Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Тема 1: « Введение в курс. Понятие. Предмет. Задачи и принципы Уголовного права».



Тема 1: « Введение в курс. Понятие. Предмет. Задачи и принципы Уголовного права».

Вопросы:

  1. Понятие и предмет Уголовного права.
  2. Задачи и основные функции Уголовного права. Понятие уголовной политики.
  3. Принципы Уголовного права.
  4. Общая и Особенные части Уголовного права.
  5. ( Система курса Уголовного права).

 

 

1 Вопрос. Понятие и предмет Уголовного права.

В Германии уголовное право называется- штрафрект, в Англии-криминил ло, во Франции – дрот пенал.

Важнейшими институтами Уголовного права являются преступления и наказания. В зависимости от того, какой из этих институтов берётся для определения права оно и называется либо «Право наказательное», либо «Право криминальное». У большинства народов название этой отрасли право связано с наказанием карой за совершённый проступок.

В русском языке спорят на счёт термина «уголовное». В русском языке прилагательное «уголовное» определённым способом связано с человеческой головой, которая является органом, руководящим поведением человека и которой человеку часто приходилось расплачиваться за своё поведение. Иными словами, «уголовными» стали называться такие законы, в которых речь шла об ответственности головой, то есть жизнью. Такие выражения, характерные для русского языка, как «отвечать головой», «выдать с головой», «повинная голова» и т.д. связывались с личной ответственностью субъекта за свои проступки. Таким образом, термин « уголовное право» в русском языке также связан с наказанием (карой) за какое-то определённое поведение. В данном случае предмет назван по последствиям, которые влекут за собой противоправное поведение. Последствиями этими являются «наказания». Так в частности, именуется уголовное право и у других славянских народов: Болгария, Польша, Чехия, Словакия – «наказательное право», «карательное право».

 

Уголовное право- одна из основных отраслей права в современном обществе. Как и право в целом, оно охраняет, закрепляет и развивает отношения и порядки, соответствующие интересам общества. Наше уголовное право России защищает систему общественных отношений, соответствующую интересам подавляющего большинства населения. Являясь органической частью права в целом, уголовное право обладает специфическими особенностями, которые выделяют его в отдельную самостоятельную отрасль.

Уголовное право, как отрасль права, есть система установленных государством норм, определяющих общие начала уголовной ответственности, круг деяний, признаваемых преступлениями, виды и меры наказаний за их совершения, а также условия назначения и применения этих мер.

Основой уголовного права выступает Конституция РФ. Многие её положения имеют прямое отношение к защите прав и свобод человека и гражданина, интересам общества и государства непосредственно к вопросам уголовной ответственности. В месте с тем Уголовное право отличается от других отраслей права так как имеет свои особенные предмет и метод регулирования, свои задачи.

 

Предмет уголовного права - общественные отношения, складывающиеся между государством и лицами совершившими преступления. Эти общественные отношения приобретают в результате их юридического регулирования вид уголовных правоотношений.

Юридическим фактом, порождающим уголовно-правовое отношение, является совершение преступления. В качестве субъектов уголовно-правовых отношений выступают с одной стороны государство через посредство органов, уполномоченных отправлять правосудие, а с другой стороны лица, совершившие преступление.

Сущность права и обязанности субъектов уголовно-правового отношения заключается в том, что государство через посредство органов правосудия в случае совершения лицом преступления имеет право и обязано в установленном законом порядке привлечь его к уголовной ответственности и применить к виновному наказание, предусмотренное законом за данное преступление.

Обязанностью государства является обеспечение такой работы правоохранительных органов ( органов уголовной юстиции), чтобы ни один виновный в совершении преступления не избежал справедливой ответственности и ни один невинный не был привлечён к уголовной ответственности.

Другой субъект уголовно-правового отношения это лицо, совершившее преступление. Оно обязано нести уголовную ответственность, но при этом оно имеет право на то, чтобы ответственность наступала именно за деяние, которое он совершил, чтобы этому деянию была дана правильная соответствующая закону оценка, а применяемое наказание также соответствовало требованиям закона.

 

Предметом уголовного права является группа специфических общественных отношений, называемых уголовно-правовыми отношениями.

 

В уголовном праве следует выделять и метод правового регулирования - это совокупность правовых средств, воздействия на общественные отношения. В теории права обычно выделяются 3 метода (типа) правового регулирования:

1. Дозволение

2 Предписание

3. Запрет

 

Дозволение связано с гражданско-правовым регулированием.

Предписание выступает как административно-правовой тип регулирования.

Запрет же, как метод регулирования, связывается именно с уголовным правом.

 

Все три тип правового регулирования можно обнаружить в любой отрасли права, но решающим в одних из них является дозволение, в других предписание, в третьих запрет.

Уголовно-правовой метод регулирования не сводится лишь к запрету, например нормы закона о необходимой обороне позволяют говорить в этих случаях о дозволении и т.д.

 

2. Вопрос. Задачи и основные функции уголовного права. Понятие уголовной политики.

 

Формулировка задач уголовного права чрезвычайно важна для понимания социальной природы этой отрасли права.

В ст. 2 УК РФ говорится: « Задачами настоящего кодекса являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, отношения собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя РФ от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений. Для осуществления названных задач уголовное законодательство устанавливает основание и принципы уголовной ответственности, определяет, какие опасные для личности, общества или государства деяния признаются преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-правового

характера за совершение преступлений.»

Таким образом, уголовное право, прежде всего, обеспечивает охрану личности, общества и государства от преступных посягательств. Иными словами, оно выполняет охранительную функцию (функцию охраны общественных отношений). ------- 1. Охранительная функция уголовного права является его основной задачей, ради реализации которой оно и существует. Иерархия ценностей, защищаемых уголовным правом, выглядит следующим образом: личность- общество-государство.

 

2. Важной задачей уголовного права является задача предупреждения преступлений. Эта задача пронизывает все нормы Российского уголовного законодательства. Можно сделать вывод, что уголовному права присуща специальная функция предупреждения преступлений. Эта функция реализует указания государственных документов, в соответствии с которыми главное внимание в борьбе с преступностью должно быть направлено на предотвращение преступлений. Предупредительная роль уголовного права реализуется, прежде всего, через психологическое воздействие на сознание граждан путём их устрашения и убеждения.

3. Важное значение имеет ещё 2 функции уголовного права: организационная (регулятивная) и воспитательная.

-Уголовное право, регулируя соблюдение определённых правил внешнего поведения человека в обществе, вносит в общественную жизнь принцип справедливости и упорядочивает сосуществование множества людей. Оно способствует формированию контр-мотивов противоправному поведению.

-Уголовному праву присуща и воспитательная функция. Она реализуется, в первую очередь, при применении уголовно-правовых норм. Совершение преступления вызывает негативную морально-политическую оценку не только со стороны государства, но и со стороны других членов общества. Об этой функции в частности говорится в ч. 2 ст. 43 УК РФ. В этой статье отмечается, что уголовное наказание применяется в целях исправления осуждённых и предупреждения совершения новых преступлений.

Институты и нормы уголовного права с точки зрения их социального содержания, характеризуются тем, что в них находят закрепление политики государства в области борьбы с преступности ( уголовная политика ).

Известно, что политика – область отношений, между классами, социальными слоями, партиями, нациями и народностями, государствами и другими общественными формированиями по поводу власти, господства и управления в обществе.

Политика - есть участие в делах государства, направлении государства, определение форм, задач, содержания деятельности государства. Само слово «политика» означает по- гречески «искусство управления государством».

 

Политика в области борьбы с преступностью, или уголовная политика, это направление деятельности государства в сфере борьбы с преступностью, определение форм, задач, содержания деятельности государства и его органов в этой сфере.

 

Это направление специальной деятельности государства в области борьбы с преступностью.

Уголовная политика представляет собой стратегию и тактику этой борьбы. Стратегия и тактика предполагает ответы на два вечных вопроса: что делать и как делать?

На первый вопрос ответ даёт стратегия, на второй – тактика. Известно, что в военном деле стратегии отводится главенствующая роль, тактике – подчинённая. Относительно содержания термина «уголовная политика» в юридической литературе единство мнений не достигнуто.

Лектор является сторонником широкой трактовки этого понятия и полагает, что в качестве составных частей отраслей и подсистем единой политики в сфере борьбы с преступностью выступает:

  1. Уголовно-правовая политика.
  2. Уголовно-процессуальная политика.
  3. Уголовно-исполнительная политика.
  4. Криминологическая ( профилактическая) политика
  5. Административно-правовая политика.

 

Уголовно-правовая политика или уголовная политика в узко смысле этого слова охватывает области уголовного правотворчества, совершенствования уголовного законодательства, практики применения уголовно-правовых мер борьбы с преступностью, а также управление этой практикой. В настоящее время она занимает ведущее место в системе уголовной политики подобно тому, как уголовное право занимает ведущее место в качестве правовой основы борьбы с преступностью.

3 Вопрос. Принципы Российского Уголовного права.

 

Термин «принцип» латинского происхождения. Он означает начало, основу.

Принципы уголовного права это основные руководящие начала, основные идеи, отправные позиции, общие ориентиры, которых придерживается деятельность государства, направленная на борьбу с преступностью.

 

В УК РФ выделяются следующие принципы уголовной ответственности:

1. Принцип законности.

2. Принцип демократизма.

3. Принцип вины.

4. Принцип справедливости

5. Принцип гуманизма.

Это общие принципы уголовного права. В литературе уголовного права и уголовной политики выделяются ещё и специальные принципы.

 

Вопрос. Принцип законности

Конституционный принцип законности -исходный пункт Российского уголовного права.

Законность – режим общественно - политической жизни, состоящий в строгом и неуклонном соблюдении законов и основных на них нормативно-правовых актов всеми государственными и негосударственными учреждениями и организациями, должностными лицами и гражданами.

Основные положения этого принципа закреплены в ч.2 ст. 15 Конституции РФ.

Принцип законности означает, что преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только Уголовным кодексом (ст.3 УК).

Данный принцип являясь конституционным включает два важных положения, известных человечеству с древних времён, со времён Римского права:

  1. «nullum crimen sine lege»- нет преступления, без указания на то в законе.
  2. «nulla poena sine lege»- нет наказания без указания на то в законе.

 

Данные положения прежде всего означают, что только уголовный закон, а именно действующий Уголовный кодекс определяет какие деяния( действия или бездействие) признаются преступными. Единственным источником уголовно-правовых норм, определяющих преступность общественно-опасного деяния, может быть только Федеральный закон, а никакие другие акты органов государства. К Уголовной ответственности может быть привлечено лишь лицо, совершившее общественно-опасное деяние, предусмотренное Уголовным законом. Это исключает возможность привлечения у уголовной ответственности лиц, совершивших те или иные деяния, не предусмотренные УК в качестве преступления. Не могут быть привлечены у уголовной ответственности и лица, деяния которых были объявлены законодателем преступными уже после совершения преступления.

 

Принцип законности находит своё выражение в ст.8 УК, в соответствии с которой основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК. Наказуемость общественно-опасного деяния обусловлена его преступностью и также определяется уголовным законом. Наказание должно полностью соответствовать системе и видам наказания, содержащихся в Общей части УК в ст.ст. 44-59, там содержится их исчерпывающий перечень. Наказание должно также соответствовать содержанию санкций, норм Особенной части УК и определяться на основании и в пределах общих и специальных правил его назначения ( ст.ст.60-73 УК). Всё это исключает возможность применения судом наказания, непредусмотренного уголовным законом.

 

Правоприменительные органы в праве толковать уголовный закон только в пределах своей компетенции и в точном соответствии с его текстом. Применение уголовного закона по аналогии, то есть, сходного закона для случаев прямо им не предусмотренных, не допускается (ч.2.ст.3 УК). Это очень важное положение.

Аналогия в Уголовном праве, даже если деяние является общественно-опасным недопустимо. Восполнение пробелов в уголовном праве является прерогативой только законодателя.

 

3.2. вопрос. Принцип демократизма.

Принцип демократизма находит своё выражение в Уголовном праве прежде всего в том, что оно (уголовное право) отражает волю подавляющего большинства Российских граждан, закреплённую уголовным законодательством. Важнейшее требование демократизма - равенство всех граждан перед законом и судом. Лица, совершившие преступление, подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств ( ч.2. ст.19 Конституции, ст.4 УК РФ). Нормы УК РФ адресуются в равной мере всем гражданам РФ, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Сущность принципа равенства перед уголовным законом заключается в равной для всех обязанности нести ответственность за совершённое преступление. Это позволяет именовать его принципом юридического равенства. При применении уголовно-правовых норм ничто не должно ухудшать положение человека по сравнению с другими гражданами, подвергающимися уголовному преследованию.

 

3.3.вопрос. Принцип виновной ответственности.

Принцип вины - закреплён в ст.5. УК РФ: лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно-опасные действия (бездействие) и наступившие общественно-опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.

Постулат « nullum crimen nulla poena sine culpa» нет преступления, нет наказания без вены восходит ещё к Римскому праву. Вина - правовая категория-это отрицательное психическое отношение лица к охраняемым уголовным законом основным социальным ценностям, в умышленном или неосторожном совершении преступления. Вина представляет собой психическое содержание противоправного деяния( действия или бездействие). Формами вины выступает умысел и неосторожность ( ст.24 УК). Без вины уголовная ответственность невозможна. В этом заключается важнейшее положение рассматриваемого принципа. Принцип вины – основа и стержень субъективного мнения в Российском Уголовном праве. Человек может быть привлечён у уголовной ответственности, когда общественно-опасное деяние было не только «делом его рук», но и продуктом его сознания и воли. Принцип вины это исключительно-важное достижение цивилизации. Этот принцип исключает, так называемое, объективное винение, то есть уголовную ответственность за невиновное причинение вреда. В соостветствии с частью 2 ст. 5 Ук оно не допускается. Какими бы тяжкими ни были последствия, если они причинены невиновно, уголовная ответственность за них исключается ( см. также ст.28 УК).

 

3.4. вопрос. Принцип гуманизма.

В условиях признания нашим обществом примато-человеческих ценностей над всеми остальными особое значение в уголовном праве над всеми приобретает принцип гуманизма.

Гуманизм ( от лат. Humanus) –человечески- человечный- это воззрение, рассматривающее человека, как высшую ценность, считающее благо человека критерием оценки социальных институтов, защищающее его свободу и всестороннее развитие.

Принцип гуманизма, как выражение человечности, всесторонней заботы о людях и уважение их человеческого достоинства, пронизывает все положения уголовного права. Этот принцип в уголовном праве имеет двуединую направленность, 2 стороны. Одна обращена к потерпевшим от преступлений, реальным и возможным, а другая- к преступнику. В первом случае человек выступает как объект уголовно-правовой охраны, во втором – как объект уголовно- правового воздействия. Суть рассматриваемого принципа, с одной стороны, состоит в том, что уголовное законодательство обеспечивает безопасность человека путём применения наказания к лицам, виновным в совершении преступления (ч.1 ст.7 УК). С другой стороны применяемое к виновному наказание не может иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства (ч.2 ст.7 УК). Нормы уголовного права предоставляют возможность практически каждому оступившемуся человеку, нарушевшему закон, исправиться, искупить свою вину и вернуться к честной жизни.

В тоже время принцип гуманизма в уголовном праве нельзя трактовать односторонне. Нельзя ассоциировать его со снисходительным отношением к лицам, совершившим преступления, с назначением им мягкого наказания, неоправданным либерализмом. Гуманное отношение к лицу, преступившему закон не может сочетаться с негуманным отношением к другим лицам, а тем более потерпевшим от преступления.

Важнейшее требование гуманизма в сфере борьбы с преступностью – оградить человека как высшую социальную ценность от преступных посягательств. Гуманизм должен проявляться прежде всего по отношению к обществу. Человечность, гуманизм, есть терпимость к человеческим слабостям, и непримиримость к тяжким бесчеловечным преступлениям, поэтому по отношению к опасным преступникам, совершающим тяжкие криминальные деяния, необходимо применение строгих суровых мер уголовного наказания.

 

3.5. вопрос. Принцип справедливости.

Согласно Толковому словарю русскому языка « справедливый »- это действующий беспристрастно, соответствующий истине, осуществляемый на законных и честных основаниях, истинный, правильный. Справедливость это этическая оценочная категория, свидетельствующая об истинности, правильности определённого поведения с точки зрения интересов общества. Идея справедливости пронизывает всю систему уголовного законодательства и практику его применения. В частности, речь идёт об определении законодателем справедливой санкции за деяние, в отношении которого установлен уголовно-правовой запрет. Несправедливыми являются и чрезмерно высокие и чрезмерно низкие санкции, не отражающей в полной степени общественной опасности содеянного. Соблюдение справедливости необходимо, в частности и при назначении судом наказания (см. ст.6 УК). Ст.43 УК одной из целей наказания считает восстановление социальной справеделивости. Ст 60 УК общим началом установления наказания относит назначение справедливого наказания. Справедливым может быть признано только такое наказание, вид размер которого соответствует тяжести совершённого преступления, а также личности осуждённого и всем объективным и субъективным признакам данного конкретного случая.

Not bis in idem – ни дважды за одно

 

 

4. вопрос. Общая и Особенные части УК.

 

Говоря о внутреннем строении уголовного права следует отметить, что оно состоит из Общей и Особенной частей.

Общая часть включает нормы, определяющие общие положения, задачи, принципы, основные институты и понятия уголовного права, устанавливающие основания и пределы уголовной ответственности и применения наказания. В нормах Общей части регламентируется наиболее общие вопрос, относящиеся к трём основным понятиям уголовного права – уголовному закону, преступлению и наказанию. В общей части законодатель провозглашает задачи уголовного законодательства и его принципы, указывает основание уголовной ответственности, определяет действие уголовного закона во времени и пространстве, формулирует понятие преступления и выделяет категории преступлений, формы и виды вины, называет общие условия уголовной ответственности (возраст, вменяемость), закрепляет перечень обстоятельств, исключающих преступность деяния, даёт понятие и характеристику стадиям совершения преступления, соучастию в преступлении, определяет цели наказания, устанавливает системы наказаний, предусматривает порядок назначения наказания, а также освобождения от уголовной ответственности и наказания.

К Особенной части относятся нормы, в которых даётся перечень и описание конкретных видов и групп преступления с указаниями пределов наказуемости каждого из этих преступлений. Нормы Особенной части, классифицированные по разделам, которые в свою очередь состоят из глав (раздел VII, VIII, IX, X, XI, XII).

 

 

Уголовное право Общая часть под ред. Побегайло Москва изд.Илекса 2009

Уголовное право России Общая часть, Особенная часть 2008 г изд. Илекса

 

 

2011-09-12

 

Тема 2: « Уголовный закон »

План:

  1. Понятие и значение уголовного закона.
  2. Действующее уголовное законодательство. Характеристика УК РФ1996 года.
  3. Строение Уголовного закона. Структура Уголовно-правовой нормы.
  4. Действие Уголовного закона во времени. Обратная сила Уголовного закона.
  5. Действие Уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.

Учение об уголовном законе является важнейшим и ответственейшим разделом науки уголовного права. От того, каков Уголовный закон по своему содержанию и форме, непосредственно зависит жизнь и судьба многих людей. Охраняя важнейшие общественные отношения, Уголовный закон играет весьма существенную роль в борьбе с преступностью.

 

  1. Вопрос. Понятие и значение Уголовного закона.

В РФ правосудие по уголовным делам осуществляется только на основании закона. Уголовный закон это единственный источник Российского уголовного права. Это форма его существования. Данное положение, сформулированное в ст.ст. 1, 2, 3, 8 УК РФ.

 

Уголовный закон это нормативный правовой акт высших органов государственной власти, устанавливающий общие принципы уголовной ответственности, а также отдельные виды преступлений и те меры наказания, которые применяются к лицам, совершившим эти преступления.

 

В соответствии со ст.71 Конституции РФ принятие Уголовного законодательства относится к ведению Федеральных органов государственной власти. Таким органом, прежде всего, согласно ст.105 Конституции РФ является Государственная Дума Федерального Собрания РФ. Принятые Государственной Думой законы в течение 5 дней передаются на рассмотрение Совета Федерации, а затем – президенту РФ для подписания и обнародования (ст. 108 Конституции).

Уголовный закон это Федеральный закон. Он действует на территории всей РФ и имеет общеобязательную силу. Субъекты Федерации не правомочны принимать Уголовные законы. Уголовный закон может выступать в виде отдельной нормы или нескольких норм, содержащихся в отдельном законодательном акте. Либо он может выступать в виде систематизированного Свода законов (кодекса), как это имеет место в России. Характерной особенностью Российского Уголовного законодательства является его кодифицированность. Действующее Уголовное законодательство полностью кодифицировано. Единственным Уголовным законом является Уголовный кодекс РФ, который был принят Государственной Думой 24 мая 1996 года, одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года и вступил в действие с 1 января 1997 года, заменив действовавший прежде Уголовный Кодекс РСФСР 1960 года.

Уголовные законы России систематизированы и изложены в УК РФ в виде статей. Совокупность статей УК РФ (более 360) преобразует Уголовное законодательство. Нормы, определяющие преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия, могут содержаться и в других законодательных актах (комплексных межотраслевых или «чисто» уголовных, принимаемых в порядке совершенствования действующего уголовного законодательства).

Однако, в соответствии с ч.1 ст. 1 УК новые законы, предусматривающие Уголовную ответственность подлежат обязательному включению в УК, а потом не могут применяться самостоятельно. Уголовный Закон является юридической базой для осуществления правосудия по Уголовным делам, реализации в уголовной политики государства, в сфере борьбы с преступностью. Деятельность органов предварительного расследования, а также суда по осуществлению правосудия, должна быть основана на строгом и неукоснительном соблюдении Уголовного законодательства. Никто не может быть привлечён к Уголовной ответственности и осуждён за деяние, которое не признано в качестве преступлений Уголовным законом. УК РФ основывается на Конституции РФ, а также на общих принципах и нормах международного права (ч.2 ст. 1 УК РФ).

 

 

  1. вопрос. Строение Уголовного закона. Структура Уголовно-правовой нормы.

Поскольку действующее УЗ РФ представлено в структуре РФ вопрос о структуре Уголовного закона сводится к структуре Уголовного кодекса.

Уголовный кодекс- систематизированный свод всех действующих уголовных законов. Этот законодательный акт отличается внутренним единством и согласованностью, составляющих его уголовно-правовых норм и институтов.

Уголовный кодекс делится на 2 части: Общую и Особенную см. вопрос 4 Темы 1.

Общая и Особенная части УК взаимносвязаны между собой и одна без другой не применяются. Нельзя применить норму закона, содержащуюся в особенной части, не обратившись к общей части и наоборот.

 

Нормы Общей части по-своему содержанию представляет единой целое и в них невозможно выделить какие-либо внутренние структурные части.

Что же касается норм Особенной части УК, то по своему строению они чётко распадаются на 2 части – диспозицию и санкцию.

 

Диспозиция - это та часть статьи Особенной части УК, в которой указываются или описываются, либо перечисляются признаки конкретного преступления. Пример: ч.1 ст.158 УК- кража, то есть тайное хищение чужого имущества.

Санкция – это та часть статьи, Особенной части УК, которая определяет вид и размер наказания за совершение деяния, описанного в диспозиции. Кража без отягчающих обстоятельств наказывается штрафом до 80 тыс. рублей и т.д.

 

Виды диспозиций:

По технике построения и по способу описания в действующем уголовном законодательстве различаются диспозиции:

  1. Простой называется такая диспозиция, в которой законодатель только называет преступление общеизвестным термином, но не раскрывает признаков этого преступления и не даёт его описания. В ч.1 ст. 126 УК Похищение человека. Признаки преступления, которые даны в законе простой диспозицией раскрываются в теоретической литературе по Уголовному праву или руководящей судебной практикой. Действующее уголовное законодательство пользуется простыми диспозициями сравнительно редко.
  2. Описательной называется такая диспозиция, в которой законодатель не только назвал преступление общеизвестным термином, но и объяснил этот термин, привёл развёрнутое определение этого преступления или указал на основные, наиболее характерные для данного преступления признаки. Ч.1 ст.105 УК Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку. Описательные диспозиции наиболее полно и точно определяют преступное деяние, чем способствуют правильному единообразному применению уголовного закона, поэтому описательные диспозиции характерны для большей части статей УК.
  3. Ссылочная характеризуется тем, что законодатель такой диспозиции называет преступление, однако для установления его признаков отсылает к другой статье Уголовного кодекса. Такова диспозиция ч.1 ст.116 указана к статье 115 настоящего кодекса. Ссылочные диспозиции встречаются в УК сравнительно редко. Они применяются, главным образом, для того, чтобы избежать повторений в тексте Уголовного закона.
  4. Бланкетной называется такая диспозиция, в которой НЕ определяются признаки состава преступления в самом Уголовном законе, а для их установления надо обратиться к законодательному или иному материалу, не содержащемуся в уголовном законодательстве. Необходимость такой диспозиции возникает в случае, когда признаки деяния, о которых говорится в законе подвержены частым изменениям и подробно излагаются в другом, не уголовном нормативном акте, в связи с чем повторять их в диспозиции уголовного закона не представляется возможным. Это сделало бы уголовный закон громоздким и неудобным для пользования. Такова диспозиции по статье 264 УК Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта.
  5. В УК РФ имеются и, так называемые, смешанные диспозиции, содержащие элементы ОПИСАТЕЛЬНОЙ И БЛАНКЕТНОЙ. Например, такова диспозиция в ст.289 УК Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Либо БЛАНКЕТНОЙ И ССЫЛОЧНОЙ диспозиций. Такова, например, диспозиция части первой статьи 112 УК Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью

 

Виды санкций:

Для УК РФ характерны:

  1. Относительно – определёнными называются санкции, устанавливающие низший и высший предел одного вида наказания, с тем, чтобы в этих пределах судом могло быть назначено конкретное наказание за конкретное преступление. Такие санкции дают суду возможность индивидуализировать наказание. В действующем законодательстве они могут быть двух видов

а) с минимумом и максимумом наказания (на срок «от » и «до»). В этом случае законом указывается высший и низший предел наказания, а суду предоставляется право выбирать меру наказания с учётом особенностей каждого конкретного дела и личности преступника. Такова, например, санкция в ч.ч.1 и 2 ст. 212 УК Массовые беспорядки. По ч.1 –от 4 до 10 лет. А по ч.2 от 3 до 8 лет.

б) с максимум наказания (на срок «до»). В данном виде относительно-определённой санкции указывается только высший предел наказания, сверх которого суд не может назначить наказание. Такова санкция ч.1 ст. 150 УК Вовлечение несовершеннолетнего в преступление. Низшим пределом в этих случаях будет минимум, установленный в соответствующей статье Общей части УК для данного вида наказания. Например, согласно ч.2. ст.56 УК минимальный срок лишения свободы равен двум месяцам.

  1. Альтернативными называются санкции, в которых указаны два или более видов наказания, и суду предоставляется право выбрать один из них. Такова, например, санкция ч.1 ст.158 УК. Преимущество альтернативных санкций заключается в том, что они не только дают возможность избрать наиболее целесообразный размер наказания, в пределах одного вида наказания, но и предоставляет суду на выбор несколько видов наказания. Это очень важно для индивидуализации ответственности и назначения справедливого наказания. Действующее уголовное законодательство широко использует альтернативные санкции.

Уголовная противоправность (противозаконность) – это формальный признак преступления. Она означает, что общественно опасное деяние предусмотрено Уголовным законом в качестве преступления. Деяние объявляется преступным и наказуемым по повелению Уголовного Закона. Уголовная противоправность состоит в запрещённости преступления соответствующей нормой Особенной части УК под угрозой применения к виновному наказания.

Nulllum crimen sine lege – нет преступления, без указания на то в законе. Ещё на заре христианства Апостол Павел сказал: «Где нет закона, нет и преступления».

 

Применение уголовного закона по аналогии (сходной нормы по важности и роду) в России не допускается (ч.2 ст. 3 УК РФ). Деяние должно быть прямо (непосредственно) предусмотрено в законе. Уголовная противоправность является юридическим выражением его общественной опасности.

Рассмотренные 2 признака (общественная опасность и уголовная противоправность) позволяют считать законодательное определение понятия преступление формально-материальным. Уголовная противоправность – это формальный (нормативный) признак, общественная же опасность – материальный признак. В то же время это две неразрывные характеристики (социальная и юридическая) преступления.

 

3) Третий важнейший признак преступления виновность лица, совершившего общественно-опасное и противоправное деяние. Виновность как конструктивный признак преступления непосредственно вытекает из принципа вины, закреплённого в ч.1.ст.5 УК РФ «Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно-опасные действия (бездействие) и наступившие общественно-опасные последствия, в отношении которых установлена его вина».

Российское уголовное право и законодательство последовательно основано на принципы субъективного ввинения. Объективное ввинение не допускается. Ч. 2 ст.5 УК. Какие бы общественно-опасные последствия не были причинены деяниям лица, как бы ни был опасен характер совершаемых им действий, лицо не может быть привлечено к Уголовной ответственности, если совершило деяние невиновно.


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-10; Просмотров: 731; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.068 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь