Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
К итоговому экзамену «Теория государства и права» по направлению 40.03.01 «Юриспруденция»
Бакалавры
1. Легитимность государственной власти. Легитимность власти - в широком смысле – это принятие власти населением страны, признание ее права управлять, готовность ей подчиниться. в узком смысле – это власть законная, образованная в соответствии с процедурой, предусмотренной правовыми нормами.
Обычно различают три типа легитимности: - традиционный; - харизматический (харизма — священный дар); - рациональный, демократический.
В традиционной легитимности выделяют геронтологическую (власть старейших), патриархальную (власть вождя племени), патримониальную (власть монарха).
Харизматическая легитимность основывается на личной преданности людей вождю, пророку, убежденных в их необычном даре. Такая власть иногда подкреплена законом, а чаще не имеет такого фундамента.
Рациональная легитимность базируется на демократических процедурах власти, когда соблюдаются права человека, царствуют закон и правопорядок. Выделяются четыре разновидности современной рациональной легитимности: плюралистическая демократия, признаваемая большинством граждан легитимной; авторитарно-бюрократический режим, при котором основные права и свободы человека соблюдаются и защищаются лишь частично; тоталитарные режимы, уже не поддерживаемые большинством населения; режимы, где не существует ни признания, ни неприятия тех, кому принадлежит власть.
Источники легитимности власти: идеологические принципы и убеждение граждан в справедливости и прогрессивности государственной власти; доверие к традиционной и устоявшейся власти; доверие к власти благодаря положительной оценке личных качеств руководителей; политическое (или государственное) принуждение. Бессильная власть никого не устраивает.
В России в последнее время можно говорить о делегитимации государственной власти, так как: подорвано уважение к власти; идет процесс коррумпированности чиновничества, криминализации общества; нарушается баланс между российскими и западными ценностями; неэффективна социально-экономическая политика властей; отсутствует соблюдение правовых норм, регламентирующих организацию и деятельность государственных органов;
2. Правообразование: понятие, виды. Правообразование – это процесс в котором можно выделить следующие тенденции: · юридическая форма придается уже сложившимся общественным отношениям; · законодатель на основе познания тенденций социального развития закрепляет в правовых нормах только формирующиеся отношения; · юридическая практика способствует возникновению права. О праве говорят в двух смыслах: о праве как совокупности норм, действующих в жизни (объективном праве), и как притязании, которое принадлежит тому или иному субъекту (субъективном праве). В зависимости от характера правообразования имеют место определенные интервалы между формированием той или иной стороны права. Если основным источником права является нормативно-правовой акт, то объективное право как бы предшествует субъективному, т.е. устанавливаются правовые нормы и на их основе возникают правоотношения, переводящие требования объективного права в притязания субъектов права, составляющие содержание субъективного права. Когда главный источник права – судебная практика, решающая конкретные споры, то утверждение субъективного права опережает формирование общих правовых норм.
3. Соотношение внутригосударственного и международного права. В науке международного права существует две концепции соотношения международного и внутригосударственного права: монистическая и дуалистическая. В соответствии с монистической концепцией в процессе регулирования общественных отношений, возникающих в государстве, одна из этих правовых систем превалирует над другой. Это выражается в том, что при наличии противоречий между нормами международными и внутригосударственными применяется только одна из них, а нормативные предписания другой не учитываются. Дуалистическая концепция предусматривает равнозначность двух правовых систем, допускает применение в равных объемах как международных, так и внутригосударственных норм для регулирования отношений в обществе, в зависимости от того, какая норма более эффективно могла бы отрегулировать конкретные общественные отношения. Каждое государство само определяет целесообразность выбора той или иной концепции соотношения международной и внутригосударственной правовых систем и закрепляет этот принцип в законодательстве. Например, Российская Федерация с 1993 г. придерживается монистической концепции преимущества системы международного права. Так, в соответствии с п. 4 ст. 15 гл. 1 разд. 1 Конституции РФ 1993 г. в случае противоречия норм законодательства страны нормам международного права применяются международно-правовые нормы. Для практического воплощения преимущества международного права над внутригосударственным, для устранения имеющихся между ними противоречий государства приводят внутригосударственное законодательство в соответствие с международным правом. Для этого используются технико-юридические процедуры. Наиболее распространены трансформация, рецепция и отсылка. При трансформации в государстве принимается нормативный акт, положения которого сохраняют правовое содержание соответствующих международно-правовых норм и, таким образом, делают обязательными их исполнение должностными лицами, органами власти, юридическими и физическими лицами внутри государства. При этом международные нормы трансформируются во внутригосударственные посредством исполнения принятого нормативного акта. Рецепция означает одностороннее юридически оформленное объявление государством признания действующих международно-правовых норм частью своего внутригосударственного права и законодательства. Отсылка предполагает выборочное применение государством действующих международно-правовых норм. При этом международные нормы не подвергаются ни трансформации, ни рецепции.
4. Правонарушение: понятие, виды. Правонарушение – это общественно опасное, виновное, противоправное деяние, причиняющее вред личности, государству, обществу. Признаки правонарушения: · это деяние, т.е. действие или юридически значимое бездействие; мысли же не могут быть четким и объективным критерием общественной опасности, противоправности поведения человека; · общественно опасный характер: деяние наносит вред или создает опасность такого вреда для личности, государства, общества. Акт правонарушения всегда сопряжен с посягательством на ценности человеческого общежития, на его интересы. Правонарушения общественно вредны своей распространенностью, типичностью; · противоправный характер. Если общественная опасность – внутренний признак правонарушений, то противоправность – их внешняя черта, означающая, что правонарушение – это деяние против права. Правонарушение посягает на то, что правом берется под защиту; · виновное деяние. О правонарушении можно говорить там, где от воли человека зависело, поступить правомерно или неправомерно. Не являются правонарушением деяния (хотя и противоречащие праву) малолетних, а также лиц, признанных невменяемыми; · деяние деликтоспособного лица. Деликтоспособными признаются все вменяемые лица, достигшие определенного возраста. ВИДЫ: Правонарушения принято делить на преступления и проступки. Критериями деления являются: · ценность объекта противоправного посягательства; · содержание противоправного деяния; · размер причиненного вреда; · способ, время и место совершения этого деяния; · форма, степень вины правонарушения; · интенсивность противоправных действий, их мотивация; · личностные характеристики правонарушителя и др. Преступления – наиболее опасные виновные деяния, предусмотренные уголовным законодательством. Проступками называются виновные противоправные деяния, влекущие применение не наказаний, а взысканий. Проступки принято классифицировать применительно к отраслям права: · административное правонарушение. Его понятие закреплено в Кодексе об административных правонарушениях, там же определены разновидности административных деликтов, санкции за их нарушения; · трудовое правонарушение (нарушение трудового законодательства) – это виновное противоправное деяние субъекта трудового права; · гражданское правонарушение – это причинение неправомерными действиями вреда личности или имуществу гражданина, а также причинение вреда организации; заключение противозаконной сделки; неисполнение договорных обязательств; нарушение права собственности, авторских и других гражданских прав; · процессуальное правонарушение связано с нарушениями установленной законом процедуры осуществления правосудия, прохождения юридического дела в правоприменительном органе; · международное правонарушение – это противоречащее нормам международного права или собственным обязательствам действие или бездействие субъекта международного права, причиняющее ущерб другому субъекту, группе субъектов международного права или всему сообществу. Различают международные преступления и международные деликты. Иногда выделяют материальные правонарушения, имеющие место в сфере трудовых отношений, но связанные с причинением вреда организации, а также финансовые правонарушения.
5. Соотношение государства и церкви. Формы взаимодействия: 1. Статус государственной церкви: (Великобритания) · освящение главы государства при вступлении в должность. · церковь выполняет какие-либо государственные функции (Священный Синод в Российской империи). · признание за церковью права на широкий круг объектов; · получение от государства материальной помощи и различных субсидий; · наделение юридическими полномочиями; · право участия в политической жизни страны, в том числе через представительство в государственных органах; · обладание широкими полномочиями в области воспитания и образования;
2. Статус частной корпорации с особыми привилегиями (РФ) · льготная система налогообложения · получение от государства материальной помощи и различных субсидий; · наделение юридическими полномочиями; · разделение сфер взаимодействия с государством (образование, попечение о заключенных, военнослужащих, престарелых, сиротах, благотворительность) и сфер невмешательства (выборы, оперативно-розыскная деятельность и т.д.).
3. Режим отделения церкви от государства предполагает: (США) · государство и его органы не вправе контролировать отношение своих граждан к религии; · государство не вмешивается во внутрицерковную деятельность, когда не нарушаются действующие законы; · государство не оказывает церкви материальной и финансовой поддержки; · церковь не вмешивается в дела государства, а занимается вопросами, связанными с удовлетворением религиозных потребностей населения; · церковь не выполняет каких-либо государственных функций.
6. Государственный орган: понятие, виды. Орган государства — это звено государственного аппарата, участвующее в осуществлении определенных функций государства и наделенное властными полномочиями. Признаки органа государства: · самостоятельность как структурного элемента государственного механизма; · создание и функционирование в установленном порядке (на основе правовых актов и соответствующим образом — выборы, назначения, формирование); · выполнение только ему свойственных задач и функций; · наличие в этой связи властных полномочий; · наличие организационной структуры, кадрового состава; · наличие имущества, финансовых средств из бюджета. Государственные органы разнообразны, они осуществляют различные функции и поэтому подразделяются на виды: по принципу разделения властей - законодательные, исполнительные и судебные; Законодательные органы состоят из выборных должностных лиц – депутатов, основная функция - принятие законов. Исполнительно-распорядительные органы государственной власти включают в себя исполнительную деятельность (осуществление тех решений, которые приняты представительными органами) и распорядительную деятельность (осуществление управления путем издания подзаконных актов и выполнения организаторских действий). Органы судебной власти осуществляют в первую очередь юрисдикционную функцию (субъективную и объективную). Субъективная юрисдикция реализуется посредством официального признания судебным органом наличия у того или иного субъекта субъективного права и присуждения ему всего того, что с этим правом связано. Объективная юрисдикция отвечает в решении судебного органа на вопрос — нарушено или нет право. Объективная юрисдикция осуществляется как юрисдикция репрессивная, восстановительная и отменительная. - репрессивная юрисдикция осуществляется в таком решении судебного органа, которое констатирует нарушение каким-то деянием нормативного акта и устанавливает за это определенные штрафные санкции. - с восстановительной юрисдикцией сталкиваются тогда, когда судебное решение устанавливает на основе права обязанность возмещения ущерба, хотя и не усматривает при этом правонарушения. - с отменительной юрисдикцией имеют дело в тех случаях, если суд отменяет противоправный юридический акт. по объему властных полномочий — высшие и местные; по способу формирования - выборные и назначаемые по срокам полномочий — на постоянные и временные; по особенностям и порядку принятия решений - коллегиальные и единоначальные; по правовым формам деятельности — на правотворческие, правоприменительные и правоохранительные; по широте компетенции — на органы общей и специальной компетенции. (Например: Правительство РФ и Министерство финансов РФ) по форме реализации государственной деятельности — на представительные, исполнительно-распорядительные, судебные, прокурорские, иные контрольно-надзорные органы; 7. Правовая система государства, ее структура. Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-13; Просмотров: 979; Нарушение авторского права страницы