Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Понятие, стороны и основания возникновения обязательств
Внаучной и учебной литературе под обязательством понимается правоотношение, опосредующее товарное перемещение материальных благ, в котором одно лицо (должник) по требованию другого лица (кредитора) обязано совершить действия по предоставлению ему определенных материальных благ[6]. В ст. 307 ГК РФ говорится, что «одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности». Обязательственные правоотношения (обязательства) регулируются спомощью системы гражданско-правовых норм, составляющих одну из наиболее крупных и значительных подотраслей гражданского права. В обязательстве, как и во многих иных правоотношениях, участвуют две стороны. Одна из них является управомоченной стороной, а вторая – обязанной. Управомоченная сторона – это сторона, обладающая согласно действующему законодательству правом требовать от обязанной стороны совершения предусмотренных законом или договором определенных активных действий в свою пользу или же воздержания от совершения определенных действий. Согласно сложившейся в литературе терминологии субъективное право управомоченной стороны – требовать совершения определенных действий или воздержания от них – называется правом требования, а сама сторона – кредитором. Юридическая обязанность другой стороны совершить эти действия в интересах первой стороны или же воздержаться от совершения определенных действий именуется долгом, а обязанная в том или ином обязательстве сторона – должником. В соответствии с гражданским законодательством в обязательстве в качестве каждой из его сторон – кредитора или должника – могут участвовать одно или одновременно несколько лиц. Обязательственные правоотношения, как и любые иные правовые отношения, возникают, изменяются и прекращают свое существование на основе и в связи с определенными обстоятельствами – юридическими фактами. Применительно к процессу возникновения обязательств их называют основаниями возникновения обязательств. Гражданское законодательство выдвигает на первый план среди оснований возникновения обязательств договор, для заключения которого, в отличие от других оснований, требуется «выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех и более сторон (многосторонняя сделка)» (п. 3 ст. 154 ГК РФ), законодатель исходит, во-первых, из того, что договор является одним из наиболее демократических и в максимальной мере соответствующих природе и потребностям развития экономического и торгового оборота способом формирования обязательств. а во-вторых, из того, что это один из наиболее распространенных, если не самый распространенный способ (основание) возникновения обязательственных отношений в постсоветском экономическом пространстве и обществе. Наряду с договором важное значение в качестве основания возникновения обязательственных правоотношений имеют односторонние сделки. Согласно п. 2 ст. 154 ГК РФ «односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны». Односторонняя сделка как основание возникновения обязательственных правоотношений создает обязанности для лица, совершившего эту сделку. В исключительных случаях она может создавать обязанности и для других лиц. Все эти случаи непременно указываются в законе или же в соглашении с этими лицами. В соответствии с действующим законодательством к односторонним сделкам «соответственно применяются общие положения об обязательствах и о договорах». Однако не полностью, а лишь постольку, поскольку это «не противоречит закону, одностороннему характеру и существу сделки» (ст. 156 ГК РФ). В качестве оснований возникновения обязательственных правоотношений, кроме договоров и односторонних сделок, могут выступать различные административные акты и акты органов местного самоуправления, неправомерные действия (деликты) физических и юридических лиц, а также иные их действия, указанные в ГК РФ. Исполнение обязательств Под исполнением обязательств понимается совершение должником в интересах кредитора определенных, обусловленных законом или договором активных действий либо воздержание его от совершения определенных действий. Согласно ГК РФ (ст. 309) все обязательства должны исполняться «надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями». Как видно из приведенного текста статьи, законодатель не пускает дело исполнения обязательств должником перед кредитором на самотек, а обставляет его целым рядом требований, принципов и условий. Среди них выделяются следующие: - принципы надлежащего и реального исполнения обязательств, суть которых заключается в том, чтобы должником в интересах кредитора были совершены именно те действия, которые предусмотрены в законе или договоре, и чтобы они не подменялись денежной компенсацией в виде уплаты неустойки или возмещения убытков; - в п. 1 ст. 396 ГК РФ в связи с этим четко формулирует правило, согласно которому уплата неустойки и возмещения убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства «не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором»; - требование недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательств, за исключением случаев, предусмотренных законом. Кроме того, как исключение из общего правила односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, «если иное не вытекает из закона или существа обязательства» (ст. 310 ГК РФ); - требование исполнения обязательства только надлежащему лицу. В связи с этим Кодекс устанавливает (ст. 312), что если иное не предусмотрено соглашением сторон и не вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства, то «должник вправе при исполнении обязательства потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им на это лицом и несет риск последствий непредъявления такого требования»; - требования, касающиеся соблюдения сроков исполнения обязательств должника перед кредитором. Суть этих требований в конечном счете сводится к необходимости соблюдения следующих законодательно установленных правил: а) если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть выполнено, то обязательство подлежит исполнению именно в этот день или соответственно в любой момент в пределах данного периода; б) если обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, то «оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства» и в) если обязательство не исполнено в разумный срок, равно как и в срок, определенный моментом востребования, то должник обязан исполнить данное обязательство в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении; - требования, относящиеся к определению места исполнения обязательств должника перед кредитором. По общему правилу место исполнения обязательств определяется законом, иными правовыми актами, договором, обычаями делового оборота или же существом самого обязательства: - по обязательству передать земельный участок, здание, сооружение или любое иное недвижимое имущество, местом передачи его будет место нахождения имущества; - по обязательству передать товар или иное имущество, предусматривающее его перевозку, местом передачи его будет место сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору; - по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное имущество местом передачи будет считаться место изготовления или хранения имущества при условии, что это место было известно кредитору в момент возникновения обязательства; - по денежному обязательству местом передачи денежных средств будет считаться место жительства кредитора в момент возникновения обязательства, а если кредитором является юридическое лицо – место его нахождения в момент возникновения обязательства. В случае, если кредитор к моменту исполнения обязательства изменил свое место жительства (место нахождения) и известил об этом должника, то местом исполнения финансового обязательства будет считаться новое место жительства или место нахождения кредитора; - по всем другим обязательствам местом их исполнения будет считаться место жительства должника, а если должником является юридическое лицо – то место его нахождения (ст. 316 ГК РФ). Кроме названных принципов, требований и условий исполнения обязательств должника перед кредитором, законодатель устанавливает также и другие правила их исполнения. Под обеспечением исполнения обязательств понимается создание благоприятных условий, гарантирующих выполнение законных обязательств должника перед кредитором посредством принятия специальных мер, именуемых способами обеспечения исполнения обязательств. Согласно п. 1 ст. 329 ГК РФ к таким способам, с помощью которых обеспечивается исполнение обязательств, относятся неустойка, залог, удержание имущества должника, поручительство, банковская гарантия, задаток и ряд других способов, предусмотренных законом или договором. Неустойка – это такой способ обеспечения исполнения обязательств, который выступает в виде обусловленной законом или договором определенной суммы денег, выплачиваемой должником кредитору в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения им обязательств. Чаще всего это происходит в случаях несоблюдения сроков (просрочки) исполнения обязательств. В зависимости от характера и оснований возникновения она подразделяется на законную и договорную неустойку. Соответственно законная неустойка возникает на основе закона, а договорная – на основе соглашения сторон. Применение законной неустойки не зависит от волеизъявления сторон. В соответствии с действующим гражданским законодательством кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом, независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон или нет. В отличие от законной неустойки договорная неустойка, включая ее размеры, определяется лишь волеизъявлением сторон. Однако закон строго устанавливает требование, в соответствии с которым соглашение о неустойке должно быть обязательно совершено в письменной форме «независимо от формы основного обязательства». Несоблюдение данного требования влечет за собой недействительность соглашения о неустойке. Залог как способ обеспечения исполнения обязательства характеризуется тем, что кредитор-залогодержатель обладает правом в случае неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит данное имущество (залогодателя), за изъятиями, которые установлены законом. Залоговые правоотношения могут возникать не иначе как только на основе закона или же на основе соглашения сторон – договора. Наибольшее распространение в гражданско-правовой сфере имеют договорные залоговые отношения. Предметом залога может быть любое имущество, включая вещи и имущественные права (требования). Исключение составляет имущество, изъятое из оборота, а также требования, неразрывно связанные с личностью кредитора. Речь идет, в частности, о таких требованиях, как требования об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных правах, уступка которых другому лицу запрещена законом. Кроме того, законом может быть запрещен или ограничен залог отдельных видов имущества В гражданском праве различают несколько видов залога. Так, в зависимости от видов имущества, передаваемого в залог, залоговые обязательства подразделяют на залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого недвижимого имущества (ипотека); залог ценных бумаг; залог денежных средств; залог транспортных средств; залог товаров в обороте. В зависимости от того, передается ли заложенное имущество залогодержателю или же оно остается у залогодателя, соответственно различают залог закладной и залог товаров в обороте. Залоговые правоотношения между залогодателем и залогодержателем прекращаются в связи со следующими обстоятельствами: а) с прекращением обеспеченных залогом обязательств; б) в связи с требованием залогодателя при возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного имущества; в) в случае гибели заложенной вещи или прекращения заложенного права, если залогодатель не воспользовался правом восстановления предмета залога в разумный срок или правом его замены другим равноценным предметом, и г) в случае продажи заложенного имущества с публичных торгов, а также в случае, когда его реализация стала невозможной в силу названных в законе причин (п. 4 ст. 350 ГК РФ). Удержание имущества должника как способ обеспечения исполнения обязательств заключается в том, что кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе, если должник не исполняет в срок свои обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков, удерживать ее до тех пор, пока соответствующие обязательства не будут выполнены (п. 1 ст. 359 ГК РФ). Согласно закону удержанием вещи могут быть обеспечены также требования, хотя и не связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков, но возникшие из обязательства, стороны которого в своих действиях по отношению друг к другу выступают как предприниматели. Закон устанавливает также, что кредитор вправе удерживать находящуюся у него вещь, несмотря на то что после того, как эта вещь поступила во владение кредитора, права на нее приобретены третьим лицом. При этом требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее стоимости в том объеме и порядке, которые предусмотрены для удовлетворения требований, обеспеченных залогом. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств представляет собой договор, заключенный между кредитором должника и поручителем, в соответствии с которым поручитель обязуется перед кредитором должника отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или частично перед первым. Договор поручительства может быть заключен не только в отношении существующих обязательств, но и в отношении тех обязательств, которые возникнут в будущем. Согласно ГК РФ (ст. 362) договор поручительства должен быть совершен только в письменной форме. В противном случае он будет признан недействительным. В соответствии с данным нормативным актом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником своего обязательства, обеспеченного поручительством, поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если в законе или договоре поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. По исполнении обязательства к поручителю, согласно ст. 365 ГК РФ, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству, и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора. Поручитель также вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмещение иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника. Договор поручительства прекращает свое действие по следующим основаниям: - в связи с прекращением обеспеченного им обязательства; - в случае изменения этого обязательства, повлекшего за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего; - в связи с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника; - если кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем; - по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно было дано. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств также является институтом отечественного гражданского права[7]. Терминология, «обслуживающая» данный институт заимствована из римского права. В частности, имеются в виду прежде всего такие термины, как принципал – основной в данном обязательстве должник и бенефициар – сторона (лицо), в пользу которой совершается платеж, кредитор. Банковская гарантия при этом характеризуется тем, что в силу ее как института банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате (ст. 368 ГК РФ). Назначением банковской гарантии является обеспечение надлежащего исполнения принципалом его обязательства перед бенефициаром (основного обязательства). За выдачу банковской гарантии принципал должен уплатить гаранту определенное вознаграждение. Временем вступления банковской гарантии в силу считается день ее выдачи, если в гарантии не предусмотрено иное. Специфическими особенностями банковской гарантии являются такие, как независимость банковской гарантии от основного обязательства; ее безотзывность со стороны гаранта, если в самой банковской гарантии не будет предусмотрено иное, и непередаваемость принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту другому лицу, если в гарантии не предусмотрено иное. Банковская гарантия, а вместе с ней обязательство гаранта перед бенефициаром по гарантии прекращается: 1) уплатой бенефициару суммы, на которую выдана гарантия; 2) окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана; 3) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее гаранту; 4) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления об освобождении гаранта от его обязательств (ст. 378 ГК РФ). Задатком как одним из способов обеспечения исполнения обязательств признается денежная сумма, которая выдается одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения (ст. 380 ГК РФ). Сторонами в отношениях, возникающих по поводу задатка, являются задаткодатель – должник и задаткополучателъ – кредитор. Соглашение о задатке, независимо от его суммы, должно быть совершено в письменной форме. В соответствии с действующим законодательством задаток, выданный в обеспечение исполнения обязательств, должен быть возвращен при прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон либо вследствие невозможности исполнения по обстоятельствам, не зависящим от сторон (пп. 1, 2 ст. 381 ГК РФ). Однако если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, то он остается у другой стороны. Если же за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, то она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка. Сверх того, сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если договором не предусматривается иное. Наряду с названными способами обеспечения исполнения обязательств существуют и другие, аналогичные им по своему назначению способы. Они предусматриваются действующим законодательством или договорами. [4, с. 208-262; 8; 9; 13; 14; 17; 34; 40-43; 44-47]
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-10; Просмотров: 798; Нарушение авторского права страницы