Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Тема 1. Основы гражданских правоотношенийСтр 1 из 12Следующая ⇒
Правоведение ВВЕДЕНИЕ
Современная правовая система – это сложный, разноуровневый и многофакторный объект, который требует от специалистов различных направлений углубленного научного знания особенностей ее функционирования. Основной целью изучения дисциплины является познание и анализ основных понятий и явлений государственно-правовой действительности, используемых в правоведении, а также изучение общетеоретических закономерностей развития права, его природы и взаимодействия с иными общественными и государственными институтами, различными видами социальной практики. В этой связи в рамках курса ставятся и решаются следующие задачи: - усвоить юридические презумпции, принципы их аксиом, понять взаимосвязь базовых юридических понятий; рассмотреть основные вопросы по отраслям права РФ, ознакомить с основами действующего законодательства с целью подготовки студентов не юридических специальностей к дальнейшему углубленному изучению отраслевых наук; - развить навыки систематизации и обобщения полученной информации; - выработать способности к применению теоретических знаний в процессе практической деятельности; - воспитать правовую культуру и сформировать «чувства права» у будущих специалистов гуманитарной сферы.
Тема 1. Основы гражданских правоотношений 1.1. Понятие, содержание и особенности гражданско-правовых отношений Гражданское правоотношение – однаиз разновидностей правовых отношений[1]. Оно представляет собой урегулированное с помощью норм гражданского права и возникающее на основе норм гражданского права отношение. Обладая общими со всеми другими общественными отношениями признаками и чертами, гражданские правоотношения имеют и специфические особенности, касаясь различных сторон правоотношений, особенно – диспозитивного метода регулирования имущественных и личных неимущественных, тесно связанных с имущественными, общественных отношений и участников этих отношений. Особенность субъектов гражданско-правовых отношений, а следовательно, и правоотношений заключается, во-первых, в том, что субъекты – стороны этих отношений в имущественном и организационном плане полностью самостоятельны, независимы друг от друга. Во-вторых, в том, что они в юридическом отношении равны между собой, вследствие чего обязанность одной стороны соотносится с субъективным правом другой не как государственно-властное или иное по своему характеру веление, а как имущественное притязание. И, в-третьих, в том, что юридическими гарантиями субъективных прав каждой из сторон – участниц гражданско-правовых отношений служат свойственные только гражданскому праву способы их защиты и соответствующие меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами их обязанностей. Способы защиты в гражданском правоотношении субъективных прав и меры ответственности носят в основном имущественный характер. Содержание гражданско-правовых, равно как и любых иных, правоотношений составляют субъективные права и юридические обязанности их сторон. Субъективное право выступает при этом как мера дозволенного поведения субъектов гражданского правоотношения, а субъективная юридическая обязанность – как мера должного поведения каждого из участников гражданско-правовых отношений. Субъективное гражданское право сводится в конечном счете к наличию предоставленных субъекту правоотношения различных юридических возможностей – правомочий. В отношении субъекта гражданско-правовых отношений – кредитора – в качестве таких правомочий выступают правомочия требовать от другой стороны – обязанного субъекта исполнения соответствующих, возложенных на него обязательств в виде совершения определенных действий по выполнению работ, передачи имущества, денежных средств и пр. Кроме того, кредитор обладает правомочиями на защиту своих нарушенных прав, правомочиями требовать применения к должнику соответствующих мер государственного воздействия с целью восстановления нарушенных прав. Основной смысл субъективных юридических обязанностей заключается в необходимости субъекта гражданско-правовых отношений – носителя данных юридических обязанностей совершить в пользу другого лица – обладателя соответствующих правомочий – определенные действия или же воздержаться от совершения этих действий. В тех случаях, когда к субъекту гражданско-правовых отношений предъявляются требования совершения тех или иных действий, когда он побуждается к их совершению, такого рода обязанности обычно именуются позитивными обязанностями. Это обязанности активного типа. Во всех остальных случаях, когда от обязанного лица – субъекта гражданско-правовых отношений – требуется воздержание от совершения тех или иных действий, связанных, например, с причинением вреда окружающей среде, с нарушением прав и законных интересов другого лица или лиц, то такого рода обязанности, исходящие по своей природе из гражданско-правовых запретов, классифицируют как негативные обязанности. Они существуют как обязанности пассивного типа. Опека и попечительство Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан, а также в целях воспитания несовершеннолетних. Соответствующие этому права и обязанности опекунов и попечителей определяются законодательством о браке и семье. Опекуны и попечители выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без специального полномочия. Опека и попечительство над несовершеннолетними устанавливается при отсутствии у них родителей, усыновителей, лишении судом родителей родительских прав, а также в случаях, когда такие граждане по иным причинам остались без родительского попечения, в частности, когда родители уклоняются от их воспитания либо защиты их прав и интересов. Понятие опеки дается в ст. 32 ГК РФ, где говорится что, «опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки». Понятие же попечительства можно найти в ст. 33 ГК РФ: «Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также над гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами. Попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые граждане, находящиеся под попечительством, не вправе совершать самостоятельно. Попечители оказывают подопечным содействие в осуществлении ими своих прав и исполнении обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих лиц». Опекун или попечитель назначается органом опеки ипопечительства (органами опеки и попечительства являются органы местного самоуправления) по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, в течение месяца с момента, когда указанным органам стало известно о необходимости установления опеки или попечительства над гражданином. При этом опекунами или попечителями могут быть только совершеннолетние дееспособные граждане никогда не лишаемые родительских прав. Назначаются опекуном или попечителем лишь только при наличии добровольного согласия. При этом должны учитываться его нравственные и иные личные качества, способность к выполнению обязанностей опекуна или попечителя, отношения, существующие между ним илицом, нуждающимся в опеке или попечительстве, а если это возможно – ижелание подопечного. Также следует отметить что, обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно. При наличии заслуживающих внимания обстоятельств опекун или попечитель может быть назначен органом опеки и попечительства по месту жительства опекуна (попечителя). Если лицу, нуждающемуся вопеке илипопечительстве, втечение месяца не назначен опекун илипопечитель, то данные обязанности возлагаются на органы опеки и попечительства. Назначение опекуна или попечителя может обжаловаться всуде заинтересованными лицами. Опекуны и попечители несовершеннолетних граждан обязаны проживать совместно со своими подопечными. Однако раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет, допускается с разрешения органа опеки и попечительства при условии, что это не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного. При этом они должны заботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, защищать их права и интересы, об их обучении и воспитании (обязанности, указанные выше не возлагаются на попечителей совершеннолетних граждан, ограниченных судом в дееспособности). Всеми доходами подопечного распоряжается опекун или попечитель, но только лишь в интересах подопечного и согласия органа опеки и попечительства. Орган опеки и попечительства освобождает опекуна или попечителя от исполнения им своих обязанностей в случаях: - возвращения несовершеннолетнего его родителям или его усыновления; - при помещении подопечного в соответствующее воспитательное, лечебное учреждение, учреждение социальной защиты населения или другое аналогичное учреждение орган опеки и попечительства освобождает ранее назначенного опекуна или попечителя от исполнения им своих обязанностей, если это не противоречит интересам подопечного; - при наличии уважительных причин (болезнь, изменение имущественного положения, отсутствие взаимопонимания с подопечным и т.п.) опекун или попечитель может быть освобожден от исполнения своих обязанностей по его просьбе; - в случаях ненадлежащего выполнения опекуном или попечителем лежащих на нем обязанностей, в том числе при использовании им опеки или попечительства в корыстных целях или при оставлении подопечного без надзора и необходимой помощи, орган опеки и попечительства может отстранить опекуна или попечителя от исполнения этих обязанностей и принять необходимые меры для привлечения виновного гражданина к установленной законом ответственности. Опека и попечительство прекращается: - над совершеннолетними гражданами в случаях вынесения судом решения о признании подопечного дееспособным или отмены ограничений его дееспособности по заявлению опекуна, попечителя или органа опеки и попечительства; - по достижении малолетним подопечным 14 лет опека над ним прекращается, а гражданин, осуществлявший обязанности опекуна, становится попечителем несовершеннолетнего без дополнительного решения об этом; - попечительство над несовершеннолетним прекращается без особого решения по достижении несовершеннолетним подопечным восемнадцати лет, а также при вступлении его в брак и в других случаях приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия. Защита права собственности Гражданское право, равно как и любое иное, имеет смысл для конкретного лица – субъекта тех или иных правовых отношений, носителя субъективных прав лишь в том случае, если оно не только провозглашается, но и всесторонне защищается и реализуется. В рамках гражданского права это касается как права собственности, так и других объективных и субъективных гражданских прав. Будучи одной из важнейших категорий цивилистики, «защита гражданских прав» вообще и защита права собственности и других вещных прав в частности может быть охарактеризована как система мер, направленных на всестороннее обеспечение и выполнение соответствующих условий и требований, содержащихся в нормах гражданского права. В свою очередь, предоставленное действующим законодательством каждому субъекту гражданского права субъективное право на защиту можно определить как реальную возможность управомоченного лица применять меры правоохранительного характера в целях восстановления его нарушенного или оспариваемого права, а также в целях пресечения действий, направленных на нарушение права. Защита права собственности, равно как и других субъективных гражданских прав, осуществляется, не произвольно, а в строго установленном законом порядке с помощью определенных, законодательно закрепленных форм, способов и средств. Под формами защиты субъективных гражданских прав в научной цивилистической литературе понимается комплекс внутренне согласованных организационных мероприятий, направленных на защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц[5]. Традиционно в гражданском праве различают две основные формы защиты прав – юрисдикционную и неюрисдикционную. Юрисдикционная форма защиты гражданских прав означает совокупность (систему) действий, предпринимаемых уполномоченными на это государственными органами по защите нарушенных прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Юрисдикционная форма может осуществляться двояким путем – в судебном или в административном порядке. Судебная защита нарушенных или оспоренных гражданских прав в соответствии с действующим законодательством осуществляется согласно подведомственности дел, установленной процессуальным правом, судом общей юрисдикции, арбитражным судом или третейским судом. Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется соответственно административными органами и только в тех случаях, которые предусмотрены законом. Законодатель устанавливает, что решение, принятое в административном порядке, может быть обжаловано в суд (ст. 11 ГК РФ). Неюрисдикционная форма защиты гражданских прав представляет собой самостоятельный характер действий, предпринимаемых гражданами и юридическими лицами по защите своих прав, без обращения за помощью к государственным или иным уполномоченным на то органам. Такого рода действия в ГК РФ охватывает понятие самозащиты гражданских прав и рассматриваются как один из закрепленных в законодательном порядке способов защиты гражданских прав. Впервые допуская в отечественном гражданском праве институт самозащиты гражданских прав, законодатель в то же время устанавливает определенные рамки, за которые не может выходить лицо, самостоятельно защищающее свои права. «Способы самозащиты, – указывается в связи с этим в ст. 14 ГК РФ, – должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения». Под способами защиты гражданских прав понимаются закрепленные в законодательном порядке правовые и иные меры воздействия на правонарушителя с целью восстановления нарушенных им прав или признания оспариваемых прав. Способы защиты субъективных гражданских прав весьма обширны и разнообразны. Они отличаются друг от друга по многим параметрам: по форме, юридическому и материальному содержанию, конкретному назначению. Согласно действующему законодательству лицо, субъективные гражданские права которого были нарушены, для восстановления этих прав может, как правило, использовать не любой, а вполне конкретный способ (способы) их защиты и восстановления. Выбор конкретного способа защиты субъективных гражданских прав обусловлен конкретными обстоятельствами нарушения этих прав, характером данных нарушений, особенностями самого нарушенного права и др. Что же касается общего перечня способов защиты гражданских прав, то он закреплен в ст. 12 ГК РФ, где говорится, что защита гражданских прав осуществляется следующим путем: - признания субъективного права, которое подвергается сомнению со стороны других лиц и оспаривается ими или вообще отрицается. Признание права как способа защиты может осуществляться только в юрисдикционной форме и, как правило, судом. Зачастую данный способ защиты субъективных гражданских прав предполагает в последующем использование и других способов; - восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. Этот способ защиты может осуществляться как в юрисдикционном (судебном и административном), так и в неюрисдикционном порядке – путем самозащиты лицом своих нарушенных прав; - признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; - признания недействительным акта государственного органа, органа местного самоуправления; - присуждения к исполнению обязанности в натуре, что в научной литературе зачастую именуется реальным исполнением лицом тех действий, которые являются предметом его соответствующих обязательств, вытекающих из договора или из требований закона; - возмещения убытков, под которыми согласно гражданскому законодательству (п. 2 ст. 15 ГК РФ) понимаются «расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода)»; - взыскания неустойки, в качестве которой (в виде штрафа или пени) признается установленная в законодательном порядке или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения вообще или ненадлежащего исполнения обязательства в частности в случае просрочки исполнения (п. 2 ст. 330 ГК РФ); - компенсации морального вреда и прекращения или изменения правоотношения; - неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону, и др. Исполнение обязательств Под исполнением обязательств понимается совершение должником в интересах кредитора определенных, обусловленных законом или договором активных действий либо воздержание его от совершения определенных действий. Согласно ГК РФ (ст. 309) все обязательства должны исполняться «надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями». Как видно из приведенного текста статьи, законодатель не пускает дело исполнения обязательств должником перед кредитором на самотек, а обставляет его целым рядом требований, принципов и условий. Среди них выделяются следующие: - принципы надлежащего и реального исполнения обязательств, суть которых заключается в том, чтобы должником в интересах кредитора были совершены именно те действия, которые предусмотрены в законе или договоре, и чтобы они не подменялись денежной компенсацией в виде уплаты неустойки или возмещения убытков; - в п. 1 ст. 396 ГК РФ в связи с этим четко формулирует правило, согласно которому уплата неустойки и возмещения убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства «не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором»; - требование недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательств, за исключением случаев, предусмотренных законом. Кроме того, как исключение из общего правила односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, «если иное не вытекает из закона или существа обязательства» (ст. 310 ГК РФ); - требование исполнения обязательства только надлежащему лицу. В связи с этим Кодекс устанавливает (ст. 312), что если иное не предусмотрено соглашением сторон и не вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства, то «должник вправе при исполнении обязательства потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им на это лицом и несет риск последствий непредъявления такого требования»; - требования, касающиеся соблюдения сроков исполнения обязательств должника перед кредитором. Суть этих требований в конечном счете сводится к необходимости соблюдения следующих законодательно установленных правил: а) если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть выполнено, то обязательство подлежит исполнению именно в этот день или соответственно в любой момент в пределах данного периода; б) если обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, то «оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства» и в) если обязательство не исполнено в разумный срок, равно как и в срок, определенный моментом востребования, то должник обязан исполнить данное обязательство в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении; - требования, относящиеся к определению места исполнения обязательств должника перед кредитором. По общему правилу место исполнения обязательств определяется законом, иными правовыми актами, договором, обычаями делового оборота или же существом самого обязательства: - по обязательству передать земельный участок, здание, сооружение или любое иное недвижимое имущество, местом передачи его будет место нахождения имущества; - по обязательству передать товар или иное имущество, предусматривающее его перевозку, местом передачи его будет место сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору; - по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное имущество местом передачи будет считаться место изготовления или хранения имущества при условии, что это место было известно кредитору в момент возникновения обязательства; - по денежному обязательству местом передачи денежных средств будет считаться место жительства кредитора в момент возникновения обязательства, а если кредитором является юридическое лицо – место его нахождения в момент возникновения обязательства. В случае, если кредитор к моменту исполнения обязательства изменил свое место жительства (место нахождения) и известил об этом должника, то местом исполнения финансового обязательства будет считаться новое место жительства или место нахождения кредитора; - по всем другим обязательствам местом их исполнения будет считаться место жительства должника, а если должником является юридическое лицо – то место его нахождения (ст. 316 ГК РФ). Кроме названных принципов, требований и условий исполнения обязательств должника перед кредитором, законодатель устанавливает также и другие правила их исполнения. Под обеспечением исполнения обязательств понимается создание благоприятных условий, гарантирующих выполнение законных обязательств должника перед кредитором посредством принятия специальных мер, именуемых способами обеспечения исполнения обязательств. Согласно п. 1 ст. 329 ГК РФ к таким способам, с помощью которых обеспечивается исполнение обязательств, относятся неустойка, залог, удержание имущества должника, поручительство, банковская гарантия, задаток и ряд других способов, предусмотренных законом или договором. Неустойка – это такой способ обеспечения исполнения обязательств, который выступает в виде обусловленной законом или договором определенной суммы денег, выплачиваемой должником кредитору в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения им обязательств. Чаще всего это происходит в случаях несоблюдения сроков (просрочки) исполнения обязательств. В зависимости от характера и оснований возникновения она подразделяется на законную и договорную неустойку. Соответственно законная неустойка возникает на основе закона, а договорная – на основе соглашения сторон. Применение законной неустойки не зависит от волеизъявления сторон. В соответствии с действующим гражданским законодательством кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом, независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон или нет. В отличие от законной неустойки договорная неустойка, включая ее размеры, определяется лишь волеизъявлением сторон. Однако закон строго устанавливает требование, в соответствии с которым соглашение о неустойке должно быть обязательно совершено в письменной форме «независимо от формы основного обязательства». Несоблюдение данного требования влечет за собой недействительность соглашения о неустойке. Залог как способ обеспечения исполнения обязательства характеризуется тем, что кредитор-залогодержатель обладает правом в случае неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит данное имущество (залогодателя), за изъятиями, которые установлены законом. Залоговые правоотношения могут возникать не иначе как только на основе закона или же на основе соглашения сторон – договора. Наибольшее распространение в гражданско-правовой сфере имеют договорные залоговые отношения. Предметом залога может быть любое имущество, включая вещи и имущественные права (требования). Исключение составляет имущество, изъятое из оборота, а также требования, неразрывно связанные с личностью кредитора. Речь идет, в частности, о таких требованиях, как требования об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных правах, уступка которых другому лицу запрещена законом. Кроме того, законом может быть запрещен или ограничен залог отдельных видов имущества В гражданском праве различают несколько видов залога. Так, в зависимости от видов имущества, передаваемого в залог, залоговые обязательства подразделяют на залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого недвижимого имущества (ипотека); залог ценных бумаг; залог денежных средств; залог транспортных средств; залог товаров в обороте. В зависимости от того, передается ли заложенное имущество залогодержателю или же оно остается у залогодателя, соответственно различают залог закладной и залог товаров в обороте. Залоговые правоотношения между залогодателем и залогодержателем прекращаются в связи со следующими обстоятельствами: а) с прекращением обеспеченных залогом обязательств; б) в связи с требованием залогодателя при возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного имущества; в) в случае гибели заложенной вещи или прекращения заложенного права, если залогодатель не воспользовался правом восстановления предмета залога в разумный срок или правом его замены другим равноценным предметом, и г) в случае продажи заложенного имущества с публичных торгов, а также в случае, когда его реализация стала невозможной в силу названных в законе причин (п. 4 ст. 350 ГК РФ). Удержание имущества должника как способ обеспечения исполнения обязательств заключается в том, что кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе, если должник не исполняет в срок свои обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков, удерживать ее до тех пор, пока соответствующие обязательства не будут выполнены (п. 1 ст. 359 ГК РФ). Согласно закону удержанием вещи могут быть обеспечены также требования, хотя и не связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков, но возникшие из обязательства, стороны которого в своих действиях по отношению друг к другу выступают как предприниматели. Закон устанавливает также, что кредитор вправе удерживать находящуюся у него вещь, несмотря на то что после того, как эта вещь поступила во владение кредитора, права на нее приобретены третьим лицом. При этом требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее стоимости в том объеме и порядке, которые предусмотрены для удовлетворения требований, обеспеченных залогом. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств представляет собой договор, заключенный между кредитором должника и поручителем, в соответствии с которым поручитель обязуется перед кредитором должника отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или частично перед первым. Договор поручительства может быть заключен не только в отношении существующих обязательств, но и в отношении тех обязательств, которые возникнут в будущем. Согласно ГК РФ (ст. 362) договор поручительства должен быть совершен только в письменной форме. В противном случае он будет признан недействительным. В соответствии с данным нормативным актом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником своего обязательства, обеспеченного поручительством, поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если в законе или договоре поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. По исполнении обязательства к поручителю, согласно ст. 365 ГК РФ, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству, и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора. Поручитель также вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмещение иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника. Договор поручительства прекращает свое действие по следующим основаниям: - в связи с прекращением обеспеченного им обязательства; - в случае изменения этого обязательства, повлекшего за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего; - в связи с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника; - если кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем; - по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно было дано. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств также является институтом отечественного гражданского права[7]. Терминология, «обслуживающая» данный институт заимствована из римского права. В частности, имеются в виду прежде всего такие термины, как принципал – основной в данном обязательстве должник и бенефициар – сторона (лицо), в пользу которой совершается платеж, кредитор. Банковская гарантия при этом характеризуется тем, что в силу ее как института банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате (ст. 368 ГК РФ). Назначением банковской гарантии является обеспечение надлежащего исполнения принципалом его обязательства перед бенефициаром (основного обязательства). За выдачу банковской гарантии принципал должен уплатить гаранту определенное вознаграждение. Временем вступления банковской гарантии в силу считается день ее выдачи, если в гарантии не предусмотрено иное. Специфическими особенностями банковской гарантии являются такие, как независимость банковской гарантии от основного обязательства; ее безотзывность со стороны гаранта, если в самой банковской гарантии не будет предусмотрено иное, и непередаваемость принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту другому лицу, если в гарантии не предусмотрено иное. Банковская гарантия, а вместе с ней обязательство гаранта перед бенефициаром по гарантии прекращается: 1) уплатой бенефициару суммы, на которую выдана гарантия; 2) окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана; 3) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее гаранту; 4) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления об освобождении гаранта от его обязательств (ст. 378 ГК РФ). Задатком как одним из способов обеспечения исполнения обязательств признается денежная сумма, которая выдается одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения (ст. 380 ГК РФ). Сторонами в отношениях, возникающих по поводу задатка, являются задаткодатель – должник и задаткополучателъ – кредитор. Соглашение о задатке, независимо от его суммы, должно быть совершено в письменной форме. В соответствии с действующим законодательством задаток, выданный в обеспечение исполнения обязательств, должен быть возвращен при прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон либо вследствие невозможности исполнения по обстоятельствам, не зависящим от сторон (пп. 1, 2 ст. 381 ГК РФ). Однако если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, то он остается у другой стороны. Если же за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, то она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка. Сверх того, сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если договором не предусматривается иное. Наряду с названными способами обеспечения исполнения обязательств существуют и другие, аналогичные им по своему назначению способы. Они предусматриваются действующим законодательством или договорами. [4, с. 208-262; 8; 9; 13; 14; 17; 34; 40-43; 44-47]
И основания расторжения Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым кодексом, законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка. В соответствии с ТК РФ в трудовом договоре указываются: - фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, заключивших трудовой договор; - место работы (с указанием структурного подразделения); - дата начала работы; Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-10; Просмотров: 773; Нарушение авторского права страницы