Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Тема 1. Основы гражданских правоотношений



Правоведение


ВВЕДЕНИЕ

 

Современная правовая система – это сложный, разноуровневый и многофакторный объект, который требует от специалистов различ­ных направлений углубленного научного знания особенностей ее функционирования.

Основной целью изучения дисциплины является познание и анализ основных понятий и явлений государственно-правовой действи­тельности, используемых в правоведении, а также изучение общетеоре­тических закономерностей развития права, его природы и взаимо­действия с иными общественными и государствен­ными институтами, различными видами социальной практики.

В этой связи в рамках курса ставятся и решаются следующие задачи:

- усвоить юридические презумпции, принципы их аксиом, понять взаимосвязь базовых юридических понятий; рассмотреть основные вопросы по отраслям права РФ, ознакомить с основами действую­щего законодательства с целью подготовки студентов не юриди­ческих специальностей к дальнейшему углубленному изуче­нию отраслевых наук;

- развить навыки систематизации и обобщения полученной инфор­мации;

- выработать способности к применению теоретических знаний в процессе практической деятельности;

- воспитать правовую культуру и сформировать «чувства права» у будущих специалистов гуманитарной сферы.

 

Тема 1. Основы гражданских правоотношений

1.1. Понятие, содержание и особенности гражданско-правовых отношений

Гражданское правоотношение – однаиз разновид­ностей правовых отношений[1]. Оно представляет собой урегулирован­ное с помощью норм гражданского права и возникающее на основе норм гражданского права отношение.

Обладая общими со всеми другими общественными отноше­ниями признаками и чертами, гражданские правоотношения имеют и специфические особенности, касаясь различных сторон правоотноше­ний, особенно – диспозитивного метода регули­рования имущественных и личных неимущественных, тесно связанных с имущественными, общественных отношений и участников этих отношений.

Особенность субъектов гражданско-правовых отношений, а следовательно, и правоотношений заключается, во-первых, в том, что субъ­екты – стороны этих отношений в имущественном и организацион­ном плане полностью самостоятельны, независимы друг от друга. Во-вторых, в том, что они в юридическом отношении равны между собой, вследствие чего обязанность одной стороны соотносится с субъектив­ным правом дру­гой не как государственно-властное или иное по своему характеру веле­ние, а как имущественное притязание. И, в-третьих, в том, что юридиче­скими гарантиями субъективных прав каждой из сторон – участниц гражданско-правовых отношений служат свойственные только граждан­скому праву способы их защиты и соответствующие меры ответственности за неисполнение или ненадле­жащее исполнение сторонами их обязанностей. Способы защиты в гражданском правоотношении субъективных прав и меры ответствен­ности носят в основном имущественный характер.

Содержание гражданско-правовых, равно как и любых иных, правоотношений составляют субъективные права и юридические обязанности их сторон.

Субъективное право выступает при этом как мера дозволен­ного поведения субъектов гражданского правоотношения, а субъек­тив­ная юридическая обязанность как мера должного поведения каждого из участников гражданско-правовых отношений.

Субъективное гражданское право сводится в конечном счете к нали­чию предоставленных субъекту правоотношения различных юридических возможностей – правомочий.

В отношении субъекта гражданско-правовых отношений – кредито­ра – в качестве таких правомочий выступают правомочия требовать от дру­гой стороны – обязанного субъекта исполнения соответствующих, возложенных на него обязательств в виде совер­шения определенных действий по выпол­нению работ, передачи иму­щества, денежных средств и пр. Кроме того, кредитор обладает правомочиями на защиту своих нарушенных прав, правомочиями требовать применения к должнику соответствующих мер государ­ственного воздействия с целью восстановления нарушенных прав.

Основной смысл субъективных юридических обязанностей заключает­ся в необходимости субъекта гражданско-правовых отноше­ний – носителя данных юридических обязанностей совершить в пользу другого лица – обладателя соответствующих правомочий – определен­ные действия или же воздержаться от совершения этих действий.

В тех случаях, когда к субъекту гражданско-правовых отноше­ний предъявляются требования совершения тех или иных действий, когда он побуждается к их совершению, такого рода обязанности обычно именуются позитивными обязанностями. Это обязанности активного типа.

Во всех остальных случаях, когда от обязанного лица – субъекта гражданско-правовых отношений – требуется воздержание от соверше­ния тех или иных действий, связанных, например, с причинением вреда окружающей среде, с нарушением прав и законных интересов другого лица или лиц, то такого рода обязанности, исходящие по своей природе из гражданско-правовых запретов, классифицируют как негативные обязанности. Они существуют как обязанности пассивного типа.

Опека и попечительство

Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дееспо­собных граждан, а также в целях воспитания несовершеннолетних. Соот­ветствующие этому права и обязанности опекунов и попечите­лей определяются законодательством о браке и семье. Опекуны и попечители выступают в защиту прав и инте­ресов своих подопечных в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без специального полномочия.

Опека и попечительство над несовершеннолетними устанав­ливается при отсутствии у них родителей, усыновителей, лишении судом родителей родительских прав, а также в случа­ях, когда такие граждане по иным причинам остались без роди­тельского попечения, в частности, когда родители уклоняются от их воспитания либо защиты их прав и интересов.

Понятие опеки дается в ст. 32 ГК РФ, где говорится что, «опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признан­ными судом недееспособными вследствие психического расстройства. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки». Поня­тие же попечительства можно найти в ст. 33 ГК РФ: «Попечи­тельство устанавливается над несовершеннолет­ними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а так­же над гражда­нами, ограни­чен­ными судом в дееспособности вследствие злоупот­ребления спирт­ными напитками или нарко­тическими средствами. Попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые граж­дане, находящиеся под попечительством, не впра­ве совершать самостоятельно. Попечи­тели оказывают подопечным содействие в осуществле­нии ими своих прав и исполнении обязанностей, а также охраняют их от злоупот­реблений со стороны третьих лиц».

Опекун или попечитель назначается органом опеки ипопечительства (органами опеки и попечительства являются органы ме­стного самоуправления) по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, в течение месяца с момента, когда указан­ным органам стало известно о необходимости установ­ления опеки или попечительства над гражданином. При этом опекунами или попечи­телями могут быть только совершеннолетние дееспособные граждане никогда не лишаемые родительских прав. Назначаются опекуном или попечителем лишь только при наличии добровольного согласия. При этом должны учитываться его нравственные и иные личные качества, способность к выполнению обязанно­стей опекуна или попечителя, отношения, существующие меж­ду ним илицом, нуждающимся в опеке или попечительстве, а если это возможно – ижелание подопечного. Также следует отметить что, обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно. При наличии заслуживающих внимания обстоятельств опекун или попе­читель может быть назначен органом опеки и попечительства по месту жительства опекуна (попечителя). Если лицу, нужда­ющемуся вопеке илипопечительстве, втечение месяца не назначен опекун илипопечитель, то данные обязанности возлагаются на органы опеки и попечительства. Назначение опекуна или попечителя может обжало­ваться всуде заинтересованными лицами.

Опекуны и попечители несовершеннолетних граждан обя­заны проживать совместно со своими подопечными. Однако раздель­ное про­жи­вание попечителя с подопечным, достигшим шест­надцати лет, допус­кается с разрешения органа опеки и попечи­тельства при условии, что это не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного. При этом они должны заботиться о содержа­нии своих подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, защи­щать их права и интересы, об их обучении и воспитании (обязанности, указанные выше не возлагаются на попечителей совершеннолетних граждан, ограниченных судом в дееспособности).

Всеми доходами подопечного распоряжается опекун или попе­читель, но только лишь в интересах подопечного и согласия органа опеки и попечительства.

Орган опеки и попечительства освобождает опекуна или попечителя от исполнения им своих обязанностей в случаях:

- возвра­щения несовершеннолетнего его родителям или его усыновления;

- при помещении подопечного в соответствующее воспитательное, лечебное учреждение, учреждение социальной защи­ты населения или другое аналогичное учреждение орган опеки и попечительства освобождает ранее назначенного опекуна или попечителя от исполнения им своих обязанностей, если это не противоречит интересам подопечного;

- при наличии уважительных причин (болезнь, изменение иму­щест­вен­ного положения, отсутствие взаимопонимания с подопечным и т.п.) опекун или попечитель может быть освобожден от исполнения своих обязанностей по его просьбе;

- в случаях ненадлежащего выполнения опекуном или по­печителем лежащих на нем обязанностей, в том числе при ис­пользовании им опеки или попечительства в корыстных целях или при оставлении подопечного без надзора и необходимой помощи, орган опеки и по­пе­чительства может отстранить опе­куна или попечителя от испол­нения этих обязанностей и при­нять необходимые меры для привле­чения виновного гражда­нина к установленной законом ответствен­ности.

Опека и попечительство прекращается:

- над совершеннолетними граж­данами в случаях вынесения судом решения о признании подопечного дееспособным или отмены ограниче­ний его дееспособности по заявлению опекуна, попечителя или органа опеки и попечительства;

- по достижении малолетним подопечным 14 лет опека над ним прекра­щается, а гражданин, осуществляв­ший обязанности опекуна, становится попечителем несовер­шеннолетнего без дополнительного решения об этом;

- попечительство над несовершеннолетним прекращается без особого решения по достижении несовершеннолетним подопечным восем­над­цати лет, а также при вступлении его в брак и в других случаях приобретения им полной дееспособно­сти до достижения совершен­нолетия.

Защита права собственности

Гражданское право, равно как и любое иное, имеет смысл для кон­кретного лица – субъекта тех или иных правовых отношений, носителя субъективных прав лишь в том случае, если оно не только провозглашает­ся, но и всесторонне защищается и реализуется. В рамках гражданского права это касается как права собственности, так и других объектив­ных и субъективных гражданских прав.

Будучи одной из важнейших категорий цивилистики, «защита граж­данских прав» вообще и защита права собственности и других вещных прав в частности может быть охарактеризована как система мер, направ­ленных на всестороннее обеспечение и выполнение соответствующих ус­ловий и требований, содержащихся в нормах гражданского права. В свою очередь, предоставленное действующим законодатель­ством ка­ждому субъекту гражданского права субъектив­ное право на защиту можно определить как реальную возможность управомочен­ного лица применять меры правоохранительного харак­тера в целях восстановления его нарушенного или оспариваемого пра­ва, а также в целях пресечения действий, направленных на нарушение права.

Защита права собственности, равно как и других субъективных граж­данских прав, осуществляется, не произвольно, а в строго уста­новленном законом порядке с помощью определенных, законодательно закреплен­ных форм, способов и средств.

Под формами защиты субъективных гражданских прав в научной цивилистической литературе понимается комплекс внутренне согласованных организационных мероприятий, направленных на защи­ту прав и законных интересов граждан и юридических лиц[5]. Тради­цион­но в гражданском праве различают две основные формы за­щиты прав – юрисдикционную и неюрисдикционную. Юрисдикционная фор­ма защиты гражданских прав означает совокупность (систему) дейст­вий, предпринимаемых уполномочен­ными на это государ­ственными органами по защите нарушенных прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Юрисдикционная форма может осуществляться двояким путем – в су­дебном или в административном порядке.

Судебная защита нарушенных или оспоренных гражданских прав в соответствии с действующим законодательством осуществля­ется согласно подведомственности дел, установленной процес­суальным правом, судом общей юрисдикции, арбитражным судом или третейским судом.

Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется соответственно административными органами и только в тех случаях, кото­рые предусмотрены законом. Законодатель устанав­ливает, что решение, принятое в административном порядке, может быть обжаловано в суд (ст. 11 ГК РФ).

Неюрисдикционная форма защиты гражданских прав предс­тавляет собой самостоятельный характер действий, предприни­маемых гражданами и юридическими лицами по защите своих прав, без обращения за помо­щью к государственным или иным уполномоченным на то органам. Тако­го рода действия в ГК РФ охватывает понятие са­мозащиты гражданских прав и рассматриваются как один из закреп­ленных в законодательном порядке способов защиты гражданских прав.

Впервые допуская в отечественном гражданском праве инсти­тут само­защиты гражданских прав, законодатель в то же время уста­нав­ливает опре­деленные рамки, за которые не может выходить лицо, самостоятельно за­щищающее свои права. «Способы самозащиты, – указывается в связи с этим в ст. 14 ГК РФ, – должны быть соразмерны нарушению и не выхо­дить за пределы действий, необходимых для его пресечения». Под способами защиты гражданских прав понимаются закрепленные в законодательном порядке правовые и иные меры воздействия на правонарушителя с целью восстановления нарушенных им прав или признания ос­париваемых прав.

Способы защиты субъективных гражданских прав весьма обшир­ны и разнообразны. Они отличаются друг от друга по многим параметрам: по форме, юридическому и материальному содержанию, конкретному назначению. Согласно действующему законодательству лицо, субъектив­ные гражданские права которого были нарушены, для восстановления этих прав может, как правило, использовать не любой, а вполне конкрет­ный способ (способы) их защиты и восстановления. Выбор конкретного способа защиты субъективных граждан­ских прав обусловлен конкретными обстоятельствами нарушения этих прав, характе­ром данных нарушений, особенностями самого нарушенного права и др. Что же касается общего перечня способов защиты граж­данских прав, то он закреплен в ст. 12 ГК РФ, где говорится, что защита гражданских прав осуществляется следующим путем:

- признания субъективного права, которое подвергается сомнению со стороны других лиц и оспаривается ими или вообще отрицается. При­знание права как способа защиты может осуществляться только в юрисдикционной форме и, как правило, судом. Зачастую данный способ защи­ты субъективных гражданских прав предполагает в последующем исполь­зование и других способов;

- восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. Этот способ защиты может осуществляться как в юрисдикционном (судебном и административном), так и в неюрис­дик­ционном порядке – путем самозащиты лицом своих нарушенных прав;

- признания оспоримой сделки недействительной и применения пос­ледст­вий ее недействительности, применения последствий недейст­ви­тельности ничтожной сделки;

- признания недействительным акта государственного органа, органа местного самоуправления;

- присуждения к исполнению обязанности в натуре, что в научной литературе зачастую именуется реальным исполнением лицом тех действий, которые являются предметом его соответ­ствующих обязательств, вытекающих из договора или из требований закона;

- возмещения убытков, под которыми согласно гражданскому законо­дательству (п. 2 ст. 15 ГК РФ) понимаются «расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановле­ния нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нару­шено (упущенная выгода)»;

- взыскания неустойки, в качестве которой (в виде штрафа или пени) признается установленная в законодательном порядке или дого­во­ром денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в слу­чае неисполнения вообще или ненадлежащего исполнения обя­зательства в частности в случае просрочки исполнения (п. 2 ст. 330 ГК РФ);

- компенсации морального вреда и прекращения или изменения правоотношения;

- неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону, и др.

Исполнение обязательств

Под исполнением обязательств понимается совершение долж­ником в ин­тересах кредитора определенных, обусловленных законом или договором ак­тивных действий либо воздержание его от соверше­ния определенных дейст­вий.

Согласно ГК РФ (ст. 309) все обязательства долж­ны испол­няться «надлежащим образом в соответствии с условиями обяза­тельства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутст­вии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборо­та или иными обычно предъявляемыми требованиями». Как видно из приведенного текста статьи, законодатель не пускает дело исполнения обязательств должником перед кредитором на самотек, а обставляет его целым рядом требований, принципов и условий.

Среди них выделяются следующие:

- принципы надлежащего и реального исполнения обязательств, суть ко­торых заключается в том, чтобы должником в интересах креди­тора были совершены именно те действия, которые предусмотрены в законе или до­говоре, и чтобы они не подменялись денежной компенсацией в виде упла­ты неустойки или возмещения убытков;

- в п. 1 ст. 396 ГК РФ в связи с этим четко формулирует правило, со­гласно которому уплата неустойки и возмещения убытков в случае ненад­лежащего исполнения обязательства «не освобождают должника от испол­нения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором»;

- требование недопустимости одностороннего отказа от испол­нения обязательств, за исключением случаев, предусмотренных зако­ном. Кроме того, как исключение из общего правила односто­рон­ний отказ от испол­нения обязательства, связанного с осущест­вле­нием его сторонами пред­принимательской деятельности, и одно­стороннее изменение условий тако­го обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных догово­ром, «если иное не вытекает из закона или существа обязательства» (ст. 310 ГК РФ);

- требование исполнения обязательства только надлежащему лицу. В связи с этим Кодекс устанавливает (ст. 312), что если иное не преду­смотрено соглашением сторон и не вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства, то «должник вправе при исполнении обяза­тельства потребовать доказательств того, что исполнение принимается са­мим кредитором или управомоченным им на это лицом и несет риск по­следствий непредъявления такого требования»;

- требования, касающиеся соблюдения сроков исполнения обяза­тельств должника перед кредитором. Суть этих требований в конечном счете сводится к необходимости со­блюдения следующих законодательно установленных правил: а) если обя­зательство предусматривает или позволяет определить день его исполне­ния или период времени, в течение которого оно должно быть выполнено, то обязательство подлежит исполнению именно в этот день или соответст­венно в любой момент в пределах данного периода; б) если обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позво­ляющих определить этот срок, то «оно должно быть исполнено в разум­ный срок после возникновения обязательства» и в) если обязательство не исполнено в разумный срок, равно как и в срок, определенный моментом востребования, то должник обязан исполнить данное обязательство в се­мидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его испол­нении;

- требования, относящиеся к определению места исполнения обяза­тельств должника перед кредитором.

По общему правилу место исполнения обязательств опреде­ляется законом, иными правовыми актами, договором, обычаями делового оборота или же существом самого обязательства:

- по обязательству передать земельный участок, здание, сооружение или любое иное недвижимое имущество, местом передачи его будет место нахождения имущества;

- по обязательству передать товар или иное имущество, предусматри­вающее его перевозку, местом передачи его будет место сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору;

- по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное имущество местом передачи будет считаться место изготов­ления или хра­нения имущества при условии, что это место было известно кредитору в момент возникновения обязательства;

- по денежному обязательству местом передачи денежных средств бу­дет считаться место жительства кредитора в момент возник­новения обя­зательства, а если кредитором является юридическое лицо – место его нахождения в момент возникновения обяза­тельства. В случае, если кре­дитор к моменту исполнения обяза­тельства изменил свое место жительст­ва (место нахождения) и известил об этом должника, то местом исполне­ния финансового обязательства будет считаться новое место жительства или место нахождения кредитора;

- по всем другим обязательствам местом их исполнения будет счи­тать­ся место жительства должника, а если должником является юридическое лицо – то место его нахождения (ст. 316 ГК РФ).

Кроме названных принципов, требований и условий испол­не­ния обя­зательств должника перед кредитором, законодатель устанав­ли­вает также и другие правила их исполнения.

Под обеспечением исполнения обязательств понимается созда­ние благо­приятных условий, гарантирующих выполнение закон­ных обязательств долж­ника перед кредитором посредством приня­тия специальных мер, именуемых способами обеспечения исполнения обязательств.

Согласно п. 1 ст. 329 ГК РФ к таким способам, с помощью которых обеспечивается исполнение обязательств, относятся неус­тойка, залог, удержание имущества должника, поручительство, бан­ковская гарантия, задаток и ряд других способов, предусмотренных зако­ном или договором.

Неустойка – это такой способ обеспечения исполнения обязательств, который выступает в виде обусловленной законом или договором определенной суммы денег, выплачиваемой должником кредитору в случае невыполнения или не­надлежащего выполнения им обязательств. Чаще всего это происходит в слу­чаях несоблюдения сроков (просрочки) исполнения обязательств. В зависимости от характера и оснований возникновения она подразде­ляется на законную и договорную неустойку. Соответственно законная неус­тойка возни­кает на основе закона, а договорная – на основе соглашения сторон. Применение законной неустойки не зависит от волеизъявления сто­рон. В соответствии с действующим гражданским законодательством кре­дитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом, незави­симо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сто­рон или нет.

В отличие от законной неустойки договорная неустойка, включая ее раз­меры, определяется лишь волеизъявлением сторон. Однако закон строго устанавливает требование, в соответствии с кото­рым соглашение о неус­тойке должно быть обязательно совершено в письменной форме «незави­симо от формы основного обязательства». Несоблюдение данного требова­ния влечет за собой недействительность соглашения о неустойке.

Залог как способ обеспечения исполнения обязательства харак­теризу­ется тем, что кредитор-залогодержатель обладает правом в случае неисполнения должником обеспеченного залогом обяза­тель­ства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принад­лежит данное имущество (залогодателя), за изъятиями, которые установлены законом. Залоговые правоотношения могут возникать не иначе как только на основе закона или же на основе соглашения сторон – договора. Наибольшее распространение в гражданско-правовой сфере имеют до­говорные залоговые отношения.

Предметом залога может быть любое имущество, включая вещи и иму­щественные права (требования). Исключение составляет имущество, изъя­тое из оборота, а также требования, неразрывно связанные с личностью кредитора. Речь идет, в частности, о таких требованиях, как требования об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных правах, уступка которых другому лицу запрещена законом. Кроме того, законом может быть запрещен или ограничен залог от­дельных видов имущества

В гражданском праве различают несколько видов залога. Так, в зависимо­сти от видов имущества, передаваемого в залог, залоговые обязательства подразделяют на залог земельных участков, предприя­тий, зданий, соору­жений, квартир и другого недвижимого имущества (ипотека); залог цен­ных бумаг; залог денежных средств; залог транспортных средств; залог то­варов в обороте.

В зависимости от того, передается ли заложенное имущество залого­держателю или же оно остается у залогодателя, соответственно различают залог закладной и залог товаров в обороте. Залоговые правоотношения между залогодателем и залогодер­жателем прекра­щаются в связи со следующими обстоятельствами: а) с прекращени­ем обеспеченных залогом обязательств; б) в связи с требованием залогода­теля при возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного имущества; в) в случае гибели заложенной вещи или прекращения зало­женного права, если залогодатель не воспользовался правом восстановле­ния предмета залога в разумный срок или правом его замены другим рав­ноценным предметом, и г) в случае продажи заложенного имущества с публичных торгов, а также в случае, когда его реализация стала невоз­можной в силу названных в законе причин (п. 4 ст. 350 ГК РФ).

Удержание имущества должника как способ обеспечения исполнения обязательств заключается в том, что кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указан­ному должником, вправе, если должник не исполняет в срок свои обязательства по оплате этой вещи или возме­щению кредитору связанных с нею издержек и других убытков, удерживать ее до тех пор, пока соответствующие обязательства не будут выполнены (п. 1 ст. 359 ГК РФ).

Согласно закону удержанием вещи могут быть обеспечены также тре­бования, хотя и не связанные с оплатой вещи или возме­щением издержек на нее и других убытков, но возникшие из обязательства, стороны которо­го в своих действиях по отношению друг к другу выступают как предпри­ниматели.

Закон устанавливает также, что кредитор вправе удерживать находя­щуюся у него вещь, несмотря на то что после того, как эта вещь поступила во владение кредитора, права на нее приобретены третьим лицом. При этом требования кредитора, удерживающего вещь, удов­лет­воряются из ее стоимости в том объеме и порядке, которые предус­мотрены для удовлетво­рения требований, обеспеченных залогом.

Поручительство как способ обеспечения исполнения обяза­тельств пред­ставляет собой договор, заключенный между кредитором должника и поручите­лем, в соответствии с которым поручитель обязуется перед кредитором долж­ника отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или частично перед первым.

Договор поручительства может быть заключен не только в отношении существующих обязательств, но и в отношении тех обязательств, которые возникнут в будущем. Согласно ГК РФ (ст. 362) договор поручительства должен быть совершен только в письменной форме. В противном случае он будет признан недействительным.

В соответствии с данным нормативным актом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником своего обязательства, обеспе­ченного поручительством, поручитель и должник отвечают перед кредито­ром солидарно, если в законе или договоре поручительства не предусмот­рена субсидиарная ответственность поручителя. По исполнении обязательства к поручителю, согласно ст. 365 ГК РФ, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обяза­тельству, и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора. Пору­читель также вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмещение иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника.

Договор поручительства прекращает свое действие по следующим ос­нованиям:

- в связи с прекращением обеспеченного им обязательства;

- в случае изменения этого обязательства, повлекшего за собой увеличе­ние ответственности или иные неблагоприятные послед­ствия для поручи­теля, без согласия последнего;

- в связи с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника;

- если кредитор отка­зался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или по­ручителем;

- по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно было дано.

Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств также является институтом отечественного гражданского права[7]. Терминоло­гия, «обслуживающая» данный институт заимство­вана из римского права. В частности, имеются в виду прежде всего такие термины, как принципал – основной в данном обяза­тельстве должник и бенефициар – сторона (лицо), в пользу которой совер­шается платеж, кредитор. Банковская гарантия при этом характеризуется тем, что в силу ее как ин­ститута банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (прин­ципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого га­рантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письмен­ного требования о ее уплате (ст. 368 ГК РФ).

Назначением банковской гарантии является обеспечение над­ле­жа­щего исполнения принципалом его обязательства перед бенефи­циаром (основ­ного обязательства). За выдачу банковской гаран­тии принципал должен уплатить гаранту определенное вознаграж­дение. Временем вступления банковской гарантии в силу считается день ее выдачи, если в гарантии не предусмотрено иное.

Специфическими особенностями банковской гарантии являют­ся та­кие, как независимость банковской гарантии от основного обяза­тельства; ее безотзывность со стороны гаранта, если в самой банков­ской гарантии не будет предусмотрено иное, и непередавае­мость при­над­лежащего бене­фициару по банковской гарантии права требования к гаранту другому лицу, если в гарантии не предусмотрено иное.

Банковская гарантия, а вместе с ней обязательство гаранта перед бене­фициаром по гарантии прекращается: 1) уплатой бенефи­циару суммы, на которую выдана гарантия; 2) окончанием опреде­лен­ного в гарантии срока, на который она выдана; 3) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее гаранту; 4) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления об освобождении гаранта от его обязательств (ст. 378 ГК РФ).

Задатком как одним из способов обеспечения исполнения обязательств признается денежная сумма, которая выдается одной из договаривающихся сто­рон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказа­тельство заключения договора и в обеспечение его исполнения (ст. 380 ГК РФ). Сторонами в отношениях, возникающих по поводу задатка, являются задаткодатель – должник и задаткополучателъ – кредитор. Соглашение о задатке, независимо от его суммы, должно быть совер­шено в письменной форме.

В соответствии с действующим законодательством задаток, выданный в обеспечение исполнения обязательств, должен быть возвращен при пре­кращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон либо вследствие невозможности исполнения по обстоятельствам, не зави­сящим от сторон (пп. 1, 2 ст. 381 ГК РФ).

Однако если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, то он остается у другой стороны. Если же за неисполнение до­говора ответственна сторона, получившая задаток, то она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка. Сверх того, сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если догово­ром не предусматривается иное.

Наряду с названными способами обеспечения исполнения обя­за­тельств существуют и другие, аналогичные им по своему назначению спо­собы. Они предусматриваются действующим законодательством или дого­ворами.

[4, с. 208-262; 8; 9; 13; 14; 17; 34; 40-43; 44-47]

 

И основания расторжения

Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым кодексом, законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальны­ми нормативными актами, содер­жа­щими нормы трудового права, своевременно и в полном размере выплачивать работ­нику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблю­дать действующие в организации правила внутреннего трудо­вого распорядка.

В соответствии с ТК РФ в трудовом договоре указываются:

- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, заключивших трудовой договор;

- место работы (с указанием структурного подразделения);

- дата начала работы;


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-10; Просмотров: 723; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.08 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь