследовании по закону двух наследственных очередей, включающих наиболее близких лиц;

в) возможность наследования нетрудоспособными иждивенцами и обязательными наследниками;

г) основания и порядок приобретения прав на выморочное имущество;

д) порядок реализации, оформления и охраны наследственных прав и др.

VII Наследственное право современной России:

1) 1991–2001 гг – были внесены достаточно серьезные изменения в действующее законодательство, в частности касающиеся определения состава наследства и возможности перехода прав на отдельные виды имущества, ранее недопустимые в сфере права собственности физических лиц (ценные бумаги, земельные участки, участие в юридических лицах и др.);

2) 2001 г. – 1 марта 2002 гг. – в течение этого небольшого промежутка времени действовала норма об увеличении числа наследственных очередей до четырех. Дополнительно в число лиц, претендующих на получение наследства, были включены иные социально близкие наследодателю родственники (в частности, тети и дяди, племянники и племянницы);

3) 1 марта 2002 г. – настоящее время. С указанной даты вступил в действие раздел V части третьей Гражданского кодекса РФ «Наследственное право», который в значительной мере усовершенствовал ранее действовавшее законодательство, сохранив вместе с тем

преемственность положений Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. Наибольшее развитие получили:

а) принцип свободы завещания;

б) регламентация наследования по закону восемью очередями наследников;

в) порядок призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев;

г) определение доли и видов обязательных наследников;

д) особенности наследования определенных видов имущества (недвижимости, в том числе земельных участков, членства и участия в юридических лицах, государственных наград и др.).

 


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2017-03-11; Просмотров: 830; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.084 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь